Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 12:40, дипломная работа
Некоторые коллизионные вопросы отражаются в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Нормативная база, касающаяся наследственного права достаточно обширна, но порой устаревшая по отношению к сегодняшнему времени. Сегодня мы живем в переходном периоде, когда принимается много законов и кодексов, связанных с новой рыночной экономикой и структурой, а ранее действующая глава Гражданского Кодекса 1964 года, касающаяся наследования не всегда охватывала вопросы, возникающие в жизни.
Введение …3
Глава 1 Определение наследования по закону в системе
современного российского законодательства 6
1.1 История развития законодательства о наследовании 6
1.2 Новое в наследственном праве России 10
1.3 Наследование по закону 27
1.3.1 Наследники по закону. Порядок призвания их к наследованию 29
1.3.2 Лица, имеющие право на обязательную долю 32
1.3.3 Лица, лишенные права наследования по закону 36
Глава 2 Порядок вступления в наследство 38
2.1 Факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства 38
2.2 Состав и место нахождения наследственного имущества 40
2.3 Принятие наследства и отказ от права наследования 44
Глава 3 Проблемы осуществления наследственных правоотношений и защита
наследственных прав 52
3.1 Право граждан на обращение в суд и на судебную защиту 52
3.2 Наследственные иски – это проблемы, связанные с наследственными
правоотношениями 53
3.3.Предпосылки и условия права на обращение в суд. Возбуждение
наследственных дел 55
3.4 Доказательства 59
3.5 Судебное разбирательство 60
Заключе-ние………………………………………………………………………………...63
Список использованных источни-ков……………………………………………………66
Ближайшая степень бокового родства - между братьями и сестрами - вторая. Дядя и племянница находятся в третьей степени родства, а двоюродные братья и сестры - в четвертой и т. д. При этом следует иметь в виду, что племянники и племянницы отнесены ко второй очереди (ст. 1143 ГК РФ), а дяди, тети и двоюродные братья и сестры - к третьей очереди наследников (ст. 1144 ГК РФ), на них не распространяется порядок призвания к наследованию, установленный ст. 1145ГК РФ. В седьмую очередь призываются пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
В отличие от ГК РСФСР 1964г. в ст. 1142 ГК РФ не указаны в числе наследников первой очереди усыновленные и усыновители. Это, однако, не означает исключения их из числа наследников по закону. Более того, к наследованию по закону теперь призываются не только усыновленный, но и его потомство (его дети, внуки и т.д.), а также не только усыновитель, но и его родственники (прямые нисходящие и восходящие, а также родственники по боковой линии родства). В силу ст. 1147 ГК РФ указанные лица приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Следовательно, усыновленные и усыновители, приравниваемые к кровным детям и родителям наследодателя, будут наследовать в первую очередь. По праву представления в первую очередь будут призываться к наследованию и потомки усыновленного. Что же касается родственников усыновителя, то они могут оказаться наследниками последующих очередей. Например, дети усыновителя будут наследовать после наследодателя во вторую очередь как его братья и сестры. Таким образом, круг законных наследников расширился также за счет потомков усыновленных и родственников усыновителя.
Будет уместным сказать, что еще в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. и в Семейном кодексе РФ 1995 г. усыновленные, дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравнивались в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по рождению. Теперь расхождения по этому вопросу, имевшиеся в семейном и гражданском законодательстве устранены. В свою очередь по общему правилу усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти кровных родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют после смерти усыновленного и его потомства (п. 2 ст. 1147 ГК РФ).
Среди наследников первой очереди в ст. 1142 ГК РФ не указан также ребенок умершего, родившийся после его смерти, что вовсе не означает отстранения его от наследования. В данном случае изменена лишь формулировка нормы ст.532 ГК РСФСР 1964г., поскольку упоминание в ней ребенка умершего, родившегося после его смерти, излишне, ибо такой ребенок входит в категорию детей, наследующих по закону в первую очередь. К тому же следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 1116 ГК РФ могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Изменился порядок призвания к наследству нетрудоспособных иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). В отличие от ГК 1964г. эта категория иждивенцев разделена на две группы: первая группа - иждивенцы, относящиеся к числу наследников по закону 2-7 очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. В эту группу не включены иждивенцы, относящиеся к наследникам первой очереди, поскольку призвание наследников этой очереди никак не зависит от их трудоспособности. Например, наследование детей, супругов и родителей наследодателя. Вторая группа - иждивенцы, которые не входят в круг наследников 1-7 очередей.
Общими условиями для призвания к наследованию обеих групп иждивенцев являются:
1) нетрудоспособность к моменту открытия наследства;
2) нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.
