Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 14:58, реферат
Практика не могла ждать принятия части третьей ГК РФ по этому в 1993г. были введены в действие Основы законодательства Российской Федерации "О нотариате", в которых глава XI полностью посвящена регулированию действий нотариусов по проверке факта смерти наследодателя, наличии завещания, установлении времени места открытия наследства, определении состава наследственного имущества, принятии мер по его охране, установлении круга лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и выдаче свидетельство праве на наследство. Основы законодательства о нотариате воспроизвели дореволюционную практику ведения нотариусами наследственных дел.
Введение 3
Глава 1. Развитие отношений наследственного преемства в российском гражданском праве 7
1.1. Понятие наследственного правопреемства 7
1.2. Основания открытия наследства 16
1.3. Наследование как разновидность универсального правопреемства 24
Глава 2. Субъекты наследственного правопреемства 36
2.1. Наследодатель 36
2.2. Наследники 45
2.3. Недостойные наследники 48
Глава 3. Проблемы и концепция совершенствования норм наследственного преемства 58
3.1. Проблемы наследственного правопреемства 58
3.2. Концепция совершенствования норм о наследственном правопреемстве 65
Заключение 80
Список литературы 3
В Гражданском кодексе РФ по таким сделкам, как купля-продажа, аренда, ипотека предприятия, уведомление кредиторов является обязательным условием.
Так, согласно ст. 562 ГК РФ при продаже
предприятия кредиторы
3.2. Концепция совершенствования
норм о наследственном
Достоинством Гражданского кодекса РФ несомненно является то, что его нормы значительно развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если возникавшие в практике до настоящего времени проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ или выводить то или иное положение исходя из буквы и духа закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах Гражданского кодекса РФ.
В части третьей Гражданского кодекса
РФ закреплен тезис об универсальности
наследственного
Существенные изменения
По общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности несовершеннолетними. В Гражданском кодексе РФ предусмотрено два таких случая:
1) вступление в брак до
2) эмансипация (ст. 27).
Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или его часть любому лицу или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям, и может в завещании лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.
Завещание должно носить личный характер:
не допускается совершение завещания
через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).
Аналогичные положения
Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Под принципом свободы завещания понимается право завещателя "по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения", а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Гражданского кодекса РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (п. 1 ст. 1119).
Свобода завещания проявляется также и в том, что в соответствии со статьей 1120 завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Прежний закон о подобной возможности умалчивал.
Расширению принципа свободы завещания, несомненно, будет способствовать появление новых форм завещания в России (со своими достоинствами и недостатками). Во-первых, введен институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), подразумевающий право завещателя собственноручно написать и подписать завещание, запечатать его в конверт и в присутствии двух свидетелей передать на хранение нотариусу. Последний в соответствии с пунктом 3 ст. 1126 запечатывает конверт, подписанный свидетелями, в другой конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания. Таким образом, до смерти завещателя никто не сможет ознакомиться с содержанием завещания.Во-вторых, введен институт завещания в простой письменной форме (ст. 1129 ГК РФ), применяющийся, когда гражданин находится в чрезвычайных обстоятельствах, т.е. в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 – 1128. В этом случае гражданин может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Эта новелла безусловно потребует разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, без которых судебная практика будет весьма противоречивой.
В зарубежных странах правила о "чрезвычайных завещаниях" несколько иные. В Польше оно называется специальным и совершается в устной форме: человеку необязательно писать завещание, достаточно устно выразить свою волю в присутствии не менее трех свидетелей. В Испании устное завещание допускается только в период боевых действий. Законодательство Германии предусматривает "упрощенный порядок составления завещания для лица, находящегося в местности, с которой вследствие чрезвычайных обстоятельств прервано сообщение, либо находящегося в плавании на немецком судне" (ст. 2249 Гражданского уложения ФРГ).
В России предоставлена возможность написания завещания со слов завещателя нотариусом. До его подписания завещателем оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.
В части третьей Гражданского кодекса РФ урегулированы отношения, возникающие в связи с составлением завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках.
В настоящее время в Гражданском кодексе РФ установлен общий правовой режим для наследования прав на денежные средства в банках, т.е. они не исключаются из состава наследства (ст. 1128). Такой подход законодателя вряд ли следует признать обоснованным, поскольку граждане лишились простого и удобного способа завещать деньги, которые переходят к наследнику без лишних формальностей. В связи с введением общего порядка наследования денежных вкладов можно предположить, что распространенность завещательных распоряжений снизится.
