Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2013 в 01:04, курсовая работа

Краткое описание

Цель моей работы состоит в том, чтобы раскрыть и охарактеризовать институт защиты права собственности и других вещных прав на основе историко-правового анализа, опыта юридической практики, широкого привлечения современной законодательной базы и научной литературы. Кроме этого в своей работе я постараюсь проанализировать действующее гражданское законодательство о защите права собственности и других вещных прав и выявить противоречия и недостатки в законодательстве и правоприменительной практике.
Для достижения указанной цели, определив значимость данного института, необходимо решить следующие задачи:
· проследить историю возникновения и развития права собственности и способов его защиты;
· раскрыть понятие и виды способов защиты права собственности и других вещных прав;
· изучить различные способы защиты права собственности и их особенности;

Содержание

Введение
с.3

Глава 1. Общие положения о праве собственности.
с.7

1.1. История развития права собственности в России.
с.7

1.2. Понятие и содержание права собственности.
с.13

1.3. Охрана и защита гражданских прав. Способы защиты права собственности.
с.16

Глава 2. Вещно-правовые способы защиты права собственности.
с.20

2.1. Виндикационный иск.
с.20

2.2. Негаторный иск.
с.41

2.3. Иск о признании права собственности.
с.44

2.4. Защита прав владельца не являющегося собственником.
с.50

Глава 3. Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности.
с.55

3.1. Признание оспоримой сделки недействительной.
с.55

3.2. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления.
с.70

Заключение
с.75

Библиография
с.79

Прикрепленные файлы: 1 файл

Гражданско-правовые способы защиты права собственности.doc

— 338.00 Кб (Скачать документ)

Владение собственника, как основанное на праве собственности, является законным, но в отдельных  случаях и оно может быть незаконным. Например, если собственник взял самоуправно вещь, которую он передал по договору найма, то его владение будет незаконным.

На законное и незаконное принято подразделять вла-дение  несобственника.

В постановлении Президиума ВАС РФ сказано что, согласно статье 216 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации право хозяйственного ведения имуществом относится к вещным правам наряду с правом собственности. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения в порядке, предусмотренном статьей 305 Гражданского кодекса Российской Федерации.(42)

Законное владение - приобретенное  от собственника (непосредственно или  через управомоченное им лицо) с  соблю-дением установленных правил

Незаконное - владение, приобре-тенное не от собственника с нарушением установленных  правил.

Незаконное владение подразделяется на добросовест-ное  и недобросовестное (законное владение не может быть недобросовестным). Добросовестным признается владение, приобре-тая которое  владелец не знал и не должен был  знать о его неправомерности. При этом выражение «не знал и не должен был знать» означает невиновное заблуждение приобретателя. Если приобретатель знал или должен был знать о неправомерности приобретаемого владения, то оно признается недобросовестным (покупка заведомо краденой вещи или покупка дорогой вещи по заниженной цене).

Содержание правомочия владения несобственника за-висит от правоотношений с другими лицами, передавшими ему владение имуществом. Несобственник осуществляет свое право  владения на основании права другого  лица (собственника или носителя права оперативного управления) в пределах, установ-ленных договором с собственником или иным правовым актом. Например, хранитель, экспедитор, наниматель и другие титуль-ные владельцы осуществляют владение вверенным им имуществом, исключительно исходя из условий договора с собственником или управомоченным им лицом.

Право владения у собственника возникает всегда в сочетании  с двумя другими правомочиями - пользования и распоряжения. Право  владения у титульного владельца  может соче-таться или с правом пользования (наниматель) или с правом распоряжения (комиссионер) или вообще может не сочетаться ни с одним, ни с другим, например, владение хранителя (если иное не установлено законом или договором). Но у титульного вла-дельца никогда не может быть одновременно всех трех правомочий: владения, пользования и распоряжения. При сочетании же правомочий владения и распоряжения у титульного владельца они имеют более узкие пределы.

Например, распоряжаться  имущест-вом комиссионер может  лишь в соответствии с данным ему пору-чением. Он вправе продать вещь, но не передать ее по догово-рам займа или имущественного найма или в залог и т.д. Право владения титульного владельца всегда носит срочный характер, а продолжительность владения определяется договором или иным правовым актом.

Право титульного владельца  на владение, приобретенное по договору с собственником или в силу закона, выступает как производное  от права собственности не только по происхож-дению, но и по характеру, по своему содержанию. Это значи-тельное  сходство неизбежно подсказало необходимость примене-ния общих гражданско-правовых способов защиты владения всех законных владельцев (собственников и несобственников).

Наниматель, хранитель, залогодержатель  и другие лица, получившие имущество  в сферу своего хозяйствования на основании договора или закона, в случае неправомерного выбы-тия этого имущества из их владения вправе истребовать его из недобросовестного незаконного владения, а в определенных случаях - и из незаконного добросовестного владения. Для применения этого правила необходимо, чтобы истребуемая вещь была в наличие, иначе возникает иск о возмещении убытков. Нельзя также забывать, что ст.ст.301 - 304 ГК РФ предусматривают вещно-правовую защиту прав собственника или владельца - несобственника (ст.305 ГК РФ), т.е. когда требования истца вытекают непосредственно из нарушенного права собственности или права титульного владения, а не из сделок или иных обя-зательственных отношений.

