Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2014 в 12:56, курсовая работа
Универсальное определение наследования гласит, что под наследованием следует понимать пе-реход прав и обязанностей умершего лица — наследодателя к его наследникам в соответствии с норма-ми наследственного права. В.И. Серебровский дает свое определение, согласно которому под наследо-ванием, или наследственным преемством, следует понимать переход имущества умершего к другому лицу или к другим лицам – его наследникам – в установленном законом порядке . Точка зрения В. И. Серебровского основана на ошибочном толковании неу¬дачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 г. Поддержки ни в научной литературе, ни законодателя она не получила.
Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Наследник признается принявшим наследство, когда он фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства (ст. 542 ГК Казахской ССР). При этом наследники, для которых право наследования возникает только в случае отсутствия других наследников (например, наследники второй очереди при отсутствии наследников второй очереди) или непринятия ими наследства, могут заявить в тот же срок о своем согласии принять наследство. При этом не имеет никакого значения, будут или не будут они призваны к наследству (ч.4 ст. 542 ГК Казахской ССР).
Что значит «фактическое вступление во владение наследственным имуществом?» Под этим понятием имеются в виду действия по управлению, распоряжению и пользованию имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплату налогов, внесению коммунальных платежей и т. д.
Эта конклюдентные действия40 могут выражаться в том, что наследник после открытия наследства продолжает владеть и пользоваться теми же предметами, которыми при жизни наследодателя владел и пользовался совместно с ним. Прежде всего – физическое обладание вещью, господство над ней (наследник забирает из дома наследодателя конкретные вещи и удерживает у себя). Кроме того, эти конклюдентные действия могут проявляться в обработке приусадебного участка, собирании урожая.
Следует заметить, что проживание наследников после смерти наследодателя в том же жилом помещении, которым он пользовался, всегда рассматривается как принятие наследства (кроме случаев отказа от наследства), поскольку наследники фактически вступают во владение вещами, принадлежащими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеют. Достаточно, чтобы наследник хотя бы один день пережил наследодателя.
Наличие у наследника на руках облигаций, сберегательной книжки, аккредитива расцениваются как доказательство принятия наследства.
Учитывая, что получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, отсутствие указанного свидетельства не может служить основанием к утрате наследственных прав, если наследство (независимо от вида имущества) было принято в срок и в установленном порядке41.
Акт принятия наследства носит универсальный характер. Он распространяется на все наследственное имущество, завещанное наследодателем или положенное по закону, в чем бы таковое ни выражалось и где бы ни находилось. Если наследство находится в разных местах, то, принимая наследство по месту открытия наследства, наследник тем самым принимает наследство и во всех других местах. Принимая наследство, наследник может и не подозревать, что именно входит в состав наследства.
Акт принятия наследства носит безоговорочный характер. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Наследство может быть принято только целиком, нельзя принять лишь часть наследства. Разумеется, в указанном случае речь идет о принятии наследником той наследственной доли, которая ему причитается.
Акт принятия наследства носит безотзывный или бесповоротный характер. Если наследник принял наследство, например, подал соответствующее заявление в нотариальный орган, и оно зарегистрировано, то взять это заявление обратно он не может.
Акту принятия наследства, как уже подчеркивалось, придается обратная сила. Наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему уже с момента открытия наследства.
Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. Если наследник в указанный срок наследство не примет, то он право на принятие наследства утрачивает. Срок на принятие наследства обычно относят к числу преклюзивных (пресекательных) сроков, истечение которых в отличие от истечения сроков исковой давности влечет прекращение самого права, а не только права на его защиту.
На указанный срок не распространяются правила закона о приостановлении, перерыве и восстановлении42 сроков исковой давности. В то же время срок на принятие наследства, если он пропущен наследником по уважительным причинам, судом может быть продлен (ст. 543 ГК Казахской ССР). Обратим внимание на то, что если по уважительным причинам пропущен срок исковой давности, то нарушенное право подлежит защите. Если же по уважительным причинам пропущен срок на принятие наследства, то суд только может, но не обязан продлить пропущенный срок.
