Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2014 в 18:27, курсовая работа
Право настолько уникальный, сложный и общественно необходимый феномен, что на протяжении всего времени его существования научный интерес к нему не только не исчезает, но и возрастает. Вопросы правопонимания принадлежат к числу вечных уже потому, что человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного развития открывает в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности социума. В мире существует множество научных идей, течений и точек зрения по поводу того, что есть право. Но лишь в последнее время ученые стали задаваться вопросом, что значит понимать право.
Введение
Глава I Определение правопонимания.
1.Общее определение правопонимания.
2.Многообразие подходов понимания сущности права.
Глава II Виды правопонимания.
1.Позитивистское правопонимание.
а) Легистское понятие права.
б) Социологическое правопонимание.
2.Непозитивистское правопонимание.
а) Этическое правопонимание.
б) Либертарное правопонимание.
Глава III Правоотношение.
Правоотношения: понятие, признаки и виды.
Заключение
Список использованной литературы
Между тем разложение родовой организации, происходившее под воздействием экономики и в свою очередь приведшее к появлению частной собственности, отнюдь не напрямую вызывало становление государственной организации населения. Напротив, закрепление в условиях родового общества циклов производства и обмена первоначально на уровне обычаев, то есть элементарных, простых правил поведения, с усложнением этих циклов нуждается в иных формах, воплощенных в законе. Новые правила поведения уже не могут обеспечиваться только добровольным исполнением, для их соблюдения требуется принудительная сила, которую дает государство.
Значит, возникновение права происходит под непосредственным воздействием экономических отношений; государство же выступает не как создатель, а как охранитель права, служебное средство его обеспечения, в том числе и принудительной силой власти. Тем самым процесс происхождения государства и права может быть выражен схемой: экономика – право – государство. Внешнее проявление данного процесса может выглядеть иначе: государственная власть издает законы и тем самым как бы порождает право. Но за ним, во – первых, стоит экономическая потребность, связанная с юридическим выражением (в законе) отношений, во – вторых, закон, который издает государственная власть, это еще не право, а лишь внешняя форма права. Право несводимо к законам.
Само понятие права
является неоднозначным, поскольку
в разных правовых системах сложились
различные подходы к
В мире существовало и существует множество различных теорий права и теорий государства, изучающие государственно-правовые явления с разных сторон. Все эти теории имеют разные предметы своего исследования – право, законы, судебные решения. Политическую власть, государство и т.д. Также все теории права и теории государства имеют в своей основе разные подходы к своему предмету, разное понимание терминов “право” и “государство”, разные типы правопонимания.
Понятие – это мыслительное выражение сущности явления. Предмет внешнего мира или объект познания обозначается термином. Один и тот же термин может обозначать хотя и различные, но в сущности связанные друг с другом предметы, родственные понятия. Аналогично существует несколько понятий права, которые отражают разные, но взаимосвязанные предметы. Правом называются и субъективные права, и правовые нормы (правила) жизнедеятельности людей, и законы (нормативные правовые акты), и судебные и административные решения, в которых устанавливаются субъективные права и юридические обязанности конкретных людей. Имея единую правовую сущность, все указанные предметы и явления выражают или защищают свободу людей в обществе.
Разные понятия права (разные представления о праве) обозначают термином “право” разные предметы. Но только одно из этих понятий является адекватным естественному употреблению слова “право”, выражающим сущность именно тех явлений, которые должны называться правом. Отождествляя право и закон, подменяют понятия, отражают явления, которые имеют другие названия и не должны называться правом.[логика]
Понятие права раскрывается через его определение, в котором перечисляются признаки права, по мнению автора являющиеся главными для права. Одно и то же понятие может быть раскрыто через разные определения. Разные определения могут относиться и к разным понятиям. Существуют формальные и содержательные определения. Формальные раскрывают явление через описание его формы. Содержательные – через содержание.
Все концепции, авторы которых
стремятся объяснить
II. Виды правопонимания.
Существует два типа правопонимания
– позитивистский и непозитивистский.
Право в понимании позитивистов – законы,
судебные решения, акты государственной
власти независимо от содержания. Позитивисты
отождествляют право и закон. Сторонники
позитивизма предлагают формальные определения
права, т.е. сущность явления раскрывается
через признаки формы, а содержание формы
не имеет значения для понятия права. Позитивисты
отрицают право вне закона, отрицают естественное
право. К позитивистскому типу правопонимания
относятся легистское и социологическое
понятия права.
