Понятие римского частного права. Система римского права. Рецепция римского права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Января 2013 в 21:26, доклад

Краткое описание

Римское частное право – совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.
Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых). Римское частное право регулировало имущественные и некоторые неимущественные отношения; семейные отношения (порядок заключения брака, положение главы семьи, личные неимущественные и имущественные отношения в семье); отношения собственности, права на чужие вещи; обязательственные правоотношения; наследование.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Rimskoe_ekzamen.docx

— 201.52 Кб (Скачать документ)

Отсюда четыре основных вида контрактов: реальные (т.е. устанавливающие обязательство передачей вещи, ге), вербальные (или словесные, устные), литтеральные (т.е. письменные) и консенсуальные (при которых обязательство возникает вследствие одного consensus, соглашения, даже независимо от передачи вещи).

Названные выше четыре основные категории  содержали исчерпывающий перечень контрактов. Между тем продолжавшая развиваться и усложняться хозяйственная  жизнь выдвигала все новые  и новые потребности. Под их влиянием в римском праве были признаны подлежащими защите и другие договоры, кроме перечисленных замкнутых  категорий, причем возникновение их юридической силы римские юристы приурочили к тому моменту, когда  одна из сторон уже выполнила принятое на себя обязательство (состоит ли оно  в передаче вещи или в совершении какого-либо другого действия). Поскольку такого рода договоры получили признание тогда, когда основная система контрактов уже сложилась и для данных договоров (как общей категории) римские юристы не оставили общего наименования (наподобие вербальных, литтеральных, реальных, консенсуальных контрактов), эта новая группа контрактов получила (уже у средневековых юристов) наименование contractus innominati (безыменные контракты). С точки зрения основания (а вместе с тем и момента) установления обязательственной связи, безыменные контракты ближе всего стоят к реальным контрактам: подобно тому, как при реальном контракте обязательство устанавливается с передачей вещи, так при безыменном контракте обязательство устанавливается исполнением одной из сторон своего предоставления (нередко выражающегося также в передаче вещи).

30) условия действительности  договора: содержание , воля сторон , цель договора. Представительство  при заключении договора.

Для возникновения обязательства  при заключении договора требовалось  наличие нескольких условий, без  которых договор не мог существовать. Эти условия назывались существенными  или необходимыми. К таким условиям относились:

согласие сторон и выражение  воли;

наличие предмета договора;

основание (цель) договора;

способность субъектов заключить  договор.

Волеизъявление сторон договора. Договор  должен был основываться на согласованном  волеизъявлении сторон. В древнем  праве  считалось, что согласие лица на сделку, если такое согласие выражено официальным методом, является подтверждением действительной воли лица заключить  соглашение. Для гражданского права  не было важно, что подразумевает  лицо, соглашаясь на сделку, и действительно  ли согласно на нее. Если волеизъявление было осуществлено, этого было достаточно для того, чтобы считать, что заключение соглашения есть настоящее желание  стороны.

Противоречие между словами  и намерением сторон возникло в период развития преторского права и  договоров «доброй воли». Для  того чтобы договор был правомочен, было необходимо, чтобы стороны знали, для чего и о чем он заключается. Заинтересованность в выяснении  вопроса, что же на самом деле имела  в виду сторона, заключая договор, возникала, только когда волеизъявление было неясным.

В этот период стало приниматься  во внимание не столько то, что было заявлено сторонами, сколько то, что  ими подразумевалось.

Обман . Обман при заключении контракта состоял в том, что одна сторона намеренно склоняла вторую к заключению договора, который был для нее убыточным. При обмане речь шла не о расхождении между выражением воли и действительной волей лица. В приведенном определении обмана следует обратить внимание на слово «намеренный». Лицо, провоцировавшее контрагента заключить невыгодный контракт, не ошибалось в выражении своей воли, поскольку именно обман и был волей этой стороны.

Термин обозначал как обман, недобросовестность, так и умысел.

Договоры, заключенные под влиянием обмана, все же признавались устанавливающими обязательство. Противоречие обманутым  договорам «доброй воли» вызвало  введение преторами эдиктов, защищающих обманутые стороны.

