Понятие римского частного права. Система римского права. Рецепция римского права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 21:26, доклад

Краткое описание

Римское частное право – совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.
Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых). Римское частное право регулировало имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения (порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье); отношения собственности, права на чужие вещи; обязательственные правоотношения; наследование.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Rimskoe_ekzamen.docx

— 201.52 Кб (Скачать документ)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК БЫ ИЗ ДЕЛИКТА (QUASI EX DELICTO)

Обязательства как бы из деликта  – обязательства, которые наступали, когда обязательство возникало  из-за совершенного правонарушения, которое  не подпадало ни под один деликт.

Виды обязательств как бы из деликта:

ответственность за вылитое или  выброшенное на улицу или площадь, которая наступала независимо от личной вины хозяина дома или квартиры, откуда было вылито или выброшено;

ответственность за поставленное или  подвешенное на здании или в квартире;

ответственность судьи за ненадлежащее ведение судопроизводства;

ответственность хозяев судов и  постоялых дворов за имущественный  вред, причиненный умышленными действиями их слуг.

47) наследование по завещанию.  Условия действительности завещания.

Завещание-это односторонняя сделка в которой выражалась воля завещателя о переходе имущества другим лицам после его смерти.

Условия действительности завещания:

  1. соблюдение формы завещания- первой формой завещания РП были публичные устные завещания: Римские воины перед походом выходили легионом и оглашали свою волю на случай смерти.

В дальнейшем завещания стали частными и письменными ( содержание завещания  подтверждалось подписями или свидетелями

  1. Наличие завещательной правоспособности: различали активную правоспособность , которая принадлежала  завещателю  и означала способность оставлять завещание. Пассивная завещательная правоспособность которая принадлежала  наследнику и означала способность  наследовать по завещанию.

Существовали ограничения  завещательной правоспособности :

  1. активная- не могли оставлять завещания: несовершеннолетние , душевно больные,  расточители , подвластные лица, женщины.
  2. Пассивная- не могли наследовать  по завещанию: рабы , (  могли принимать наследство только с отпущения на волю), перегрины  , юридические  лица, женщины(  в силу своей природной расточительности)
  3. Определенность наследника :наследник(и)  должны быть строго указан  в завещании по имени.

В случаи  нарушения хотя б 1 из условий  завещания признавалось не действительным и наследство переходило по закону.

В завещании допускалась  подназначение  наследника( субституция) :  назначался как бы запасной наследник , на случай если 1-ый не вступал в наследство.

В Римском наследственном праве  действовал принцип свободы завещания: Завещатель мог назначить наследниками любых лиц, а так же мог лишить наследства родственников.

Однако существовало ограничение  завещательной свободы, правило  об обязательных наследниках , по которому отдельные лица из семьи наследодателя  всегда получали часть наследства ( обязательную долю) , даже если не были указаны в завещании ( например бедная вдова) .

Наследодатель мог  завещание наложить на наследника обязанность либо безвозмездно передать часть имущества какому либо третьему лицу , либо что-нибудь выполнить  в пользу него за счёт наследства.

Такое распоряжение завещания называется легатом ( завещательным отказом) разновидностью легата  был Федеикоммисс ( устное распоряжение завещателя в виде просьбы под честное слово.

Легаты стали очень распространенными  а иногда  наследником после  исполнения легатов  ни чё  не оставалось. Поэтому в интересах наследников  законом Фальцидия было установлено  ограничение легатов.

Фальцидиева четверть- наследник мог  не выдавать  в качестве легатов  больше ¾   наследства, таким образом  четверть наследства ему гарантированна.

48) наследование по закону.

Наследование по закону наступает, если умерший не оставил после  себя завещания или в случае утраты силы завещания.

В эпоху Законов XII Таблиц существовали три очереди наследников:

лица, находившиеся в момент смерти наследодателя непосредственно  под его властью (т. е. дети ; его  внуки в случае смерти подвластных  детей; усыновленные; жена в случае брака «с наложением руки»), а также  те, которые были зачаты в этот момент;

ближайшие по степени родства, т. е. при отсутствии собственной семьи  у умершего призываются его братья и сестры, а также мать, если она  состояла с отцом покойного в  браке cum manu, – т. е. лица, находящиеся  во второй степени агнатического  бокового родства с покойным;

родичи, если не было агнатов.

Преторским эдиктом было установлено, что в случае неприятия наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему за ним по порядку.

Претор в своем эдикте установил четыре очереди наследников:

– все цивильные наследники, подвластные  и эмансипированные;

– цивильные наследники и агнаты (неэмансипированные);

– ближайшие когнаты по порядку  степеней вплоть до 6 степени родства  включительно, а из лиц 7 степени  только дети, троюродные братья и сестры. В этой очереди наследуют также  дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;

– переживший супруг.

Основной принцип юстиниановской системы – наследование когнатов без различия пола по порядку их близости к умершему и с соблюдением порядка призвания к наследованию.

2 порядка наследования  по закону: обыкновенный и особый.

Обыкновенный порядок  наследования основан на родстве  и супружеской связи и определяется четырьмя очередями:

десценденты, т. е. нисходящие умершего – сыновья и дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей  и т. д. Раздел наследства происходит поколенно: дети раньше умершего отца получают все вместе ту часть, которую  получил бы их родитель, и делят  ее между собой поровну;

ближайшие по степени асцендентов, т. е. восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабки и т. д.; если есть отец и дед, призывается только отец), а также полнородные родственники братьев и сестер его и детей  от ранее умерших полнородных  братьев и сестер. Наследники этого  класса делят наследство поровну. Дети же ранее умерших братьев и  сестер получают долю, которая причиталась  бы их умершему родителю. Если наследуют  одни восходящие, то наследство делится: одна половина идет восходящим по отцовской  линии, а другая – восходящим по материнской линии;

неполнородные братья и сестры покойного  и их дети, причем последние получают также все вместе часть, следовавшую  их умершим родителям;

остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого  ограничения, лишь бы только можно было доказать родство. Ближайшая степень  отстраняет дальнейшую; близкие делят  между собой поровну.