Непозитивистский тип правопонимания
различает право и закон, объясняя приоритет
права перед законом, утверждая, что законы
по своему содержанию могут быть и неправовыми.
Сторонники непозитивизма предлагают
содержательный подход к определению
права через содержание правовых явлений.
В непозитивистском правопонимании различаются
этическое и либертарное понятие права.4
1.Позитивистское правопонимание.
а)Легистское понятие права.
Название “легистское” происходит от
латинского lex – iegis (закон). Нелишне заметить,
что “право” – это латинское ius, происходящее,
скорее всего, от санскритского iu, что
значило “вязать”, “связывать”. Правом
считают нормы законов и подзаконных нормативных
актов независимо от их содержания. Создатели
легистского позитивизма – в Англии –
Д. Остин, в Германии – П. Лабанд, в России
– Г. Ф. Шершеневич. Они утверждали, что
только законодательные тексты, законы
- доступные явления для науки и наука
может изучать право только как явление
доступное познанию. На этом основании
легисты делают вывод, что право в научном
понимании – это закон. Для понятия права
не важны предписания норм, главное –
нормы установлены или санкционированы
государством. С позиции позитивистов
право – это то, что приказывает государство,
право продукт законодательной деятельности
государства.5
Таким образом, в легистском позитивизме
понятие права определяется через понятие
государства, без которого с позиции сторонников
подобного правопонимания не может быть
и права. Государство первично, право вторично.
Закон и власть могут решить любые общественные
проблемы и, более того, законодатель устанавливает
общественные отношения, предписывая
как все должно быть. Да, легисты признают,
что реальные отношения существуют в обществе
до и помимо закона, но они хаотичны и только
применение к этим отношениям правового
регулирования превращает их в правовые
отношения, содержание которых может быть
изменено законодателем.
Легисты отождествляют право силе, насилию.
Нормативные акты противоречащие закону,
по мнению легистов, все же являются правовыми
актами и будут действовать до их отмены,
поскольку за ними стоит принудительная
сила государства.
Отрицая естественные и неотчуждаемые
права человека (права человека по отношению
к государству), легисты признают основные
права и свободы граждан, установленные
государством. Причем то же государство,
даровавшее права и свободы, может их и
отменить в любой момент, поскольку оно
соблюдает их по доброй воле. Государство
не может нарушать права граждан т.к. оно
не обязано их соблюдать.
Являясь разновидностью легистского правопонимания,
марксизм – ленинизм определяет свое
понимание права через понятие государства.
Государство понимается как политическая
организация господствующего в обществе
класса. Право – это воля господствующего
класса, выраженная через государство.
К классическому легистскому правопониманию
марксизм – ленинизм добавляет лишь то,
что законы выражают социально – экономически
обусловленную волю господствующего класса,
хотя “истинные” легисты исключали из
понятия права, что именно выражают законы.
Но принцип прежний – воля господствующего
класса, независимо от ее содержания, считается
правом, поскольку она выражена в законе.
Есть верховная власть, и любой ее нормативный
приказ есть право, т.к. он облечен в форму
закона.6
Родоначальником и крупнейшим представителем
легистского неопозитивизма, возникшего
в первой половине XX века, был австрийский
юрист Ганс Кельзен (1881 – 1973). Кельзен автор
большого числа работ по общей теории
права и государства, по конституционному
и международному праву. Если позитивизм
объяснял понятие права через понятие
государства, т.е. как нечто вторичное
по отношению к верховной власти, то неопозитивизм
объяснял право “в чистом виде”. Под чистой
теорией права Кельзен понимал доктрину,
из которой устранены все элементы, чуждые
юридической науке. Кельзен был убежден,
что юридическая наука призвана заниматься
не социальными предпосылками или нравственными
основаниями правовых установлений, а
специфически юридическим (нормативным)
содержанием права. Кельзен определяет
право как совокупность норм, осуществляемых
в принудительном порядке. При этом не
подвергалось сомнению, что право “как
оно есть” – это законы и другие, официально
изданные акты независимо от их содержания,
норма закона не может быть “хорошей”
или “плохой”. По учению Кельзена, право
старше государства. Оно возникло еще
в первобытную эпоху, когда общество установило
монополию на применение силы в целях
обеспечения коллективной безопасности.
Впоследствии правовое сообщество перерастает
в государство, где функции принуждения
осуществляются централизованным путем,
специально созданными органами власти.