Иск, предъявляемый к стороне, склонившей к заключению договора путем обмана, был введен преторским эдиктом во времена правления Цицерона. Этот иск применялся лицами, подвергшимися обману (истец) со стороны контрагента по сделке (ответчик), в следующих случаях:

если не могло быть применено  иное средство защиты;

иск применялся в течение одного года со дня заключения сделки под  воздействием обмана;

до предоставления иска требовалась  оценка обстоятельств каждого конкретного  дела.

По результатам рассмотрения дела и в случае определения вины ответчика  он присуждался к восстановлению первоначального положения (арбитражный  иск).

В противном случае ответчик призывался к возмещению ущерба обманутого лица и объявлялся обесчещенным.

Интересно заметить, что если обманутым  оказывалось лицо, принадлежавшее к  низшему классу римского общества, а обманщиком являлось высокопоставленное лицо, то благородное лицо не осуждалось по общим принципам. Против такого лица предъявляялся особый иск, хотя и  основанный на обстоятельствах дела, но защищавший привилегированное положение  знати хотя бы уже тем, что соответствующие  выражения (обман, недобросовестность и др.) специально смягчались в процессе судебной тяжбы.

Заблуждение, ошибка. Заблуждение – это ошибочное представление о каком-либо факте при заключении контракта независимо от воли контрагента. Заблуждение (ошибка) отличается от обмана тем, что вторая сторона не воздействует на заблуждающуюся с целью склонить к невыгодной сделке. Обязательство, возникшее из контракта, совершенного с заблуждением, считалось недействительным.

Заблуждение не могло происходить  из крайней небрежности одной  из сторон, связанной с тем, что  она по своей вине не вникла в  сделку, несмотря на то, что все факты  были ей сообщены. Заблуждение могло  происходить только из незнания фактов (error facti), существенных для заключения контракта.

Так же, как и заблуждение вследствие крайней небрежности, не признавалась ошибка вследствие незнания правового  предписания . Считалось, что римские  граждане не могли ошибаться относительно предписаний права, априори полагалось, что все граждане юридически подкованы. Сослаться на ошибку  могли только женщины, воины, несовершеннолетние лица и некоторые неграмотные лица, но только в виде исключения.

При заключении сделки могли  возникнуть следующие заблуждения:

ошибка в сущности и характере  сделки . Если одна сторона думала, что  продает вещь, а другая по лагала, что ее дарят, то возникало заблуждение  в характере сделки;

ошибка в предмете сделки  ведет к ее недействительности: «Когда есть разногласие в отношении самого предмета, то продажа, очевидно, недействительна». Как и при ошибке в сущности сделки, проблема заключается в необходимости согласованной воли сторон заключить сделку, и если нет соглашения о таком существенном условии, как объект, то сделка не может создавать обязательство. Если же, например, ошиблись в названии предмета, но не в самом предмете, сделка признавалась действительной: «Ошибочное описание предмета не вредит» ;

ошибка о сущности предмета – это заблуждение о материале, из которого сделан предмет. Например, сторона считала, что куплено золотое украшение, а оказалось, что оно только позолочено;

ошибка в личности контрагента Ошибка в личности стороны, с которой заключалась сделка, чаще всего происходила в актах наследственного и брачного права, а также сделках, в которых возникновение обязательства связывалось с конкретным лицом (например, договор товарищества).

Симуляция. Симуляция– это согласное утверждение сторон о заключении сделки, в то время как в действительности стороны не заинтересованы в исполнении сделки, а хотят достигнуть какой-либо другой правовой или неправовой цели. Симуляция могла быть:

абсолютная, при которой стороны не хотели заключать договор, но им было необходимо, чтобы у третьего лица возникло впечатление, что договор заключен. Если третья сторона понесла убытки вследствие такой симуляции, то она считалась правонарушающей и признавалась деликтом. В связи с этим при абсолютной симуляции у сторон могла возникнуть солидарная ответственность по возмещению ущерба третьей стороне;

относительная, при которой стороны заключали один договор, хотя желали заключить совсем другой.

Особым видом симуляции  было знание, которое стороны не могли или не хотели применять при заключении сделки . Стороны сознательно заключали договор по согласованному волеизъявлению, хотя желания заключить его у них не было, но они не могли заявить об этом, потому что обязаны были хранить профессиональную тайну.

Насилие и угрозы. Насилие – это противоправное действие одной стороны сделки по отношению ко второй стороне с целью принудить ее к заключению договора. Такой договор не был выгоден контрагенту и заключался только из-за применения насилия.