Особый порядок наследования имеет место, когда лицо имеет право на получение доли наследства независимо от того, кто является наследником в остальной части имущества (например, вдова может требовать выдачи четвертой части наследства).

49)понятие наследования. Наследственная дееспособность. Принятие  наследства. 

Нормы наследственного, права принадлежат  к способам приобретения имущества, пoскольку они регламентируют переход  имущества к другим лицам в  связи со смертью собственника.  

 Римское частное право выработало  важнейшие понятия института  наследования и ряд его конкретных  положений, воспринятых современными  правовыми системами. К таким  понятиям и положениям относятся:  

- наследство (hereditas) — имущество,  переходящее в связи со смертью  собственника; 

- наследодатель (defunctus — умерший);  

- наследник (heres); 

- универсальное преемство, в  соответствии с которым на  наследника переходят все имущественные  права и обязанности, включая  долги наследодателя; 

- сингулярное преемство — преемству  в отдельном праве; 

- основания наследования и порядок  приобретения наследства; 

- отношения наследников между  собой и с кредиторами наследодателя  и др.  

 Понятие наследования включает  в себя категорию универсального преемства, ибо для возникновения права наследования (у одного или нескольких лиц) недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника переходили все права и обязанности умершего (но не отдельное, правоотношение). Таким образом, наследование в римском частном праве (и в современном) характеризуется как универсальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущественных прав и обязанностей наследодателя.  

 Рим знал два вида наследования:    

 по закону (heriditas legitima— законное наследство) и 

 по завещанию (secundum tabulas testamenti).  

 Как считает П.Вочи, древнейший период характерен пред обладанием наследования законными наследниками (heredes sui), без каких-либо отступлений от такого порядка. Обоснование этого тезиса он видит в том, что время для придания законной силы завещаниям наступало редко; дважды в год, когда завещания утверждались народным собранием. Отсюда следует, что завещания были не частым явлением. Вместе с тем, учитывая высокую рождаемость в патриархальных семьях, можно предположить, что редко встречались семьи без сыновей (т. е. законных наследников). После смерти патерфамилиас менялось только количество членов семьи, о доле неразделившихся братьев не было речи, ибо хозяйство было совместным. Как пишет Павел, здесь нет наследования в собственном смысле, поскольку еще при жизни отца сын считался «некоторым образом хозяином» (D.28.2.11). Но при переходе наследственной массы к другим агнатским родственникам наследование имело место. Соответствующие ситуации регулировались нормой XII таблиц: «Если кто-нибудь, не имея подвластных, т. е. агнатов, умрет, не оставив завещания, пусть его хозяйство возьмет себе sui geres, т. е. ближайший агнат» (V, 4). Этой нормой призывались к наследованию в случае смерти без завещания и при отсутствии "законных наследников родственники по степеням родства. По-видимому, данное положение и явилось источником происшедшей впоследствии метаморфозы, закрепленной в постулате «при отсутствий завещания — наследуется по закону», выраженное в термине «наследование при отсутствии завещания (seccessio ab intastato), утвердившем в древнеримском обществе более позднего периода преимущественное практическое значение наследования по завещанию - В новое время исследователи отметили эту особенность римского наследственного права; в частности, Ф. Лассаль писал, что «для римлянина завещание было тем же, что для египтянина его надгробный памятник».

Имущество собственника становится наследственным с его смертью. Этот факт означает открытие наследства, являющееся условием преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя как законами наследниками, так и указанными в завещании. Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал для sui heredes («свои наследники» по цивильному преторскому праву), а также для наследников первой очереди, проживающих совместно с наследодателем до его смерти (по праву Юстиниана). Все они обязывались законом к принятию наследства, поскольку переход имущества к указанный лицам означал оставление его в семье наследодателя. Поэтому они называлисьобязательными наследниками (heredes necessarii).  

 Прочие наследники, не являясь  членами семьи наследодателя, не обязывались к принятию наследства. Это зависели от их собственного усмотрения, в связи с чем они именовались добровольными наследниками (heredes voluntarii). Для них открытие наследства означало возникновение прав, на   принятие наследства, которое могло быть и  осуществлено.   

 По  цивильному  праву  наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов: 

 › торжественным заявлением в присутствии свидетелей или 

 › конклюдентными действиями (определенно свидетельствующими о соответствующем решении, например, ремонт дома, являющегося  составной  частью, наследственной   массы).   По преторскому праву принятие наследства оформлялось вводе во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магистрат.  

 Цивильное право не знало  срока для принятия наследству, но он мог быть установлен  судом по требованию кредиторе  наследодателя, заинтересованных  в удовлетворении их притязаний. Преторское право определило  этот срок в сто дней для  нисходящих и восходящих и  в один год для прочих наследников.   

 В силу изложенного открытие  наследства и его принятие  добровольными наследниками могло  быть отделено некоторым промежутком  времени. Наследство в этот  промежуток называлось лежачим, оно находилось в юридически неопределенном («подвешенном») состоянии и считалось бесхозяйным. Любое лицо, захватившее такое имущество и провладевшее им в течение года (срок приобретательной давности), становилось его собственником. Право после классического периода исключило возможность приобретения лежачего наследства по давности и ввело ответственность за ее расхищение.  

 С принятием наследства на  наследника переходили не только  все имущественные права, наследодателя,  но и имущественные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью, (например, личные сервитуты, штрафные иски из деликтов.  

Информация о работе Понятие римского частного права. Система римского права. Рецепция римского права