Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Января 2014 в 19:50, курсовая работа
Самая частая ошибка в заключении договоров аренды - игнорирование формальностей. При заключении соглашения стороны, как правило, имеют хорошие отношения, а в результате формальная сторона вопроса ограничивается подписанием договора и акта приёма-передачи помещения.
Вопросы возникают, когда стороны по тем или иным причинам встречаются в суде. Именно в этот момент они начинают понимать, что до 90% их действий не могут быть доказаны из-за отсутствия формальных подтверждений.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Понятие и элементы договора аренды…………………………………...5
1.1. Элементы договора аренды…………………………………………7
2. Содержание договора аренды…………………………………………...11
3. Прекращение и возобновление договора аренды……………………...17
4. Отдельные виды договора аренды……………………………………….20
Заключение……………………………………………………………………….26
Список использованной литературы…………………………………………...31
Так, объекту недвижимости
должен быть присвоен уникальный кадастровый
номер как результат
Вещь, передаваемая в аренду, должна быть юридически незаменимой, ведь по окончании договора возврату подлежит та же вещь. Вещи, определяемые родовыми признаками, не могут составлять предмет договора аренды, поскольку относятся к юридически заменимым.
Форма договора аренды урегулирована в ст. 609 ГК. Помимо общих требований к форме всякого договора, законом для договора аренды установлены и специальные требования. Помимо общих требований к форме всякого договора, законом для договора аренды установлены и специальные требования. Договор аренды на срок более года, а также если хотя бы одна из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в простой письменной форме. Договор на срок более года, независимо от его суммы, способен довольно серьезно ущемить имущественные интересы сторон, поэтому его содержание должно быть формализовано. Что же касается письменной формы договоров аренды, заключаемых с участием юридических лиц, то правило п. 1 ст. 609 ГК есть лишь конкретизация общего правила, закрепленного подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК, которое в подобном повторении вовсе не нуждалось. В устной форме могут быть заключены только договоры аренды между гражданами сроком менее чем на год, если только законом не установлены дополнительные требования к форме отдельных видов договоров аренды или аренды определенных видов имущества.
Аренда рассматривается
как ограничение права
Договор аренды недвижимого
имущества, предусматривающий переход
в последующем право
Цена договора, как и срок не относится к существенным условиям. Договор аренды может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Если срок аренды в договоре не указан, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон праве в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца. Если ни одна из сторон не заявляет об отказе от договора, последний может длиться сколько угодно, даже «вечно».
Обязанности арендодателя. Основная обязанность арендодателя по договору аренды - предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению этого имущества вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (ст. 611 ГК). Имущество, сданное в аренду, должно быть передано арендатору в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в разумный срок. При невыполнении этой обязанности арендодателем арендатор получает право истребовать арендованное имущество в соответствии со ст. 398 ГК и потребовать от арендодателя возместить убытки, причиненные в результате несвоевременной передачи арендованного имущества. Если же арендатор в результате задержки в передаче имущества потерял интерес к исполнению договора аренды, он может поступить иным образом: заявить требования о расторжении договора и о возмещении арендодателем убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств.
Наделение арендатора правом истребовать от арендодателя не переданное в установленный договором срок сданное в наем имущество, свидетельствует об определенной позиции законодателя, допускающего вплетение в ткань обязательственно-правовых отношений элементов вещных прав. Впервые в России в законотворческой работе такое допущение было сделано еще до революции при подготовке проекта Гражданского уложения, включавшего в себя норму о том, что кредитор (веритель) в случае неисполнения должником обязательства, имеющего своим предметом передачу определенного имущества, вправе требовать отобрания имущества у должника.
Думается, что наделение арендатора правом требования отобрания по суду у арендодателя сданного внаем имущества, хоть и несколько ухудшает теоретическую конструкцию обязательственно-правового правоотношения, но является необходимым и служит целям оптимальной защиты прав арендатора.
Как уже отмечалось, передаваемое арендатору имущество должно соответствовать условиям договора и назначению этого имущества. Поэтому арендодатель не несет ответственности за недостатки арендованного имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны арендатору. Не отвечает арендодатель также и за те недостатки, которые арендатор должен был обнаружить во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.
Во всех остальных случаях ответственность за недостатки сданного в аренду имущества возлагается на арендодателя. Речь идет о таких недостатках, которые препятствуют использованию арендованного имущества по его назначению как полностью, так и частично.
В подобных ситуациях арендатор
может воспользоваться
Арендодателю предоставлена единственная возможность избежать отмеченных негативных последствий. Для этого он, получив соответствующее уведомление арендатора, должен без промедления заменить предоставленное арендатору имущество другим аналогичным имуществом в надлежащем состоянии или безвозмездно устранить недостатки сданного им в аренду имущества.
ГК не исключает возможности сдачи в аренду имущества, обремененного правами третьих лиц (такими как сервитут, право залога и т.п.), которые сохраняют свою силу и в период действия договора аренды. Однако, учитывая, что реализация третьими лицами своих прав на сданное в аренду имущество может повлечь за собой негативные последствия для арендатора (например, обращение взыскания на арендованное имущество, являющееся одновременно предметом залога), ГК обязывает арендодателя предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. В противном случае арендатор может потребовать от арендодателя уменьшения размера арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков (ст. 613).
Кроме того, при определенных условиях, а именно: когда для арендатора имеется реальная опасность утратить свое право аренды на имущество должника вследствие обращения третьим лицом - кредитором арендодателя взыскания на сданное внаем имущество, - арендатор может за свой счет удовлетворить соответствующее требование кредитора без согласия должника- арендодателя. В этом случае права кредитора по обязательству, в котором арендодатель выступает в роли должника, перейдут к арендатору в порядке суброгации (ст. 313 ГК).
Обязанности арендодателя не исчерпываются передачей арендатору сданного внаем имущества. До окончания срока действия договора аренды данное обязательство сохраняет двусторонний характер.
Распределяя между сторонами договора аренды обязанности по содержанию сданного внаем имущества и принимая во внимание временный характер владения и пользования арендатора арендованным имуществом, обязанности по осуществлению капитального ремонта сданного в аренду имущества законодатель возложил на арендодателя; иное может быть предусмотрено законом или договором. Капитальный ремонт должен производиться арендодателем за свой счет в срок, установленный договором, а если такой срок в договоре не указан либо имеется неотложная необходимость, арендодатель должен производить капитальный ремонт в разумный срок. В случае невыполнения арендодателем данной обязанности капитальный ремонт может быть осуществлен арендатором, который вправе потребовать от арендодателя возмещения произведенных затрат либо зачесть их в счет подлежащей внесению арендной платы.
Помимо обязанности по осуществлению капитального ремонта арендодатель должен воздерживаться от любых действий, создающих для арендатора препятствия в пользовании сданным внаем имуществом в соответствии с его назначением, предусмотренным договором. Несмотря на отсутствие прямого указания на этот счет в законе, названная обязанность арендодателя следует из правового положения арендатора как титульного владельца, располагающего средствами владельческой (вещно-правовой) защиты, в том числе и против собственника имущества - арендодателя.
Обязанности арендатора. Можно выделить три основные обязанности
арендатора, вытекающие из договора аренды.
Во-первых, арендатор обязан пользоваться
арендованным имуществом в соответствии
с условиями договора аренды, а если такие
условия в договоре не определены, то в
соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК). Думается, что законодатель
в этой норме, устанавливая соответствующую
обязанность арендатора, делает акцент
не на слове «пользоваться», а на том, что такое пользование
должно соответствовать договору или назначению
имущества. Данный вывод можно подтвердить
тем, что отрицательные последствия предусмотрены
не на тот случай, когда арендатор фактически
не использует арендованное имущество,
а как следствие пользования указанным
имуществом не в соответствии с условиями
договора или назначением имущества, что
может повлечь за собой расторжение договора
и возмещение убытков (п. 3 ст. 615 ГК).
В процессе
пользования имуществом, если иное не установлено
законом или договором, арендатор обязан
поддерживать его в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт
и нести бремя расходов на содержание
арендованного имущества (п. 2 ст. 616 ГК).
Что касается
собственно пользования арендованным
имуществом, то его нельзя рассматривать
в качестве обязанности арендатора, поскольку
именно в этом заключается интерес последнего.
Помимо удовлетворения потребностей арендатора
основанное на договоре аренды пользование
имуществом дает арендатору возможность
извлекать его полезные свойства и присваивать
плоды, продукцию и доходы, полученные
в результате использования арендованного
имущества. В качестве же обязанности арендатора,
связанной с пользованием арендованным
имуществом, следует признать необходимость
соблюдать установленные законом либо
предусмотренные договором ограничения.
В частности,
некоторые правомочия, вытекающие из права
пользования арендованным имуществом,
арендатор может реализовать лишь с согласия
арендодателя. Речь идет об особых правомочиях,
использование которых может иметь результатом
распоряжение арендованным имуществом.
К их числу относятся следующие права:
сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем); передавать свои права и обязанности
по договору аренды другому лицу (перенаем); предоставлять арендованное
имущество в безвозмездное пользование;
отдавать арендные права в залог; вносить
арендные права в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных обществ, складочный
капитал хозяйственных товариществ или
паевого взноса в производственный кооператив.
Очевидно, что согласие арендодателя в
данных случаях требуется по той причине,
что реализация арендатором названных
прав может привести к утрате арендодателем
права собственности на имущество, сданное
им в аренду.
Как отмечалось,
договор субаренды может быть заключен
арендатором с третьим лицом (субарендатором) лишь при наличии согласия
на то арендодателя. Естественно, срок
договора субаренды не может превышать
срока основного договора аренды. К отношениям
субаренды применяются правила о договорах
аренды.
В реальной
жизни субарендные отношения имеют довольно
широкое распространение. Поэтому соответствующие
положения ГК нуждаются в некотором дополнительном
комментарии.
Ранее действовавшим
законодательством передача арендатором
арендованного имущества в субаренду
также допускалась при наличии согласия
основного арендодателя. Однако другие
вопросы, связанные с регулированием субаренды,
в частности судьба договора субаренды
в случае прекращения обязательств по
основному договору аренды, оставались
вне поля зрения законодателя. В то же время
арбитражно- судебная практика исходила
из необходимости обеспечения защиты
прав субарендатора и в том случае, если прекращалась
деятельность арендатора, что служило
причиной прекращения договорных отношений,
связанных с арендой. В подобных ситуациях
арбитражные суды полагали, что договор
субаренды сохраняет свою силу в измененном
виде: место арендатора, передавшего имущество
в субаренду, занимал арендодатель по
основному договору аренды.
Вторая основная
обязанность арендатора состоит в своевременном
внесении арендной платы за пользование
арендованным имуществом (ст. 614 ГК). Более того, из определения
договора аренды (предоставление арендатору за плату
имущества во временное владение и пользование)
следует вывод, что условие об арендной
плате относится к существенным условиям
всякого договора аренды.
Однако договор
аренды, в котором отсутствует указание
на размер подлежащей взиманию с арендатора
арендной платы, в отличие от общего правила,
касающегося существенных условий договора (ст. 432 ГК), не может быть признан незаключенным.
Это стало возможным благодаря специальному
правилу, установленному ГК на случай,
когда договором аренды не определены
порядок, условия и сроки внесения арендной
платы. Согласно этому правилу в подобных
ситуациях будет считаться, что стороны
установили в договоре порядок, условия
и сроки внесения арендной платы, обычно
применяемые при аренде аналогичного
имущества при сравнимых обстоятельствах.
Нетрудно заметить, что это правило полностью
корреспондирует положениям, позволяющим
определить цену любого возмездного гражданско-
правового договора при отсутствии соответствующего
условия в тексте договора (ст. 424 ГК).
В отличие от Основ законодательства об
аренде, отличавшихся довольно примитивным
подходом к определению размера арендной
платы: амортизационные отчисления от
стоимости арендованного имущества плюс
часть прибыли, которая может быть получена
от общественно необходимого использования
взятого в аренду имущества, на уровне
не ниже банковского процента, - ГК предусматривает
целый ряд вариантов установления в договоре
арендной платы. При этом значительно
расширяется сфера волеизъявления сторон.