Первоначально под насилием понималось применение грубой физической силы по отношению к лицу. Лицо, которое  хотели заставить заключить договор, контрагент мог запереть в доме, связать цепями , посадить в темницу .

Насилие могло быть:

публичным ;

частным ;

 абсолютным , если принуждаемая  сторона могла опасаться за  свою жизнь в случае, если бы  отказалась от сделки.

Если выяснялось, что сделка заключена  с применением насилия, то она  не считалась правоустанавливающей, а сторона, применившая его, подвергалась наказанию.

Угроза – это противоправное устрашение с целью склонить лицо к заключению сделки, на которую оно не хочет соглашаться.

Угроза не была расхождением между  выражением волеизъявления лица и внутренней его волей, потому что лицо действительно  хотело заключить сделку, дабы избежать действия, которым ему угрожают.

Сделка, совершенная под воздействием угрозы, не становилась недействительной автоматически, но претор предоставлял «восстановление в первоначальном положении» , а также иск . С помощью  этого иска лицо, заключившее сделку под угрозой, могло требовать  возмещения ущерба в четырехкратном размере в течение одного года с момента заключения договора, если восстановления в первоначальном положении  не произошло. В течение последующего года возмещение давалось только в  однократном размере.

Предмет договора. Предмет  договора – это тот объект, по поводу которого он заключен. В связи с тем что договоры являлись одним из видов обязательств, их предметом могли быть любые вещи, которые могли быть предметом обязательства: вещи родовые и индивидуально-определенные, материальные и нематериальные; а также особый объект обязательства – деньги и проценты.

Действие, составляющее предмет договора, должно быть определенным (например, предоставить деньги в такой-то сумме). Содержание обязанности должно быть определено в договоре. Однако в договоре могло  иметь место альтернативное обязательство, т. е. связанное с выбором (например, должник должен предоставить или  вещь, или определенную сумму денег).

Действие должно быть возможным. Римские юристы считали, что нет договора и нет обязательства, если предмет невозможен. Невозможность могла быть физической (продажа несуществующей вещи); юридической (продажа вещи, изъятой из оборота); моральной, т. е. противоречащей требованиям морали или религии (обязательство продать похищенное).

Могло иметь место, когда невозможность  действия наступала после заключения договора (например, вещь уничтожалась в результате последовавшего после  заключения договора пожара). В данном случае действительность обязательства  зависела от того, нес ли должник  ответственность за наступление  обстоятельства, которое привело  к невозможности исполнения.

Действие должно быть законным. Договор не должен иметь своим предметом действия, нарушающие нормы права.

Цель договора. Основанием (целью) договора является субъективный мотив или материальный интерес, побуждающий стороны брать на себя те или иные обязанности. Римляне, имея в виду это условие, говорили о ближайшей цели (cause). Цель должна быть законной, т. е. не противоречить закону. цель не должна быть аморальной.

Способность субъектов  заключить договор. Способность субъектов вступать в договорные отношения определялась правоспособностью и дееспособностью субъектов обязательственных отношений.

Заключение договора. Как было сказано выше, договор происходит от латинского глагола соntrahere, буквально означающего стягивать, т. е. сводить в одну волю сторон. Это совмещение воли сторон приводит к заключению договора. Процесс такого совмещения воли сторон или, другими словами, заключение договора представляет собой довольно сложный набор определенных юридических действий. Начинается он с объявления стороны, желающей заключить определенный договор, о своем намерении вступить в обязательственно-правовые отношения с другим лицом для достижения какой-то цели. Такое предложение называлось оферта.

Оферта могла быть выражена в  любой форме и любым способом, лишь бы она была доведена до определенного  или неопределенного круга лиц  и правильно ими воспринята.

Для возникновения договора требовалось, чтобы оферта была принята заинтересованной стороной (акцептирована). Принятие предложения  заключить договор называлось акцептом. В консенсуальных договорах акцептирование оферты и было достижением соглашения, т. е. заключением договора. По моменту  их выполнения определялось время перехода права собственности на вещь от отчуждателя  к приобретателю, переход риска  случайной гибели вещи, наступления  других юридических последствий.

Информация о работе Понятие римского частного права. Система римского права. Рецепция римского права