С образованием таких органов децентрализованные
способы принуждения сохраняются за рамками
государства – в области международных
отношений. Современное право Кельзен
рассматривает как совокупность государственных
правопорядков и децентрализованного
международного права. В национальных
правовых системах нормы согласованы
между собой и располагаются по ступеням,
образуя иерархию в виде пирамиды. На вершине
этой пирамиды находятся нормы конституций
которые предписывают соблюдение законов.
Законы противоречащие конституции также
должны выполняться до их отмены в порядке
предусмотренной процедуры.7
б) Социологическое правопонимание.
Формирование социологического направления
в современной теории права и государства
началось на исходе XIX века, когда социология
выделилась в самостоятельную отрасль
знаний и ее методы получили широкое распространение
в общественных дисциплинах.[9.С.242] Социологическое
правопонимание складывалось путем распространения
социологических методов познания в юриспруденции.
В состав социологии права включают учения,
выдвинутые как социологами, так и юристами.
Согласно взглядам сторонников социологического
правопонимания, право охватывает не только
нормы, установленные государством, но
и всю совокупность фактически сложившихся
правоотношений. Значительную роль в развитии
социологического правопонимания сыграл
американский юрист Роско Паунд (1870 –
1964). Основа учения Паунда гласит, что любые
теоретические построения необходимо
оценивать с точки зрения их практического
значения или пользы. Паунд считал, что
юридическая наука должна показывать,
как право реально функционирует и влияет
на поведение людей, противопоставляя
“право в книгах” и “право в действии”.
Подход Паунда к правопониманию выражен в трех постулатах:
-Право – это правовой порядок, регулирование
социальных отношений посредством применения
силы органами государства;
-Право – официальные источники, которые
служат руководством при вынесении судебных
и административных решений;
-Право – судебный и административный
процесс.
В соответствии с таким подходом
право выступает как порядок
общественных отношений в действиях
и поведении людей. Это означает,
что право формируется как
через государство и
Социологическое понятие права получило
наибольшее распространение в странах
общего права, где основными источниками
права, наряду с законами, являются судебные
прецеденты. В этих странах (Англия, США)
суды связаны в большей мере решениями
других судов (вышестоящих), чем законами.
Иными словами, суды применяя законы создают
нормативные прецеденты толкования законов,
приспосабливая их к меняющейся общественной
жизни. Законы применяются, поскольку
признаются судами и “живут” не сами
по себе, а в судебных решениях. С точки
зрения сторонников социологического
правопонимания, законы лишь “книжное
право”, далекое от реалий жизни, способное
только предсказывать деятельность судов.
Право – творчество судебной сферы. Социологическое
правопонимание допускает права человека,
не вытекающие из закона, но защищаемые
судом.
Но не любое судебное решение может быть
правовым, а социологическое правопонимание
не позволяет отличать правовое решение
от неправового. Не учитываются психологические
(личные качества судьи), экономические
(хозяйственные споры), политические (общественное
мнение) и прочие факторы, влияющие на
принятие решения.
Находясь в оппозиции к легистскому правопониманию,
которое не делает различия между правом
и законом и предпочитает сводить право
к закону (законодательному установлению
верховной власти в данном государстве),
социологический подход, со своей стороны,
также признает своеобразную командную
силу закона, снабженного санкцией принуждения,
но обращает внимание на социальную среду
формирования и функционирования юридических
правил.
2.Непозитивистский подход
к праву.
а)Этическое правопонимание.
Еще Аристотель отмечал, что справедливым
является то, что делается по праву. Объясняя
справедливость через право, Аристотель
связывал понятия права и справедливости.
Как уже было отмечено в введении – право
(jus) – справедливое притязание, justitia –
справедливость, правосудие. Считая закон
творением человеческого разума, в Древнем
Риме существовало понятие справедливости.
Отождествляемое с правом. Причем признавалось,
что закон может быть и произвольным.8
Этическое правопонимание
объясняет право через понятие
справедливости, одновременно различая
по содержанию право и закон. Справедливость
– общественные отношения какими
они должны быть в представлении людей. В основу
этического правопонимания кладутся различные
моральные суждения о справедливости.9
Этическое правопонимание сводится к
существованию идеалов справедливости,
которые и выступают основой для формирования
представлений о должном праве. Поскольку
законы – это продукт государственной
власти, т.е. позитивное право, то по определению
они могут быть и несправедливыми. Не имеющее
силы закона естественное право, является
справедливым. Сторонники этического
правопонимания видят задачу юристов
в симбиозе естественного и позитивного
права, воплощение справедливости в законе.
Постулатами современного этического правопонимания являются:
-Право – справедливые законы. Трактовка
справедливости дана еще Аристотелем;
-Несправедливый закон – не право;
-Справедливость, не будучи возведенной
в закон – еще не право.
