Наследственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Января 2013 в 12:02, курсовая работа

Краткое описание

В России отношение к наследованию было не всегда однозначным. Если до 1917 г. торжествовало традиционное понимание значения наследования как одной из основополагающих подотраслей цивилистики, статус которой был установлен еще в Древнем Риме, то после Октябрьской Революции 1917 г.одним из своих первых декретов пришедшие к власти "большевики" со свойственным им максимализмом и нетерпимостью к рецидивам предыдущей правовой системы попытались отменить право наследования.

Содержание

Введение
Глава 1. Общие положения о наследовании в России и за рубежом.
1.1. История формирования институтов наследования в России и за рубежом.
1.2. Характеристика источников наследственного права.
Глава 2. Правовое регулирование наследования по закону в России и за рубежом.
2.1. Круг наследников и очередность их призвания к наследству.
2.2.Приобретение наследства.
Глава 3. Правовое регулирование наследования по завещанию в России и за рубежом.
3.1. Виды и принципы завещательного распоряжения.
3.2. Форма и содержание завещания.
3.3. Изменение, отмена завещания, признание завещания недействительным.
Заключение

Прикрепленные файлы: 1 файл

основ текст диплома.docx

— 119.00 Кб (Скачать документ)

Введение

Глава 1. Общие положения  о наследовании в России и за рубежом.

1.1. История формирования  институтов наследования в России  и за рубежом.

1.2. Характеристика источников  наследственного права.

 

Глава 2. Правовое регулирование  наследования по закону в России и  за рубежом.

2.1. Круг наследников и  очередность их призвания к  наследству.

2.2.Приобретение наследства.

 

Глава 3. Правовое регулирование  наследования по завещанию в России и за рубежом.

3.1. Виды и принципы  завещательного распоряжения.

3.2. Форма и содержание  завещания.

3.3. Изменение, отмена завещания,  признание завещания недействительным.

 

Заключение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общие  положения о наследовании в России и за рубежом.

    1. История формирования институтов наследования в России и за рубежом.

В России отношение к наследованию было не всегда однозначным. Если до 1917 г. торжествовало традиционное понимание значения наследования как одной из основополагающих подотраслей цивилистики, статус которой был установлен еще в Древнем Риме, то после Октябрьской Революции 1917 г.одним из своих первых декретов пришедшие к власти "большевики" со свойственным им максимализмом и нетерпимостью к рецидивам предыдущей правовой системы попытались отменить право наследования. Однако полностью исключить из жизни и права действие наследственных правоотношений и изменить единым махом сложившиеся веками представления о наследовании Совету Народных Комиссаров не удалось.1 См.: Гражданское право: Учебник. Часть III / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 1998 г. С. 491.

Такое положение вещей  просуществовало около пяти лет, и уже 31 октября 1922 г. был принят Закон РСФСР "О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР.", который начал действовать с 1 января 1923 г. 1 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 г. "О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР." // СУ РСФСР. 1922. № 71.. Этот Кодекс в связи с принятием Указа Президиума ВС СССР от 10 апреля 1962 г."О порядке введения в действие Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства" с мая 1962 г. применялся в части, не противоречащей Основам гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, и окончательно утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 16 декабря 1964 г.

Из анализа норм, содержащихся в ГК РСФСР. (1922 г.), с очевидностью следовал вывод о приоритете прав государства над правами личности и человека. Сам законодательный акт, хотя и регулировал отношения в наследственном праве, мало походил на общемировые стандарты частного права.

Действительно, во времена диктатуры однопартийной системы и отсутствия малейших признаков демократии в обществе не могло быть и речи о защите права наследников на получение наследства в полном объеме. Ценности и стремления в обществе были другие — все должны были иметь равное количество имущества и нематериальных благ. Получение выгоды и приобретение незаслуженных доходов в виде наследства государственной идеологией и официальной пропагандой не поощрялось. Естественно, что право подчинялось государственному механизму и являлось не более чем нормативно-правовым орудием в руках власти. Значение наследования в то время сводилось лишь к одному — не предоставить возможности необоснованных, нетрудовых доходов и обогащения наследникам. Все, что, на взгляд государства, превышало пределы допустимой стоимости имущества, могло переходить по наследству только государству. Так, ст. 416

ГК РСФСР. (1922 г.) устанавливала, что "допускается наследование по закону и по завещанию согласно нижеследующим статьям в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей за вычетом всех долгов умершего", а в следующей ст. 417 говорилось: "Если

общая стоимость наследства превышает 10000 золотых рублей, то между государством в лице Народного комиссариата финансов и его органов и частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или по завещанию, производится раздел или ликвидация наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов государства". Из этих норм становится понятно, на что был ориентирован ГК РСФСР. (1922 г.).

