Правовая характеристика права общей собственности на жилое помещение
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2014 в 08:09, курсовая работа
Краткое описание
Актуальность темы заключается в том, что любая недвижимость, будь то квартира, дом, дача, может находиться как в индивидуальной собственности одного лица, так и в общей собственности нескольких. Приобретение жилых помещений в общую собственность уже давно стало широко распространенным явлением. Это и понятно, ведь, имея право собственности пусть даже только на долю в квартире, человек чувствует себя уверенно.
Содержание
Введение 1. Право частной собственности на жилое помещение в Российской Федерации 1.1. Понятие и основные характеристики права частной собственности на жилое помещение 1.2. Основания возникновения, изменения и прекращения права частной собственности на жилое помещение в Российской Федерации 2. Правовая характеристика права общей собственности на жилое помещение 2.1. Право общей совместной собственности на жилое помещение 2.2. Право общей долевой собственности на жилое помещение Заключение Список использованной литературы
Рассматривая дела о признании
права собственности на жилые помещения
по причине приобретательной давности,
необходимо учитывать практику, в которой
означенные дела рассматривал Верховный
Суд РФ. Им признавались в качестве незаконных
решения судов нижестоящих инстанций,
которыми удовлетворялись иски о признании
права собственности на доли в жилых помещениях,
которые в реальности не были выделены.
Признание права собственности на жилые
помещения, основанное на приобретательной
давности, может иметь место в отношении
конкретных объектов жилищных правоотношений:
комнат, частей квартир и комнат, а не номинальных
долей без выделения жилых помещений в
натуре.
В процессе доказательства
добросовестного приобретения гражданином
жилого помещения в ходе рассмотрения
дел о признании права собственности,
основанных на приобретательной давности,
необходимо учесть существующую судебную
практику. Согласно этой практике, добросовестным
считается приобретатель, не знавший и
не обязанный знать о том, что у него отсутствуют
легитимные основания для возникновения
права собственности.
Исчисляя срок пользования
жилым помещением, по отношению к которому
заявлен иск о признании права собственности,
основанный на приобретательной давности,
необходимо учесть положения п. 3 ст. 234
ГК РФ. Согласно им лицо, которое ссылается
на давность владения, вправе присоединить
к периоду своего владения время, на протяжении
которого означенное имущество находилось
во владении того, чьим правопреемником
является данное лицо.
Нормы о приобретательной давности,
согласно нормативному толкованию Верховного
Суда РФ, не распространяются на те случаи,
когда объектом владения и пользования
является самовольная постройка, включая
и возведенную на неправомерно занятом
участке земли.
Приобретательная давность
в качестве самостоятельного основания
возникшего права собственности на жилые
помещения не противоречит прочим основаниям
возникновения права собственности на
жилье, не исключая и п. 4 ст. 218 ГК РФ. Согласно
ему, у члена жилищного, жилищно-строительного
кооператива, прочих лиц, обладающих правом
на паенакопления, полностью внесших паевой
взнос за помещение, которое предоставлено
кооперативом данным лицам, появляется
право собственности на означенное жилое
помещение.
Положения статьи 234 ГК РФ не
должны применяться, если владение имуществом,
включая и жилое помещение, основано на
договорных обязательствах (аренды, хранения,
безвозмездного пользования и пр.).
Некоторыми особенностями обладает
наследование прав, которые связаны с
участием в жилищно-строительном кооперативе.
В случае, когда взнос уплачен целиком,
помещение наследуется в обычном порядке,
так как объект наследования здесь – квартира.
В прочих случаях говорится о наследовании
пая. Благодаря этому наследник может
быть принят в члены соответствующего
кооператива, и ему нельзя отказать (п. 1 ст. 1177 ГК РФ).
Сложности появляются и в случаях,
когда претендентами на участие в ЖСК
являются несколько наследников. По мнению
некоторых ученых, необходимо выбрать
одного из них19, другие не без основания считают,
что решение данного вопроса должно зависеть
от характеристик определенного жилого
помещения, а именно оно должно быть связано
с возможностью раздела помещения таким
образом, чтобы каждое из лиц, обладающих
правом на пай, могло стать обладателем
изолированного жилого помещения (ч. 1 ст. 127 ЖК РФ)20. Последняя из точек зрения
выглядит самой обоснованной, так как
с помощью именно такого подхода возможна
наиболее полная защита прав и законных
интересов наследников.