При оценке причин пропуска срока для принятия наследства суд должен учитывать конкретные обстоятельства, повлекшие пропуск срока. К уважительным причинам могут быть отнесены: болезнь, командировка, отсутствие ко времени по месту открытия наследства представителя несовершеннолетнего наследника и другие.
Признав причину пропуска срока для принятия наследства уважительной, суд одновременно обязан разрешить вопрос о признании за истцом права на причитающуюся ему часть имущества, сохранившегося в натуре, или на денежные средства, если имущество было реализовано43.
Наследник может принять наследство после истечения указанного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные принявшие наследство наследники. Однако если наследник пропустил срок на принятие наследства, то независимо от того, продлил ли ему этот срок суд или согласились на принятие наследства с пропуском срока другие наследники, наследник из причитающейся ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации имущества.
Кроме наследников, которые призываются к наследованию с момента открытия наследства (например, наследники по закону первой очереди, если такой порядок наследования не отменен или не изменен завещанием), наследники могут быть призваны к наследованию и позднее. В частности, это может иметь место, когда наследник по закону первой очереди отказался от наследства при наличии у того же наследодателя наследников по закону второй очереди, или когда основной наследник отказался от наследства при наличии подназначенного наследника, или когда призванный к наследованию наследник умер, не успев принять наследство, а своих наследников у него нет. Во всех этих случаях к наследованию после смерти того же самого наследодателя призывается другой наследник. Он может принять наследство в течение той части шестимесячного срока, которая не истекла на момент, когда отпал первоначально призванный к наследованию наследник. Если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.
Содержанием того права, которое возникает у наследника в момент открытия наследства, охватывается не только возможность принять наследство, но и возможность отказаться от него. Отказ от наследства как одна из гарантированных наследнику возможностей урегулирован в ст. 546 ГК 1964 г. В ч.1 говорится, что наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. При этом он может указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу государства или отдельной государственной, кооперативной или другой общественной организации.
Отказ от наследства является односторонней сделкой и, соответственно может быть только совершен дееспособным гражданином или юридическим лицом. Следовательно, ограниченно дееспособные могут отказаться от наследства только с согласия своих попечителей. За недееспособных отказаться от наследства вправе их опекуны. Встречаются случаи, когда подобные отказы принимаются нотариальными конторами при отсутствии согласия органов опеки и попечительства, что является противоречием семейному законодательству.
Прежде всего, отказ от наследства может произойти в тот же шестимесячный срок, что и принятие наследства. При этом наследник может отказаться от наследства в пользу любых наследников по закону или по завещанию того же наследодателя, а также в пользу государства или юридического лица независимо от его организационно-правовой формы.
Сказанное, однако, не означает, что в данном случае имеет место принятие наследства под условием. Наследник от наследства отказывается, не принимает его, но сопровождает отказ оговоркой, в пользу кого он отказывается от наследства. Если лицо, в пользу которого произошел отказ от наследства, в свою очередь, от наследства откажется, то первоначально отказавшийся от наследства наследник не может взять свой отказ обратно. В этом случае судьба наследства (наследственной доли), от принятия которого произошел отказ, решается по общим правилам наследственного права. В частности, могут быть применены нормы о приращении наследственных долей, переходе наследства как выморочного к государству.
Таким образом, отказ от наследства, так же как и акт принятия наследства, носит безусловный, безотзывный (бесповоротный) характер. Если наследник подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, то отказаться от наследства уже нельзя. Отказ от наследства без указания того, в пользу кого он произошел, влечет те же последствия, что и непринятие наследства.
Статья 546 ГК 1964 г. зафиксировала лишь один способ отказа от наследства —подачу наследником заявления об отказе от наследства в нотариальную контору по месту открытия наследства. Представляется, однако, что отказ от наследства имеет место и тогда, когда наследник ни прямо, ни косвенно в течение установленного законом срока не выразил своего намерения принять наследство.
Отказ от наследства, каким бы способом он ни совершен, влечет прекращение права на принятие наследства без трансформации его в какое-либо иное право.
В силу прямого указания закона (ч.1 ст. 546 ГК Казахской ССР) отказ от наследства может быть сделан только в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства, т.к. статья 546 не содержит указания на возможность продления этого срока. В этой связи точка зрения Гордона М.В. представляется не совсем верной44: «Как и срок на принятие наследства, так и срок на отказ может быть восстановлен, если судом будут признаны уважительными причины, которые привели к такому опозданию».