На титульного владельца  распространяются правила, установленные  для истребования собственником имущества от добросовестного незаконного приобретателя (ст.ст.302, 305 ГК РФ). Так, из общего правила об истребовании имущества из чужого незаконного владения закон предусматривает следующие исклю-чения: имущество, возмездно приобретенное добросовестным при-обретателем (по договору купли-продажи), подлежит истребованию при условии выбытия из владения титульного владельца помимо его желания (утеряно, похищено и т.п.); имущество, безвозмездно приобретенное добросовестным приобретателем (например, по договору дарения) от лица, которое не имело права отчуждать его, подлежит истребованию во всех случаях, независимо от способа выбытия титульного владения - по желанию или помимо желания титульного владельца. Но не подлежит истребованию имущество, приобретенное добросовестным приобретателем при продаже его в порядке, установленном для исполнения судебных решений (хотя данная норма прямо не указана в законе, но по смыслу закона она имеет место).

Наравне с собственником  титульному владельцу пре-доставлено право на иск, направленный на устранение всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения. Этот способ гражданско-правовой защиты может быть использован титульным владельцем против нарушений, препятствующих осуществлению права на пользование (наниматели или хранители, залогодержатели, если пользование предус-мотрено договором), или других обязанностей, возложенных на титульного владельца по договору или закону. Титульный вла-делец, как и собственник, вправе предъявить такой иск при условии неправомерности действий со стороны ответчика и непрекращения их к моменту предъявления иска. Так, в судах случаются иски собственников жилых домов об устранении всевозможных помех в пользовании строением. Например, с крыши сарая стекают дождевые воды на стены соседнего жилого до-ма, в помещении появляется сырость, нарушается нормальное пользование домом, собственник обращается с иском к соседу о переносе сарая. Согласно ст.ст.304, 305 ГК РФ, такой же иск вправе предъявить и арендатор дома.

Правильное понимание  и применение на практике ст.ст.301 - 305 ГК РФ должно обеспечить охрану разнообразных  прав и интересов, связанных с  временным законным владением чужим  имуществом.

Поскольку же это имущество, как правило, должно быть возвращено собственнику, институт защиты прав владельца несобственника должен стать действенным средством гражданско-правовой защиты и интересов собственников.

Глава 3. Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности.

3.1. Признание  оспоримой сделки недействительной.

В данном разделе работы о недействительных сдел-ках не охватываются все аспекты признания сделок недействительными. Но такая цель и  не ставилась. Прежде всего, в изложенном материале принималась во внимание недействительность сделок, по которым осуществляется переход права собственности.

Сделки - один из наиболее распространенных юридических фактов. В ст.153 ГК РФ сделки определяются как  действия граждан и юридических  лиц, направленные на установление, изменение  или прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, сделку характеризуют следующие признаки:

-сделка - это всегда  волевой акт, т.е. действие людей; 

-это правомерные действия;

-сделка специально  направлена на возникновение,  прекращение или изменение гражданских правоотношений;

-сделка порождает  гражданские правоотношения, поскольку  именно гражданским законом определяются  те правовые последствия, которые  наступают в результате совершения  сделок.

Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов - лиц, участвующих в сделке; субъективной стороны - единства воли и волеизъявления; формы и содержания.

Субъектами сделки признаются любые субъекты граж-данского права, обладающие качеством дееспособности.

Способность самостоятельного совершения сделок является элементом гражданской дееспособности.

Дееспособность юридических  лиц гарантируется целями деятельности юридического лица, очерченными в  учредительных документах, с одной  стороны, и полномочиями органа юридического лица, имеющего право на совершение сделок от имени юридического лица, с другой.

Воля и волеизъявление имеют значение для действительности сделки в их единстве. Для действительности сделки небезразлично и то, как  формировалась воля лица. Необходимым  условием является отсутствие каких-либо факторов, которые могли бы исказить представление лица о существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман и т.п.) либо создать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие и т.п.). Волеизъявление должно правильно отражать внутреннюю волю и довести ее до сведения участников сделки. Законом установлено, что доведение внутренней води до остальных участ-ников сделки должно совершаться только способами, предусмотренными законом, т.е. в определенной законом форме. Отсутст-вие требуемой законом формы выражения волеизъявления может привести к недействительности сделки.

Форма сделок бывает устной и письменной. Устно могут совершаться  любые сделки если:

-законом или соглашением  сторон для них не ус-тановлена  письменная форма; 

-они исполняются при самом их совершении (исклю-чение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а так же сделки, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность);

-сделка совершается  во исполнение письменного договора, и имеется соглашение сторон об устной форме исполне-ния (ст.159 ГК РФ).

Все остальные сделки должны совершаться в письменной форме.