Арендная
плата может быть установлена в договоре
как в отношении арендуемого имущества
в целом, так и применительно к каждой
из его основных частей. Предусмотрены
следующие основные формы арендной платы:
определенные платежи в твердой сумме,
вносимые периодически или одновременно;
установленная доля полученных в результате
использования арендованного имущества
продукции, плодов, доходов; определенные
услуги, предоставляемые арендатором
арендодателю; передача арендатором арендодателю
в собственность или в аренду обусловленной
договором вещи; возложение на арендатора
обусловленных договором затрат по улучшению
арендованного имущества.
Приведенный перечень
возможных форм арендной платы не является
исчерпывающим либо императивным. Стороны
вправе установить в договоре арендную
плату как в виде сочетания нескольких
из названных форм, так и вовсе в иной форме,
не предусмотренной ГК.
Гораздо менее жестким
по сравнению с Основами законодательства
об аренде является регулирование в Кодексе
вопросов, связанных с изменением размера
арендной платы. Такие изменения могут
производиться по соглашению сторон в
сроки, предусмотренные договором, но
не чаще одного раза в год. Ранее размер
арендной платы мог изменяться сторонами
не чаще одного раза в пять лет. По требованию
одной из сторон, а именно арендатора,
размер арендной платы может быть пересмотрен
в сторону уменьшения, если в силу обстоятельств,
за которые он не отвечает, в период действия
договора аренды существенно ухудшаются
условия пользования арендованным имуществом или
состояние этого имущества.
Еще одной
основной обязанностью арендатора является
возврат арендованного имущества по истечении
срока его аренды либо при прекращении
договора аренды по другим основаниям.
В силу ст. 622 ГК в случае прекращения договорных
отношений, связанных с арендой имущества,
независимо от причин такого прекращения,
арендатор обязан вернуть арендодателю
сданное ему последним в аренду имущество
в том состоянии, в котором он его получил,
с учетом нормального износа или в том
состоянии, которое предусмотрено договором.
Если данная обязанность не будет исполнена
арендатором, он должен уплатить арендодателю
за все время просрочки возврата имущества
арендную плату и, кроме того, возместить
ему убытки в части, не покрытой суммой
арендных платежей.
При неисполнении указанной обязанности
по возврату имущества арендодатель, естественно,
вправе потребовать вернуть свое имущество
в принудительном порядке.
Договор аренды обычно прекращается после истечения срока его действия. В то же время законодательством предусмотрена возможность его досрочного прекращения. По общему правилу договор расторгается по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Прекращение же договора по требованию одной из сторон возможно только по решению суда. Исключением является случай расторжения договора при одностороннем отказе от его исполнения, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.
По общему правилу договор аренды прекращается по истечении срока аренды.
Если в договоре срок аренды не был установлен, то каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц (при аренде недвижимого имущества - за три месяца) (п. 2 ст. 610 ГК РФ). Участники договора могут установить и иной срок для уведомления о прекращении договора.
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Возвращая арендованное имущество, арендатор передает также арендодателю произведенные им неотделимые и отделимые (если это предусмотрено договором) улучшения арендованного имущества. Возврат имущества оформляется актом приемки-передачи.
Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не служит основанием для расторжения договора аренды (ст. 617 ГК РФ).
При заключении договора аренды объектов недвижимости смерть гражданина- арендатора также не является основанием для прекращения арендных отношений. По общему правилу его права и обязанности по договору переходят к наследнику. Иное может быть установлено только законом или непосредственно договором аренды. Для того чтобы отказать наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его действия (при отсутствии соответствующих указаний в договоре или законе), арендодатель должен доказать, что заключение договора с умершим арендатором было обусловлено личными качествами последнего.
Законодатель предусмотрел основания для досрочного расторжения судом договора аренды по требованию как арендодателя, так и арендатора.
Согласно ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут, если арендатор:
- пользуется
имуществом с существенным