Так к частному нотариусу обратился гражданин, находившийся в длительное время в командировке в Северной Африке, пожелавший отказаться от наследства в пользу своего брата, наследника по закону. Нотариус отказал в принятии заявления по поводу пропуска 6-месячного срока для отказа от наследства и посоветовал обратиться в суд для продления срока по уважительной причине, а затем передать ее в собственность младшего брата.
В тех случаях, когда доля в наследстве отпавшего наследника поступает к долям других наследников того же наследодателя, говорят о приращении наследственных долей (ст. 547 ГК 1964 г.). Согласно закону приращение наследственных долей имеет место в двух случаях: во-первых, если наследодатель в завещании лишает наследника права наследования и, во-вторых, если наследник, призванный к наследованию, отказывается от наследства.
Приращение наследственных долей может иметь место и тогда, когда наследник отстраняется от наследования как недостойный (ст. 526 ГК 1964 г.). В то же время приращение наследственных долей не происходит, когда отпавшему наследнику подназначен другой наследник — в этом случае доля отпавшего наследника переходит к подназначенному наследнику, а также тогда, когда наследник отказался от наследства в пользу указанного в законе лица (например, в пользу наследника по закону или по завещанию того же наследодателя).
Простейший случай приращения наследственных долей имеет место, когда один из наследников по закону либо лишен завещателем права наследования либо отказывается от наследства. Если завещатель никому имущество не завещал (в завещании он ограничился тем, что лишил одного или нескольких наследников по закону права наследования), то доля отпавшего наследника поступает к наследникам по закону, призванным к наследованию, и распределяется между ними поровну.
Как видим, вопросы, связанные с приращением наследственных долей, достаточно сложны. Ранее уже отмечалось, что необходимо четко различать наследование по праву представления, призвание к наследованию подназначенного наследника, наследственную трансмиссию, с одной стороны, и приращение наследственных долей, с другой.
Наследственная масса как объект универсального правопреемства, независимо от того, сосредоточена ли она в одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый комплекс, какие бы права и обязанности ни входили в его состав. В тех случаях, когда к наследованию призывается один наследник (независимо от того, по закону или по завещанию), вопрос о разделе наследства не возникает, поскольку нет лиц, между которыми его можно и нужно делить.
Раздел наследственного имущества производится по соглашению принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им долями прежде всего в натуре, только в исключительных случаях взыскивается денежная компенсация по ценам на момент вынесения решения.
В частности, производя раздел жилого дома (квартиры) между наследниками, суд может обязать остальных наследников выплатить денежную компенсацию за причитающуюся долю, если доля выделяющегося наследника на дом является незначительной и не может быть реально выделена, а этот наследник в доме не проживает и обеспечен другой жилой площадью. С получением денежной компенсации утрачивается право собственности на долю дома.
В случае
отказа наследников в
Нередко возникает вопрос, что относится к наследству, а что не относится, но это с разделом наследства напрямую не связано. В частности, необходимо определить долю пережившего супруга в совместно нажитом имуществе, поскольку на эту долю наследство вообще не открывается. В связи с возможностью перехода от законного правового режима имущества супругов (он характеризуется тем, что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, составляет раздельную собственность супругов, а имущество, совместно нажитое супругами в период брака, относится к их общей совместной собственности) к договорному, при котором супруги в отношении своего имущества могут установить, в целом или в части, режим либо раздельной либо общей долевой собственности, определить, какое имущество принадлежало умершему супругу, а какое принадлежит пережившему супругу, далеко не просто. Так, если супруги заключили брачный контракт, по которому распространили режим раздельной собственности и на имущество, приобретенное по любому основанию каждым из них в период брака, то наследство откроется как на добрачное имущество умершего супруга, так и на имущество, приобретенное им в период брака. Но все же чаще всего в отношении имущества, совместно нажитого в период брака, сохраняется законный правовой режим, то есть оно относится к общей совместной собственности супругов. В этих случаях, подчеркнем еще раз, наследство открывается лишь на долю умершего супруга в этом имуществе.
Информация о работе Наследственное право Республики Казахстан