Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 14:58, реферат
Практика не могла ждать принятия части третьей ГК РФ по этому в 1993г. были введены в действие Основы законодательства Российской Федерации "О нотариате", в которых глава XI полностью посвящена регулированию действий нотариусов по проверке факта смерти наследодателя, наличии завещания, установлении времени места открытия наследства, определении состава наследственного имущества, принятии мер по его охране, установлении круга лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и выдаче свидетельство праве на наследство. Основы законодательства о нотариате воспроизвели дореволюционную практику ведения нотариусами наследственных дел.
Введение 3
Глава 1. Развитие отношений наследственного преемства в российском гражданском праве 7
1.1. Понятие наследственного правопреемства 7
1.2. Основания открытия наследства 16
1.3. Наследование как разновидность универсального правопреемства 24
Глава 2. Субъекты наследственного правопреемства 36
2.1. Наследодатель 36
2.2. Наследники 45
2.3. Недостойные наследники 48
Глава 3. Проблемы и концепция совершенствования норм наследственного преемства 58
3.1. Проблемы наследственного правопреемства 58
3.2. Концепция совершенствования норм о наследственном правопреемстве 65
Заключение 80
Список литературы 3
- принятие мер по охране
- опись наследственного имущества и передача его на хранение;
- выдача распоряжений об оплате
за счет наследственного
- выдача свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, правовые основания открытия наследства предназначены для локализации наследственных правоотношений, обеспечивая их территориальную привязку к определенному нотариальному округу в целях юридической целостности наследственного имущества, для дальнейшего оформления и осуществления наследственных прав наследников и возмещения кредиторам долгов наследодателя.
1.3. Наследование как
В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования:
1) в странах континентального
права, в том числе в
2) в странах "общего права" наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании.
В соответствии с первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранялись – по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.
Что касается стран "общего права", то в них наследование понимается иначе, нежели в странах "цивильного права". Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей.
В странах континентальной Европы
представление о наследовании как
универсальном правопреемстве стало
закрепляться после выхода в свет фундаментального
восьмитомного труда немецкого юриста
Ф.К. фон Савиньи "Система современного
римского права" ("System desheutigenromischen
Rechts"). Исследовав природу отношений
по наследованию, он пришел к заключению,
что "[наследственное] имущество следует
рассматривать как единое целое, основание
коего надлежит искать в личности умершего
владельца" ("somubdas Vermogenals Einheitbehandelt
werden, deren Grundindergemeinsamen aufdenverstorbenenInhaberzusuc
С 1 марта 2002 г. в нашей стране была введена в действие третья часть ГК РФ, содержащая два раздела – "Наследственное право" и "Международное частное право", опосредующие соответственно материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений. Правовое регулирование отношений по наследованию в результате разработки и принятия указанных разделов претерпело в отечественной системе права существенные изменения, как по объему, так и по содержанию.
В области материально-правовой регламентации количество статей увеличилось более чем вдвое: раздел VII ГК РСФСР 1964 г. насчитывал всего 35 статей, в ныне действующем разделе V ГК РФ содержится уже 76 статей. Кроме того, нормы внутри данного раздела подверглись систематизации, в результате чего они сгруппированы по главам – "Общие положения о наследовании", "Наследование по завещанию", "Наследование по закону", "Приобретение наследства", "Наследование отдельных видов имущества".
Статья 1110
ГК РФ впервые в истории
Это, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества вне зависимости от того, где оно находится и известно ли место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную часть наследства, наследники приобретают права и на иное наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле.
Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства. Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ).
Наследство
переходит к наследникам
Квалификация наследования в качестве successioinuniversum осуществлена законодателем не только посредством предписаний, содержащихся в ст. 1110, но и посредством таковых, закрепленных в ст. 1112 этого Кодекса.
В первом приближении можно было бы утверждать, что данная статья основной и единственной своей целью имеет нормативное закрепление состава наследственного имущества: "В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага". Сообразно этому в специальной литературе комментаторы нередко толкуют цитированные нормы в аспекте анализа тех положений действующего законодательства РФ, которые посвящены правовому режиму различных видов имущества. Такое толкование нельзя признать абсолютно точным и достаточным.
Неотъемлемой частью анализируемой статьи, в том числе для целей уяснения ее смысла, является ее название – "Наследство". Законодатель указал, что после смерти лица его имущество (независимо от своего состава и "ареала") приобретает особые юридические свойства, превращаясь в объект гражданских прав локального характера: разнообразные правоотношения, в которые оно вовлекается, преследуют лишь одну цель – обеспечить его переход от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства. С отмеченным свойством наследственного имущества связана и другая его специфическая черта – эластичность. Она означает, что в состав наследства могут входить любые вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, причем в неограниченном количестве. В совокупности же локальность и эластичность характеризуют наследство как единое целое.
Характеризуя новейшее российское регулирование в сфере наследственного права, что даже поверхностное знакомство с его основными положениями показывает, что законодатель ввел в соответствующий нормативный комплекс ряд новелл, которые значительно расширяют материальную сферу возникновения наследственных отношений, связанных с правопорядками нескольких государств, и, следовательно, диктуют необходимость обращения к специальному юридическому инструментарию – коллизионным нормам.
В ГК РФ можно выделить несколько аспектов свободы завещания:
1) завещание составляется лицом по своему усмотрению, что корреспондирует с общим правилом об осуществлении гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1). Решения, касающиеся самого акта завещания как такового и содержания завещательных распоряжений, должны приниматься завещателем самостоятельно и независимо. При этом он не обязан сообщать кому-либо о совершении, изменении или отмене завещания, равно как и о его содержании;
2) имущество
может быть завещано любым
лицам – гражданам РФ, иностранным
гражданам и лицам без
В перечень наследников по завещанию может быть включена иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с нормами "собственного" права (ст. 1203), хотя законодатель об этом не упоминает. Круг субъектов, которые могут призываться к наследованию, существенно расширен и включил в себя категорию, традиционно именуемую иностранными лицами;
3) предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на момент открытия наследства, не изъятое из гражданского оборота.
В условиях интенсивно развивающегося хозяйственного оборота наследственная масса может заключать в себе движимое и недвижимое имущество, расположенное за пределами РФ; права, вытекающие из договора банковского счета с иностранным банком или иностранной страховой компанией, и т.д. – все то, что можно условно обозначить как заграничное имущество. И именно в силу эластичности понятия "наследство", связанности в значительном числе случаев наследования с территориальным правопорядком и особенностей локальных норм, регулирующих наследование и наследство, такое имущество способно свободно включаться в его состав.
В то же время в ситуации, когда
на юридическую регламентацию
В настоящее время
Появление данной нормы в отечественном законодательстве позволяет говорить о том, что РФ отныне без каких-либо оговорок может быть отнесена к той группе государств, в которых коллизионно-правовая регламентация наследования строится на принципе так называемой полистатутности, а точнее, множественности режимов наследования: наследование движимого и иного имущества, не относящегося к недвижимости, подчиняется закону, с которым наследодатель на момент смерти имел наиболее тесную связь, а недвижимость подпадает под действие закона места ее нахождения и/или внесения в специальный реестр.
Информация о работе Развитие отношений наследственного преемства