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Письменная форма представляет собой выражение  воли участников сделки путем составления документа, отражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку. Нотариальная форма отличается от простой письменной формы тем, что на документе, отвечающем перечисленным выше требованиям, совер-шается удостоверительная надпись нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариаль-ное действие (ст.ст.160, 163 ГК РФ).

Под содержанием сделки как основанием возникнове-ния гражданских  правоотношений следует понимать совокупность составляющих ее условий. Для действительности сделки необ-ходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требовани-ям закона и иных правовых актов, т.е. не нарушало ни запре-тительных, ни предписывающих норм действующего законодатель-ства.

Далее следует определиться, что же такое недейст-вительность сделки и оспоримость сделки.

Недействительность сделки означает, что действие, совершенное  в форме сделки, не обладает качествами юридичес-кого факта, способного породить те последствия, наступления которых  желали субъекты.

Оспоримость сделок (относительная недействительность) означает, что действия, совершенные в форме сделки, признаются судом (арбитражным судом) при наличии предусмот-ренных законом оснований недействительными по иску заинтере-сованных лиц.

Действительность сделки зависит от действительности образующих ее элементов. Поэтому недействительные сделки могут быть сгруппированы в зависимости от того, какой из элементов сделки оказался дефектным. Так, можно подразделить недействительные сделки на сделки с пороками субъектного состава, сделки с пороками воли, сделки с пороками формы и сделки с пороками содержания. Наряду с отдельными составами недействительных сделок, закон формулирует общую норму, сог-ласно которой недействительной является любая сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов (ст.168 ГК РФ). Роль такой общей нормы проявляется в случаях, когда совершается сделка, не имеющая пороков отдельных ее образующих элементов, но противоречащая по содержанию и своей направленности требованиям закона. Например, гражданин приобрел строительные материалы у неизвестного ему во-дителя автомобиля, однако впоследствии выяснилось, что во-дитель не являлся собственником этих материалов и распорядился не принадлежащим ему имуществом. С точки зрения образующих элементов сделки нарушения нет, поскольку водитель дееспособен, сделка была исполнена в момент совершения, следовательно, порока формы нет, воля была выражена четко и ясно, но, с точки зрения закона, такая сделка недействительна, ибо водитель не является собственником материалов и не был управомочен на их отчуждение. Такая сделка признается недействительной по ст.168 ГК РФ.

Следуя буквальному  толкованию ст.168 ГК РФ, необходимо признать, что ею охватывается и дефектность  элементов, обра-зующих сделку. Таким образом, норма, сформулированная в ст.168 ГК РФ, фиксирует общее понятие недействительной сделки, однако при наличии специальной нормы, устанавливающей недей-ствительность сделки в зависимости от дефектности отдельных ее элементов, применению подлежит специальная норма.

Сделки с пороками в субъекте следует подразделить на две группы. Первая связана с  недееспособностью граждан, а вторая - со специальной правоспособностью  юридических лиц либо статусом их органов. Раздельный анализ сделок, совершенных  гражданами и юридическими лицами, обусловлен характером совершаемых действий. Сделка как волевой акт требует наличия дееспособности у лица, ее совершающего. Поскольку дееспособ-ность юридического лица неразрывно связана с его правоспособностью, то составы недействительных сделок, основанных на полном или частичном отсутствии дееспособности, не могут быть применены к юридическим лицам. С другой стороны, при опреде-лении круга недействительных сделок с пороками в субъекте надлежит учитывать, что правоспособность юридических лиц, в отличие от правоспособности граждан, может быть не общей, а специальной.

Недействительность сделок, участниками которых яв-ляются граждане, основывается на тех же критериях, что  и общие правила о возникновении  дееспособности, а именно на таких критериях, как возраст и психическое отношение к со-вершаемым действиям. По этим критериям законом сформированы следующие составы недействительных сделок:

-сделки, совершенные  гражданином, признанным недееспособным (ст.171 ГК РФ);

-сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности (ст.176 ГК РФ);

-сделки, совершенные  несовершеннолетними в воз-расте  до 14 лет (ст.172 ГК РФ);

-сделки, совершенные  несовершеннолетними в возрасте  старше 14 лет (ст.175 ГК РФ).

По таким сделкам  каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Кроме того, дееспособная сторона обязана возместить другой стороне реальный ущерб, нанесенный в результате заклю-чения недействительной сделки. Такая обязанность возлагается на дееспособную сторону в случае, если она знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. На практике, между тем, довольно трудно подчас определить, является ли тот или иной гражданин дееспособным или нет. Критерии же, положенные в основу недействительности названных сделок, имеют объективный, не зависящий от участников сделки, характер: возраст либо состоявшееся решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. В связи с этим, важно доказать, что дееспособная сторона знала или должна была знать о факте недееспособности. В данном случае нельзя руководствоваться оценочным критерием - мог ли деес-пособный гражданин предвидеть, что заключает сделку с граж-данином, признанным судом недееспособным. Подтвердить факт знания о недееспособности другой стороны можно, лишь пред-ставив информацию о том, что дееспособный гражданин зна-комился с соответствующими документами, знал о возрасте, о ранее существовавших судебных решениях и т.п.

Информация о работе Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности