Развитие отношений наследственного преемства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2013 в 14:58, реферат

Краткое описание

Практика не могла ждать принятия части третьей ГК РФ по этому в 1993г. были введены в действие Основы законодательства Российской Федерации "О нотариате", в которых глава XI полностью посвящена регулированию действий нотариусов по проверке факта смерти наследодателя, наличии завещания, установлении времени места открытия наследства, определении состава наследственного имущества, принятии мер по его охране, установлении круга лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве и выдаче свидетельство праве на наследство. Основы законодательства о нотариате воспроизвели дореволюционную практику ведения нотариусами наследственных дел.

Содержание

Введение 3

Глава 1. Развитие отношений наследственного преемства в российском гражданском праве 7

1.1. Понятие наследственного правопреемства 7

1.2. Основания открытия наследства 16

1.3. Наследование как разновидность универсального правопреемства 24

Глава 2. Субъекты наследственного правопреемства 36

2.1. Наследодатель 36

2.2. Наследники 45

2.3. Недостойные наследники 48

Глава 3. Проблемы и концепция совершенствования норм наследственного преемства 58

3.1. Проблемы наследственного правопреемства 58

3.2. Концепция совершенствования норм о наследственном правопреемстве 65

Заключение 80

Список литературы 3

Прикрепленные файлы: 1 файл

правопреемство.doc

— 284.00 Кб (Скачать документ)

 

- принятие мер по охране наследственного  имущества и управлению им, а  также направление обязательных для исполнения поручений о принятии таких мер в отношении наследственного имущества, находящегося не в месте открытия наследства, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу, а если в этом поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, то соответственно главе местной администрации поселения и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления поселения или главе местной администрации муниципального района и специально уполномоченному должностному лицу местного самоуправления муниципального района по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества;

 

- опись наследственного имущества и передача его на хранение;

 

- выдача распоряжений об оплате  за счет наследственного имущества  расходов на уход за наследодателем  во время его болезни, а также  на его похороны и на обустройство  места захоронения, а также  на охрану наследственного имущества и на управление им, на публикацию сообщения о вызове наследников;

 

- выдача свидетельства о праве  на наследство.

 

Таким образом, правовые основания  открытия наследства предназначены  для локализации наследственных правоотношений, обеспечивая их территориальную привязку к определенному нотариальному округу в целях юридической целостности наследственного имущества, для дальнейшего оформления и осуществления наследственных прав наследников и возмещения кредиторам долгов наследодателя.

1.3. Наследование как разновидность  универсального правопреемства.

 

В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два  основных подхода к определению  сущности наследования:

 

1) в странах континентального  права, в том числе в Российской  Федерации, наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя;

 

2) в странах "общего права"  наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании.

 

В соответствии с первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а от остальных отказаться. Наследственное имущество при этом рассматривается как совокупность всех активов и пассивов умершего. Экономический оборот требует, чтобы и после смерти должника его долговые обязательства сохранялись – по крайней мере, те из них, которые не связаны тесно с его личностью.

 

Что касается стран "общего права", то в них наследование понимается иначе, нежели в странах "цивильного права". Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при  наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей.

 

В странах континентальной Европы представление о наследовании как  универсальном правопреемстве стало закрепляться после выхода в свет фундаментального восьмитомного труда немецкого юриста Ф.К. фон Савиньи "Система современного римского права" ("System desheutigenromischen Rechts"). Исследовав природу отношений по наследованию, он пришел к заключению, что "[наследственное] имущество следует рассматривать как единое целое, основание коего надлежит искать в личности умершего владельца" ("somubdas Vermogenals Einheitbehandelt werden, deren Grundindergemeinsamen aufdenverstorbenenInhaberzusuchenist"). Из данного утверждения с необходимостью выводилось и другое: имущество умершего рассматривается как нечто, имеющее единую количественную характеристику, без оглядки на его составные части ("чистое количество" – "reineQuantitt"). Наследование надлежит квалифицировать как универсальное правопреемство. Выводы Савиньи были восприняты европейской доктриной и практикой и применяются вплоть до настоящего времени.

 

С 1 марта 2002 г. в нашей стране была введена в действие третья часть  ГК РФ, содержащая два раздела – "Наследственное право" и "Международное частное право", опосредующие соответственно материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений. Правовое регулирование отношений по наследованию в результате разработки и принятия указанных разделов претерпело в отечественной системе права существенные изменения, как по объему, так и по содержанию.

 

В области материально-правовой регламентации  количество статей увеличилось более  чем вдвое: раздел VII ГК РСФСР 1964 г. насчитывал всего 35 статей, в ныне действующем разделе V ГК РФ содержится уже 76 статей. Кроме того, нормы внутри данного раздела подверглись систематизации, в результате чего они сгруппированы по главам – "Общие положения о наследовании", "Наследование по завещанию", "Наследование по закону", "Приобретение наследства", "Наследование отдельных видов имущества".

 

Статья 1110 ГК РФ впервые в истории отечественного гражданского законодательства понятие  наследования как универсального правопреемства закрепила легально: "При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное".

 

Это, означает, что наследство рассматривается  как определенная совокупность имущества  вне зависимости от того, где оно  находится и известно ли место  его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную часть наследства, наследники приобретают права и на иное наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый из них с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле.

 

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства. Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установили иное (ст. 353 ГК РФ).

 

Наследство  переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации.

 

Квалификация  наследования в качестве successioinuniversum осуществлена законодателем не только посредством предписаний, содержащихся в ст. 1110, но и посредством таковых, закрепленных в ст. 1112 этого Кодекса.

 

В первом приближении  можно было бы утверждать, что данная статья основной и единственной своей  целью имеет нормативное закрепление состава наследственного имущества: "В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага". Сообразно этому в специальной литературе комментаторы нередко толкуют цитированные нормы в аспекте анализа тех положений действующего законодательства РФ, которые посвящены правовому режиму различных видов имущества. Такое толкование нельзя признать абсолютно точным и достаточным.

 

Неотъемлемой  частью анализируемой статьи, в том  числе для целей уяснения ее смысла, является ее название – "Наследство". Законодатель указал, что после смерти лица его имущество (независимо от своего состава и "ареала") приобретает особые юридические свойства, превращаясь в объект гражданских прав локального характера: разнообразные правоотношения, в которые оно вовлекается, преследуют лишь одну цель – обеспечить его переход от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства. С отмеченным свойством наследственного имущества связана и другая его специфическая черта – эластичность. Она означает, что в состав наследства могут входить любые вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, причем в неограниченном количестве. В совокупности же локальность и эластичность характеризуют наследство как единое целое.

 

Характеризуя  новейшее российское регулирование  в сфере наследственного права, что даже поверхностное знакомство с его основными положениями показывает, что законодатель ввел в соответствующий нормативный комплекс ряд новелл, которые значительно расширяют материальную сферу возникновения наследственных отношений, связанных с правопорядками нескольких государств, и, следовательно, диктуют необходимость обращения к специальному юридическому инструментарию – коллизионным нормам.

 

В ГК РФ можно  выделить несколько аспектов свободы  завещания:

 

1) завещание  составляется лицом по своему  усмотрению, что корреспондирует с общим правилом об осуществлении гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1). Решения, касающиеся самого акта завещания как такового и содержания завещательных распоряжений, должны приниматься завещателем самостоятельно и независимо. При этом он не обязан сообщать кому-либо о совершении, изменении или отмене завещания, равно как и о его содержании;

 

2) имущество  может быть завещано любым  лицам – гражданам РФ, иностранным  гражданам и лицам без гражданства,  которые живы на момент открытия наследства и могут быть признаны наследниками (указанная категория лиц призывается и к наследованию по закону); российским и иностранным юридическим лицам, существующим на момент открытия наследства. Кроме того, наследниками по завещанию могут быть РФ и ее субъекты, муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации.

 

В перечень наследников по завещанию может  быть включена иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом  в соответствии с нормами "собственного" права (ст. 1203), хотя законодатель об этом не упоминает. Круг субъектов, которые могут призываться к наследованию, существенно расширен и включил в себя категорию, традиционно именуемую иностранными лицами;

 

3) предметом  завещательного распоряжения может быть любое имущество, которое окажется принадлежащим завещателю на момент открытия наследства, не изъятое из гражданского оборота.

 

В условиях интенсивно развивающегося хозяйственного оборота наследственная масса может  заключать в себе движимое и недвижимое имущество, расположенное за пределами РФ; права, вытекающие из договора банковского счета с иностранным банком или иностранной страховой компанией, и т.д. – все то, что можно условно обозначить как заграничное имущество. И именно в силу эластичности понятия "наследство", связанности в значительном числе случаев наследования с территориальным правопорядком и особенностей локальных норм, регулирующих наследование и наследство, такое имущество способно свободно включаться в его состав.

 

В то же время в ситуации, когда  на юридическую регламентацию перехода имущества умершего к другим лицам  претендуют несколько национальных правопорядков, перед правоприменителем  с неизбежностью встает вопрос о  том, какими правовыми нормами должно быть урегулировано данное отношение – собственными или иностранными, а если иностранными, то какими принципами надлежит руководствоваться при их выборе. Как уже отмечено, для ответа на данный вопрос компетентный орган – нотариус или судья – должен обратиться к специальным правовым предписаниям – к нормам международного частного права. С их помощью устанавливается тот правопорядок, который будет компетентным для целей регулирования наследственных отношений по существу, т.е. будет выступать в качестве статута наследования. В этом плане речь идет об одном из основных коллизионных аспектов решения вопроса о наследовании.

 

В настоящее время соответствующие  правила в рамках отечественного регулирования сосредоточены в  ст. 1224 ГК РФ. Согласно её п. 1 отношения  по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено данной статьей. В следующем абзаце того же пункта установлено, что наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, – по российскому праву.

 

Появление данной нормы в отечественном  законодательстве позволяет говорить о том, что РФ отныне без каких-либо оговорок может быть отнесена к той группе государств, в которых коллизионно-правовая регламентация наследования строится на принципе так называемой полистатутности, а точнее, множественности режимов наследования: наследование движимого и иного имущества, не относящегося к недвижимости, подчиняется закону, с которым наследодатель на момент смерти имел наиболее тесную связь, а недвижимость подпадает под действие закона места ее нахождения и/или внесения в специальный реестр.

Информация о работе Развитие отношений наследственного преемства