Напрашивается вывод, что этическое правопонимание
не допускает существование права вне
закона, одновременно признавая не правовые
законы. Понятие справедливости закона
будет наполнятся различным содержанием
в различных конкретных ситуациях. Инстанция,
применяющая закон, стремясь к справедливому
результату – это суд. Следовательно,
судья должен руководствоваться теми
же представлениями о справедливости,
что и законодатель. Требуется некое абстрактное
“согласование” взглядов на справедливость
судьи и законодателя. Либо судья, в случае
если законодатель не предусмотрел обстоятельства
конкретного дела, должен поставить себя
на его место и решить дело, исходя из своих
представлений о справедливости.
Этическая теория права представлена:
в США Р. Дворкин, в России – В.К. Бабаев,
Р.З. Лившиц.
Очевидно сходство этического правопонимания
с социологическим понятием права, в том
смысле, что право – есть представления
судей о справедливости, которые находят
свое выражение в судебных решениях. Различая
право и закон по содержанию, этическое
правопонимание дает формальный подход
к справедливости, как частному суждению
о должном, желаемом. При таком подходе,
суждения определенной группы людей о
справедливости могут не иметь значения
общезначимых. Естественные права – это
лишь моральные требования свободы человека
в обществе, государстве.
б) Либертарное правопонимание.
Либертарное правопонимание трактует
право как формальное равенство свободных
индивидов, как всеобщую форму свободу
людей. Либертарный тип правопонимания
проводит различие права и закона, объясняя
приоритет права перед законом, приоритет
содержания перед формой. Сущность права
– это свобода, а не насилие. Законы, попирающие
свободу не есть правовые законы. Принуждение
в обществе необходимо ради защиты права
от нарушений, а не для подавления свободы.
Причем свобода индивида – свобода в общественных
отношениях, признаваемая и утверждаемая
в форме правоспособности и правосубъектности.
Современная либеральная правовая мысль
развивалась в трудах
Б.Н.Чичерина, П.И. Новгородцева. Концепция
либертарного правопонимания разработана
В.С. Нерсесянцем и развивалась в трудах
его последователей – В.А. Четвернин, Л.И.
Спиридонов. В либеральной концепции правопонимания
трактовка фундаментальных основ человеческого
бытия носит строго определенную форму
правовых ценностей. Право при этом выступает
как цель для закона и государства. Это
означает, что закон и государство значимы
лишь постольку, поскольку они причастны
к праву, т.е. являются правовыми.
Правовые нормы возникают и действуют
наряду с моральными, религиозными и политическими
нормами. Право определяет меру, количество
свободы индивида. Признание различных
индивидов формально равными – это признание
их возможности приобрести те или иные
права на соответствующие блага. Мораль
и религия определяют пределы свободы
не так, как это делает право. Человек воспринимается
и моралью с религией и правом как субъект
соответствующих отношений. Мораль, религия,
право и другие нормы есть социальные
регуляторы, социальные нормы, определяемые
духовной и материальной культурой общества.
Право гарантирует человеку свободу совести
и вероисповедания, регулирует внешнее
поведение человека, автономизируя человека
как субъекта права. Моральные и религиозные
нормы могут запрещать использование
возможностей правовой свободы, выступая
в качестве “определителя” меры свободы
людей в формальном правовом поле. Право
безразлично к нормам морали и религии,
допуская эгоистичные интересы человека
как автономного индивида.
Итак, право отличается от других социальных
норм тем, что ставит участников правового
общения в положение формально равных
и формально независимых друг от друга
субъектов, равных в своей свободе. Предмет
познания либертарного правопонимания
– “чистое” право, что сближает и одновременно
противопоставляет либертарную теорию
с “чистым” правопониманием Кельзена,
как последователя легистского правопонимания
(позитивного права).
Правовое равенство – это формальное
равенство в свободе, которое не зависит
от социальных, имущественных, семейных
и иных различий между людьми. Свобода
всех участников правового общения может
быть только равной. Разное количество
свободы – это не право, а привилегии.
Основные постулаты либертарного правопонимания:
1.Право – это нормы и требования свободы людей;
2.Правовые нормы и требования обязательны для всех, и поэтому они должны быть зафиксированы в форме законов;
3.Права человека составляют основу права;
4.Государство – это особая организация власти в обществе, которая признает и соблюдает свободу подвластных хотя бы в минимальной мере. Сущность государства – это власть, подчиненная праву.10