Иждивенцы
первой группы наследуют по закону
вместе с наследниками той очереди,
которая призывается к
В отличие от первой группы, для наследования иждивенцев второй группы необходимо еще одно условие: совместное проживание с наследодателем не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону отсутствуют, то иждивенцы второй группы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
Принципиально изменен порядок наследования предметов домашней обстановки и обихода. В соответствии со ст. 533 ГК 1964г. указанные предметы переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года независимо от их очереди и наследственной доли. Практически это приводило, например, к тому, что проживавшие с наследодателем братья и сестры (наследники второй очереди) отстраняли от наследования предметов домашней обстановки и обихода наследников первой очереди, проживавших отдельно от наследодателя. Если же совместно с наследодателем проживали только некоторые наследники первой очереди то они, наследуя эти предметы, наследовали остальное имущество вместе с другими наследниками в равных долях, при определении которых, предметы домашней обстановки и обихода исключались. Теперь эти предметы наследуются в общем порядке и наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем (независимо от срока), при разделе наследства имеет преимущественное право на получение предметов обычной обстановки и обихода в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК РФ).
Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве остался тем же, что и был. Однако правила относительно содержания этого права и его реализации претерпели существенные изменения и дополнения. Изменился размер этой доли: теперь лица имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины (а не 2/3, как это было в ГК 1964г.) доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Если завещано все имущество, то право на обязательную долю удовлетворяется за счет этого имущества. При завещании не всего, а части имущества это право удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся не завещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. При недостаточности, не завещанной части право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана (ст. 1149 ГК РФ). При этом в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию: по завещанию, по закону либо в силу завещательного отказа. Например, если такой наследник получил по закону из не завещанной части наследства имущество в размере, равном или превышающем его обязательную долю, то тем самым это его право будет исчерпано.
Вместе с тем, суду предоставлено право при определенных обстоятельствах уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ее присуждении. Это может, в частности, иметь место в случае, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т. п.).
По-новому в ГК РФ сформулированы некоторые положения, относящиеся к принятию наследства. В силу ст. 546 ГК РСФСР 1964г. признавалось, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. В соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ заявление о принятии наследства может быть подано не только нотариусу, но и уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Это дополнение к норме ст. 546 ГК РСФСР 1964г. не является новеллой, поскольку такое положение практически существовало и раньше. Речь в данном случае идет лишь о совершенствовании соответствующей формулировки. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 1993г. предусмотрено, что свидетельства о праве на наследство выдают не только нотариусы, но и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).
Новым в п.1 ст.1153 ГК РФ является то, что принятие наследства может быть осуществлено также и подачей наследником заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство не обязательно должно быть передано нотариусу лично наследником. Оно может быть подано другим лицом либо переслано по почте. В этих случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом. Допускается также принятие наследства через представителя при условии, что в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.
Как и раньше, принятие наследства может быть осуществлено путем совершения наследником определенных фактических действий. По сравнению со ст. 546 ГК РСФСР теперь применена более широкая формулировка; признается, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. При этом дается примерный перечень такого рода действий; а именно, если наследник: вступил во впадение или управление наследственным имуществом: принял меры по сохранению этого имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на его содержание; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
Некоторые
изменения произошли в
Как и раньше, наследство может быть принято наследником по истечении срока для его принятия и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. В ст. 1155 ГК РФ установлен также порядок оформления такого согласия.
В силу п.4 ст.1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также (на что следует обратить особое внимание) независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Как известно, на основании ст. 131 ГК и Федерального закона от 21 июня 1997г. государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество. В п. 2 ст. 8 ГК РФ предусмотрено, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. Представляет ли собой указанное выше положение п. 4 ст. 1152 ГК РФ исключение из правила п. 2 ст. 8 ГК? Думается, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным.
Если говорить, например, о праве собственности, то оно в полном объеме возникает у лица, принявшего наследство, лишь с момента государственной регистрации. Вместе с тем и до регистрации он вправе владеть и пользоваться принятым наследством, должен нести бремя его содержания, во исполнение завещательного отказа предоставлять, например, отказополучателю право пользования жилым помещением и т.п. Однако произвести отчуждение принадлежащего ему наследованного недвижимого имущества он вправе лишь после осуществления государственной регистрации права собственности на это имущество.
В ГК РФ более подробно урегулированы отношения, связанные с отказом от наследства (ст. 1157-1159). Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если же наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (например, вступил во владение и управление имуществом, принял меры по его сохранению и т.п.), то суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.
Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц, либо не определяя этих лиц. В ст.1158 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, в пользу которых он может отказаться от наследования: это другие наследники по завещанию или по закону любой очереди, не лишенные наследства, в том числе те, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц не допускается.
Установлены также некоторые ограничения и для перечисленных выше лиц. В их пользу нельзя отказаться от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Содержание этого положения раскрывается в ст.1161 ГК РФ (Приращение наследственных долей): «... В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства... переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям...». Таким образом, в силу этой нормы воля наследника, отказавшегося от наследства в пользу определенного лица, не будет приниматься во внимание, и его доля будет распределяться между остальными наследниками по завещанию в порядке, установленном ГК. Кроме того, не допускается отказ в пользу других лиц от обязательной доли в наследстве, а также в случае, когда имеется подназначенный наследник.
Если наследник не определил лицо, в пользу которого он отказывается от наследства, то имущество, которое причиталось бы ему, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.