ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
НАСЛЕДОВАНИЕ
ПО ЗАВЕЩАНИЮ
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Оглавление
Введение
Актуальность исследования. В настоящее время количество
граждан, так или иначе, вовлечённых в
наследственные правоотношения, значительно
увеличивается. В условиях восстановления
в России права частной собственности
возможность распорядиться своим имуществом
посредством передачи его по завещанию
превратилась в один из важнейших элементов
гражданской правоспособности. Всё больше
граждан использует предоставленное законом
право оставить завещание не только для
того, чтобы решить судьбу своей собственности,
но и для того, чтобы избавить своих близких
от выяснения отношений, унизительных
споров, которые, как правило, неизбежно
возникают с разделом имущества. Однако
следует подчеркнуть, что на уровне обыденного
правосознания существует в определенной
степени суеверное отношение к завещанию,
над ним тяготеет смысловой контекст "последней
воли". Страх "накликать беду" приводит
к тому, что многие граждане откладывают
составление завещания на неопределенный
срок, хотя и хотели бы изменить законный
порядок посмертного перехода принадлежащего
им имущества. Хотелось бы разрушить этот
стереотип, так как составление завещания
говорит о высокой правовой культуре гражданина,
о его заботе по отношению к близким ему
людям, завещатель живёт и работает с сознанием
того, что после его смерти всё приобретённое
им при жизни, воплощённое в материальных
и духовных благах перейдёт согласно его
воле.
Наследственное право в той
или иной степени затрагивает интересы
каждого человека и гражданина в пределах
России. В связи с изменениями, произошедшими
в нашем обществе с утверждением института
частной собственности и изменением социально-экономических
отношений требуется серьезное теоретическое
осмысление современных законодательных
положений об институте наследования,
что требует прогнозирования развития
наследственных отношений в будущем.
Вопросам наследственного права
в настоящее время уделяется большое внимание
их развитию придается большое значение.
Наследование занимает особое место среди
других гражданско-правовых институтов,
которым уделено внимание в Конституции
Российской Федерации. Конституция РФ
гарантирует право граждан иметь в собственности
любое имущество, не запрещенное законом.
В настоящее время порядок наследования
регулируется разделом V "Наследственное
право" третьей части ГК РФ, вступившей
в законную силу с 1 марта 2002 года. Одной
из отличительных особенностей нового
законодательства о наследовании является
приоритет наследования по завещанию
перед наследованием по закону. Множество
норм ГК РФ направлено на стимулирование
граждан к совершению завещаний (например,
возможность совершить закрытое завещание).
В связи с большим количеством новелл
и относительной новизной самого законодательства,
касающихся наследования по завещанию
на сегодняшний день не наработана должным
образом судебная и нотариальная практика,
имеется очень много противоречий, дискуссионных
вопросов и проблем. Указанные обстоятельства
обуславливают своевременность и актуальность
выбранной темы исследования.
Объектом исследования являются общественные
отношения, возникающие вследствие наследования
по завещанию.
Предметом исследования выступают нормы конституционного
и гражданского законодательства, регулирующие
вопросы наследования по завещанию; теоретические
воззрения на разрабатываемые проблемы;
судебная и правоприменительная практика.
Целью дипломного исследования является комплексный
анализ правовых проблем, связанных с
наследование по завещанию.
Для достижения данной цели
поставлены следующие задачи:
1) изучить понятие и содержание
института наследования;
2) рассмотреть завещание как
основания наследования, а именно
понятие завещания как особого вида сделки,
субъекты и механизм наследования;
3) проанализировать правовые проблемы
,связанные с наследованием по
завещанию.
Теоретическая и
нормативная база. Теоретическую базу работы
исследования составили труды дореволюционных
российских цивилистов - Д.И. Мейера, И.А.
Покровского, Г.Ф. Шершеневича, а также
труды современных ученых - С.П. Гришаева,
М.Ю. Барщевского, О.С. Иоффе, Г.Г. Черемных,
В.В. Бехбах, Ю.Ф. Беспалова, Е.А. Гречушкиной,
О.А. Егоровой, М.Ю. Ильичевой, И.Л. Корнеевой
и др. Особого внимания заслужил труд
Костычевой А.И. «Наследование по завещанию».
Нормативную базу исследования
составили Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Семейный кодекс Российской Федерации,
Земельный кодекс Российской Федерации,
Основы законодательства Российской Федерации
о нотариате и иные законодательные акты,
ведомственные нормативные акты, регулирующие
наследственные отношения.
Методы исследования. Методологическую основу исследования
составляет теория познания, ее всеобщий
метод материалистической диалектики.
В качестве общенаучных методов исследования
применялись: формально-логический и системный
методы научного познания, описание, наблюдение,
сравнение, анализ и синтез.
Структура выпускной квалификационной
работы определена кругом исследуемых
проблем, ее целями и задачами. Работа
состоит из трех глав, содержащих восемь
параграфов, заключения и списка использованных
нормативных правовых актов и научных
источников.
I. Понятие и
содержание института наследования
1.1. Становление
и развитие правового регулирования наследственных
отношений
Наследование является одним
из известных древнейших правовых институтов,
упоминания о котором можно найти в самых
первых письменных источниках: глиняных
табличках Шумера, египетских иероглифах
и т.д.
В период первобытнообщинного
строя, особенно на ранних этапах его развития,
когда потребности людей и средства их
удовлетворения были более чем скудными,
наследования в современном понимании
ещё не существовало просто потому, что
наследовать было нечего. Конечно, и в
тот период от отца к сыну переходили орудия
охоты и рыбной ловли, во владении и пользовании
рода и племени, а впоследствии семьи оставались
средства поддержания домашнего очага,
шкуры диких животных, запасы топлива
и продовольствия, украшения, знаки принадлежности
к роду (племени), кроме тех, которые подлежали
захоронению вместе с умершим.
Наиболее древним из дошедших
до нас памятников отечественного права,
содержащих нормы о наследовании, является
заключенный киевским князем Олегом Договор
с Византией (911 г.). Договором предусматривалось,
что, если русский умрет в Византии, не
оставив распоряжений о своем имуществе
и не имея родственников в Византии, имущество
его должно быть отправлено в Россию его
родственникам; если же умерший сделает
распоряжения о своем имуществе («створить
обряжение»), имущество должно передаваться
тому, кому оно предназначено по завещанию.
Таким образом, в договоре отражены два
признававшихся в древнем русском государстве
способа наследования - по закону и по
завещанию, причем завещание являлось
письменным актом. Наследниками по закону
признавались те из ближайших родственников
умершего, на которых лежала обязанность
кровной мести за убийство своего сородича.
Наследство в Русской Правде
носит название «статка» или «задницы»,
т.е. того, что оставляет позади себя отправляющийся
в другой мир. Памятник, перечисляя вещи,
переходящие к наследникам, упоминает
только движимости, дом, двор, товар, рабов,
скот. О землях не говорится ни слова, потому
что, не составляя в то время ещё объекта
права частной собственности, они не могли
переходить по наследованию. Наследование
по завещанию не различается от наследования
по закону или обычаю. В завещании допускалось
назначение наследниками только тех лиц,
которые и без того вступили бы в обладание
имуществом. Если кто умрёт без ряду, то
ему наследуют члены семьи и только они.
Русская Правда говорит лишь о наследовании
после родителей. После отца наследуют
дети от жены, но не от рабыни. Из детей
сыновья исключают дочерей, которые вступают
в наследство только за отсутствием первых.
Наследство разделяется между детьми
поровну без преимуществ старшинства.
Напротив, младший пользовался той привилегией,
что в его долю всегда входил дом с двором.
Из наследственной массы часть выделялась
на церковь, «по душе», а часть выдавалась
жене, если происходил раздел. Муж не имел
права наследования после жены. В случае
если у умершего не оставалось ни сыновей,
ни дочерей, имущество шло к князю, а после
смерти лиц низшего класса, смердов, князь
имел право на имущество даже при существовании
дочерей, если не было сыновей. После матери
наследовали те дети, у которых она проживала.
Псковская Судная Грамота различает
наследство по завещанию, «приказное»,
и наследство, переходящее без завещания,
«отморщина»1.
Прежнее отношение между обоими
основаниями нарушаются, каждое получает
самостоятельное значение. Существует
некоторая разница в правах и ответственности
тех и других наследников. Завещание, называемое
«рукописанием» или «порядной», составляется
в письменной форме. Круг лиц, призываемых
к наследованию по закону, расширяется,
включением в него боковых родственников,
а именно братьев и сестёр и «ближнее племя»,
под которым следует понимать племянников.
Наследственные права признаются не только
за женою после мужа, но и обратно, притом
не только на часть, а на пользование всем
имуществом. Грамота призывает к наследованию
и восходящих родственников, отца и мать.
Для наследственного права
Московского государства, получившего
закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.),
Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении
(1649 г.), характерны постепенное расширение
круга наследников по закону за счет родственников
по боковой линии до пятой степени родства
и ограничение правомочий наследодателя
за счет изъятия из свободного распоряжения
отдельных видов недвижимого имущества,
составлявшего, как правило, основную
ценность наследства.
Термин «наследственное право»
можно рассматривать в объективном и субъективном
смысле. В объективном смысле наследственное
право является совокупностью правовых
норм, регулирующих процесс перехода прав
и обязанностей умершего гражданина к
другим лицам в порядке универсального
и непосредственного правопреемства.
Сюда же входят правовые акты, регулирующие
отношения, возникающие в связи с открытием
наследства, защитой, осуществлением и
оформлением наследственных прав.
В Афинах о наследовании по
завещанию впервые упоминается в законодательстве
Солона (VI век до н. э.), права завещателя
здесь несколько ограничены. Завещать
мог лишь мужчина, не имеющий сыновей.
Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные,
а также женщины не могли завещать2.
В привычном для нас виде основные
институты наследственного права зародились
в Древнем Риме; впоследствии были восприняты
гражданским правом новых народов и составляют
до сих пор основу наследственного права
всех зарубежных государств.
Именно римскому праву современные
законодательства обязаны самим понятием
наследования, как универсального преемства,
в силу которого на наследника не только
переходят, в качестве единого комплекса
права и обязанности наследодателя, но
и возлагается ответственность своим
имуществом за долги наследодателя, создается
своего рода продолжение в лице наследника,
юридической личности наследодателя.
Вместе с идеей универсального преемства
римское право выработало, и понятие сингулярного
преемство по случаю смерти: понятие завещательных
отказов (легатов), в силу которых определенные
лица приобретали отдельные права на принадлежавшее
завещателю имущество, не становясь субъектами
каких бы то ни было обязанностей.3 С этими основными понятиями
системы наследования как преемства в
правах и обязанностях вследствие смерти,
римское право создало ряд положений об
основаниях наследования, о порядке приобретения
наследства, об отношениях наследников
между собою и с кредиторами наследодателя.
Римские законы XII таблиц знали
два основания наследования: наследование
по завещанию и наследование по закону,
которое имело место, если наследодатель
умирал, не оставив завещания.
Первым по времени основанием
наследования было в Риме, как и везде,
наследование по закону, в силу которого
имущество оставалось в семье, признававшейся
в глубочайшей древности единственной
носительницей прав на это имущество,
однако, законы XII таблиц исходят уже из
представления о завещании, как о нормальном,
наиболее часто встречающимся основании
наследования.
В итоге своего развития, наследственное
право Древнего Рима устанавливало четыре
разряда наследников по закону для родственников
вплоть до шестой степени родства (включая
детей троюродных братьев и сестер), причем
присутствие родственников в каждом разряде
исключало из числа наследников следующие
разряды.
Римский принцип сохранился
в системе наследственного права почти
всех цивилизованных государств. Например,
по французскому законодательству в очередь
наследников по закону попадают родственников
вплоть до шестой степени родства, а в
германии количество очередей, призываемых
к наследованию, вообще не ограничено.
В дореволюционном русском
праве существовало правило о наследниках
по завещанию и наследниках по закону:
“Право наследования … простирается
на всех членов рода, одно кровное родство
составляющих, до совершенного прекращения
одного не только в мужском, но и в женском
поколении”. Это правило означало, что
родственники призываются к наследованию
по русскому законодательству без ограничения
степенью родства.4
Совершенно иным образом наследственное
право развивалось в советский период.
Первым декретом советской власти в области
наследственного права был декрет ВЦИК
от 27 апреля 1918 г. “Об отмене наследования”.
Право наследования было восстановлено
лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи
с принятием первого советского гражданского
кодекса, который кардинально отличался
от дореволюционного законодательства
о наследовании. Было установлено две
очереди наследников. При отсутствии завещания
к наследованию по закону призываются
только самые ближайшие родственники.
В первую очередь наследников входят дети,
супруг и родители умершего. Во вторую
очередь – братья и сестры умершего его
дед и бабка. Устанавливали эти нормы ввиду
близкой победы коммунизма и отмирания
частной собственности, а соответственно
и буржуазного института наследования.
Следующим этапом в развитии
наследственного права в России было принятие
Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября
1964 года (раздел VII).
И, наконец, последний этап –
третья часть Гражданского кодекса РФ
от 1 марта 2002 г. (раздел V).