Следующими кодифицированными актами в области наследования являлись, как уже указывалось выше, Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик11 Свод законов СССР. 1990. Т. 2. С. 6; ВВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525., которые действовали до 1 января 1992 г. и были отменены постановлением ВС СССР от 31 мая 1991 г. № 2212-1 "О введении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик" 2 ВВС СССР. 1991. № 26. Ст. 734., а также Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.), который регулировал наследственные правоотношения начиная с 1 октября 1964 г. вплоть до 1 марта 2002 г. — т.е. до момента введения в действие третьей части ГК РФ.

Уже в этих нормативно-правовых актах прослеживается изменение подхода государства к наследованию. Так, резко снижаются права государства на приобретение наследства и ограничивается возможность государства на получение имущества, оставшегося после смерти гражданина. Статья 552 ГК РСФСР (1964 г.) устанавливала, что наследственное имущество по праву наследования могло переходить к государству лишь в следующих случаях:

  1. если имущество было завещано государству;
  2. если у наследодателя не было наследников ни по закону, ни по завещанию;
  3. если все наследники были лишены завещателем права наследования;
  4. если ни один из наследников не принял наследства.

Если же кто-нибудь из наследников отказывался от наследства в пользу государства, то к государству могла перейти лишь та доля наследственного имущества, которая причиталась этому наследнику. Когда наследников по закону не было и завещана была только часть имущества наследодателя, остальная часть могла перейти к государству. Во всех указанных случаях авторское право, входившее в состав наследства, либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращались.

Мало того, Федеральным  законом от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР" (принят ГД ФС РФ 11 апреля 2001 г.)1 См.: Парламентская газета 2001. № 88; Российская газета. 2001 № 93.; СЗ РФ. 2001. № 21. Ст. 2060. был расширен круг наследников по закону с двух очередей до четырех и тем самым еще больше была ограничена возможность приобретения государством наследства после смерти гражданина. С 17 мая 2001 г. по 1 марта 2002 г. при наследовании по закону наследниками в равных долях являлись:

1) в первую очередь — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти;

2) во вторую очередь — братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери;

3) в третью очередь — братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя);

4) в четвертую очередь — прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

И, наконец, с 1 марта 2002 г. право государства на получение выморочного имущества стало совсем эфемерным, так как очередей наследников по закону стало восемь.

Таким образом, на примере расширения круга наследников можно проследить изменение отношения государства к роли наследования, к осознанию значения наследования в жизни всех граждан, деятельности юридических лиц и государственных органов. Безусловно, жизнь не стоит на месте, социальные ориентиры и ценности меняются. При всей изменчивости и непостоянстве экономики и политики в нашем государстве радует возвращение в правовое поле веками наработанных и проверенных правовых институтов. Абсолютно позитивными изменениями можно назвать усиление роли и значения законного наследования, расширение возможности совершить завещательное распоряжение в самых непредвиденных ситуациях, а также просматривающуюся дебюрократизацию процедуры оформления наследниками своих прав на наследство. Остается пожелать законодателю не останавливаться на достигнутом и добавить к уже совершенным реформам еще реформу в части уменьшения налога на имущество, переходящее в порядке наследования, а также в части снижения размера государственной пошлины, взыскиваемой с наследников.

 

 

 

Английское средневековое  право знало наследование и по закону, и по завещанию.

 При наследовании по  закону утвердился принцип майората - во избежание дробления феода  передача по наследству земельной  собственности старшему сыну, а  при его отсутствии - старшему  в роде. Наследование по завещанию  в некоторых местностях ограничивалось - запрещалось устранять от наследования  законных наследников.

Майорат

 

 

 