Более продуманными стали нормы, посвященные завещательному отказу, под которым ранее понималось возложение на наследника исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретали право требовать его исполнения (ст. 538 ГК РСФСР).
В ГК особо акцентируется характер действий наследников, совершаемых в пользу отказополучателей. Как указано в пункте 1 ст. 1137, речь идет об исполнении наследником за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. При этом правовая природа складывающихся отношений между отказополучателем и наследником, на которого возложен завещательный отказ, однозначно определена законом: к таким отношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела о наследовании и существа завещательного отказа не следует иное (п. 3 ст. 1137).
В Гражданском кодексе РФ также закреплено, что завещательный отказ должен быть установлен в завещании. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Само понятие завещательного отказа раскрывается в Гражданском кодексе РФ более детально.
Так, в соответствии с пунктом 2 ст. 1137 предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Учитывая большую практическую значимость завещательного отказа, законодатель также устанавливает правило, согласно которому при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.
В Гражданском кодексе РФ существенно конкретизированы нормы об исполнении завещания. Как и прежде, для завещателя предусматривается возможность поручить исполнение завещания гражданину – исполнителю завещания, который должен выразить согласие на это. Такое положение давно признано мировой практикой и применяется в большинстве развитых стран мира. При этом Гражданским кодексом РФ устанавливается, что "согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства" (п. 1 ст. 1134). Как согласие могут расцениваться фактические действия по исполнению завещания, совершенные в течение месяца со дня открытия наследства.
Новеллой является правило, закрепленное
в статье 1136 ГК РФ, в соответствии
с которым исполнитель
Нововведением является расширение круга наследников по закону, вплоть до шестой степени родства. В Гражданском кодексе РСФСР предусматривались две очереди наследников по закону. В первую очередь призывались к наследованию дети, супруг и родители умершего. Во вторую наследовали братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР). Федеральным законом от 14 мая 2001 г. N 51-ФЗ эти очереди наследования были дополнены еще двумя: в третью очередь наследовали братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя); в четвертую – прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.
Гражданский кодекс РФ предусматривает не четыре, а восемь очередей наследования. В соответствии с нормой пункта 2 ст. 1145 к наследникам пятой очереди отнесены дети родных племянников и племянниц наследодателя и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). В качестве наследников шестой очереди наследуют двоюродные правнуки и правнучки и двоюродные дяди и тети. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При отсутствии этих наследников по закону в качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы (не входящие в круг наследников по закону), которые не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. п. 2 и 3 ст. 1148).
Установление российским законодателем такого большого числа очередей можно объяснить двумя факторами. Первый – желание практически устранить возможность передачи имущества государству, т.е. не допустить случаев перехода имущества в разряд выморочного. Эта положительная тенденция является одним из показателей перехода общества к рыночной экономике. Второй – обращение к опыту иностранных государств, для которых характерна постоянная тенденция расширения круга наследников. В Болгарии и Италии к наследованию призываются родственники по боковой линии до шестой степени родства включительно. В Германии круг наследников не ограничен: после пятой парантеллы (прапрадеды и прапрабабки) следуют другие парантеллы. Во Франции наследование по закону осуществляется до пятой степени родства, в Испании – до четвертой.
Однако увеличение числа очередей до восьми вряд ли оправданно, поскольку наследники даже пятой очереди родства (двоюродные внуки и внучки наследодателя) могут не догадываться о существовании двоюродных дедушки и бабушки, не говоря уже о наследниках последующих очередей.
Существенному реформированию подвергся институт обязательной доли, призванный охранять имущественные интересы членов семьи наследодателя. Раньше несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы умершего наследовали, независимо от содержания завещания, наследовали не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них по закону (ст. 535 ГК РСФСР). Теперь согласно статье 1149 ГК РФ размер обязательной доли уменьшился до одной второй доли, которая причиталась бы обязательным наследникам при наследовании по закону.
В России в случаях, предусмотренных законом, возможны и уменьшение размера обязательной доли, и отказ в ее присуждении.Так, в пункте 4 ст. 1149 ГК РФ установлено: если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Новеллами являются статьи Гражданского кодекса РФ, предусматривающие возможность принять наследство и отказаться от него через представителя. Такой вариант возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства или отказ от него (ст. ст. 1153, 1159). Подобных норм в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. не существовало. Новым следует признать правило о возможности отказаться от наследства даже после его принятия. При этом такой отказ возможен в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).
Информация о работе Развитие отношений наследственного преемства