— система наследования, при которой имущество переходит  нераздельно, в целом своем составе, к одному лицу по принципу старшинства  в роде или семье, простого (возраст) или в соединении с моментом близости по степени родства к наследодателю. Различают три вида Майората: 1) сеньорат, где основанием наследственного  права является простой факт старшинства  по летам среди остальных родичей; при нескольких лицах одного возраста вопрос решается жребием; 2) Майорат в собственном смысле, при котором наследство получают в порядке старшинства лица, происходящие из одного колена и состоящие в одной степени, с исключением права представления: после наследодателя наследует старший сын из оставшихся в живых, исключая внука от умершего старшего сына, и 3) право первородства, когда наследство переходит к перворожденному сыну с правом представления его потомками по тому же началу старшинства или первородства: наследует внук после умершего сына, а не брат наследодателя. Женщины при Майорате из наследования или совсем исключаются, или уступают место мужчинам в одном и том же колене, линии или степени. Возможны и иные комбинации названных трех видов М. Наследование в порядке М. считается исключительным в противоположность обычному, или "естественному", с равным разделом имущества между родственниками одной линии и степени. В европейской истории права М. развивается в средние века под влиянием особых условий политического быта, по преимуществу в наследовании ленов и зависимых рыцарских держаний. По образцу ленного наследования слагается, затем, наследование на началах М. в имениях заповедных (см.), в которых удерживается и до сих пор там, где такие имения существуют (ст. 1192-1217 т. X ч. 1 Св. Зак. и 2565-2572 Св. гражд. узак. губ. Прибалт. [Кроме имений заповедных, М. (в виде сеньората) имеет место в русском праве еще при наследовании участков земель, раздаваемых на основании правил 20 июля 1848 г. малоимущим дворянам-колонистам (ст. 1191 т. Х ч. 1 Св. Зак.).]. Лишь в Англии наследование на начале М. до сих пор остается общим порядком законного наследования для недвижимостей. Выяснение причин образования М. составляет, по выражению Мэна, "одну из труднейших задач истории права". Для объяснения развития его в ленном наследовании указывают обыкновенно на выгоды для верховного владельца лена, доставляемые нераздельностью наследования в смысле правильного и своевременного отбывания службы с лена и ответственности за невыполнение обязательств. Но, по-видимому, не одни выгоды сеньоров содействовали распространению этой формы наследования, развитой и между самими ленниками, а также, местами, и между аллодиальными владельцами. Мэн указывает еще на те выгоды нераздельного обладания землей, какие существовали в средние века при необеспеченности прав собственности и потребности личной защиты этих прав с оружием в руках. Иными словами, М. является одной из форм концентрации земельной собственности, составлявшей общее явление в средние века. Идея М. не чужда и многим другим народностям, кроме европейских, хотя везде является исключительным порядком наследования и обыкновенно вырождается в прибавочную долю к части старшего из наследников в общем имуществе (например порядки наследования кавказских горцев). Причина ее возникновения лежит не в строе имущественных отношений, а, вероятно, в способах наследования семейной власти, должностей и знаков достоинства, переходивших к старшему как более могущественному, опытному и способному представлять достойным образом интересы семьи или общины. С исключительными правами на имущество связываются, обыкновенно для старшего в роде, и определенные обязанности по отношению и обделенным наследникам. При добровольном учреждении заповедных имений признание обязанностей майоратного наследника выражается обыкновенно в обременении его имения обязательными платежами в пользу других наследников. В Зап. Европе распространение римских идей свободной собственности привело мало-помалу к пониманию прав майоратного владельца как исключительного обладателя имущества и к безусловному лишению других наследников всяких прав на имущество. В таком виде несправедливость майоратного наследования выступает с полной определенностью, и оно постепенно исчезает с континента Европы вместе с уничтожением феодальных порядков обладания землей. Удержание его в Англии является одним из многих примеров влияния этих порядков на современный строй землевладения. Теперь и там дни М. сочтены. Ср. Мэн, "Древнее право" (гл. 7), "Древнейшая история учреждений" (гл. 7); "Древний закон и обычай" (гл. 5); Pollock and Maltland, "The History of English Law" (II, 260-265, 290-292, Кембридж, 1895); Schulze, "Das Recht des Erstgeburt" (1851); Starke, "Die Primitive Familie" (174-176, Лпц., 1888); Ковалевский, "Современный обычай и древний закон" (I, 324, М., 1886).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Характеристика источников наследственного права.

Наследственное право  является органической частью гражданского права. Как известно, главный и основной источник правового регулирования — это leges scriptae (писаные законы), т. е. нормы, содержащиеся в законодательстве, регулирующем отношения, которые образуют предмет этого права.

Главным и основным законом  любого общества, любой страны является Конституция или иной аналогичный по правовой природе и юридической силе закон. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст. 15 Конституции РФ). Конституцией РФ право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35).

Законодательство о наследовании как часть гражданского законодательства состоит из норм Гражданского кодекса (далее ГК РФ) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. (в ред. от 30 июня 2008 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 49. Ст. 4552; 2008. N 27. Ст. 3123. К РФ и норм, включенных в иные федеральные законы, содержащих правила, регулирующие наследственные отношения. При этом нормы наследственного права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать принципам наследственного права и не противоречить нормам ГК РФ. Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" была введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ

с 1 марта 2002 г. Этим же законом были признаны утратившими силу разд. VII "Наследственное право" ГК РСФСР, Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в ст. 532 ГК РСФСР" и ряд пунктов указов Президиума Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета РФ и был признан не применяющимся на территории РФ с 1 марта 2002 г. разд. VI "Наследственное право" Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. Кроме того, этот закон установил, что впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории России, в соответствие с частью третьей ГК РФ законы и иные правовые акты РФ, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории России в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ, применяются постольку, поскольку они не противоречат части третьей ГК РФ. Изданные до введения в действие части

Информация о работе Наследственное право