Известна и другая проблема,
состоящая в противоречиях между нормами ГК РФ и ЖК РФ. К примеру, содержание правил,
регламентирующие преимущественное право
на вступление в члены кооператива, которые
предусмотрены ч. 4 ст. 131 ЖК РФ, имеют расхождения с
условиями призвания этих же категорий
граждан к наследованию, которые предусмотрены ст. 1148 ГК РФ. В итоге в процессе совместного
применения означенных норм, по мнению О. Ю. Шилохвост, может выявиться, что правом
на пай станут обладать одни лица, а право
на вступление в жилищный кооператив будет
принадлежать другим. Здесь ЖК РФ не оперирует категорией
иждивенчества, закрепляя преимущественное
право на вступление в кооператив члена
семьи, который проживал вместе с наследодателем
и не являлся его наследником.
Необходимо учесть, что при
наследовании законом защищаются нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя – они наследуют
по закону так же, как и наследники очереди,
призываемой к наследованию, в случае,
когда они были на иждивении наследодателя
не менее 1 года до его смерти. Одновременно
для лиц, которые не являются наследниками
по закону, установлена необходимость
проживания совместно с наследодателем
в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ.
Закреплено и право некоторых
категорий лиц, к которым относятся несовершеннолетние
либо нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные родители и супруг(а),
кроме того, нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, на обязательную долю в
наследстве по ст. 1149 ГК РФ. Она должна быть равна
не меньше половины доли, причитавшейся
бы им по закону. Тем не менее, в случае,
когда из-за реализации права на обязательную
долю в наследстве станет невозможной
передача наследнику по завещанию имущества,
которое наследник, обладающий правом
на обязательную долю, при жизни наследодателя
не использовал, а наследник по завещанию
использовал для проживания (в частности,
речь может идти о жилом доме, квартире,
ином жилом помещении), то суд вправе, учитывая
имущественное положение наследников,
которые имеют право на обязательную долю,
снизить размер обязательной доли либо
отказать в ее присуждении в соответствии
с п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Указанное положение
было взято из Определения Конституционного Суда РФ –
в нем было отмечено, что факт предоставления
наследнику обязательной наследственной
доли в полном объеме в каждом из случаев
без исключения может стать причиной нарушения
принципа социальной справедливости и
отказа гражданам в их праве на судебную
защиту21.
На практике означенная норма
может стать причиной ряда проблем, ведь
в данной статье нет указания на то, есть
ли у наследника по завещанию обязанность
проживания в завещанном помещении, а
также должен ли суд учитывать факт наличия
у него прав на другое жилое помещение.
Думается, что такой вопрос необходимо
разрешать, учитывая конкретные обстоятельства
дела. К примеру, должен быть принят во
внимание факт потребности в улучшении
жилищных условий и наследника по завещанию,
и лица, обладающего правом на обязательную
долю в наследстве. Возможность достичь
компромисса существует в случае признания
за первым права собственности, а за вторым
– права пожизненного проживания.
Иные проблемы могут возникать
и при вступлении в наследство. Речь и
о необходимости соблюсти установленные
сроки, и о механизме осуществления данного
права. Так, у лиц, отбывающих наказание
в местах лишения свободы, есть возможность
осуществления права наследования: 1) лично
вступив в права наследования, если осужденный
вышел на свободу в отведенный для вступления
в права наследования срок или ему предоставили
краткосрочный отпуск; 2) подав заявление
о праве на наследство; 3) если осужденный
выдаст третьему лицу доверенность на
вступление в наследство22.
Интересными в практическом
отношении являются положения ГК РФ и ЖК РФ о завещательном отказе.
Поскольку формулировки ГК РФ доказывают, что по завещательному
отказу можно не только передать в пользование
отказополучателя жилое помещение, находящееся
в составе наследства, а также и предоставить
в его собственность, ЖК РФ регламентируется
только возможность предоставить ему
права пользования жилым помещением в
соответствии со ст. 33. Означенное положение некоторые
ученые расценивают как то, что необоснованно
ущемляется завещательная правоспособность
собственника жилого помещения23. С этим сложно согласиться,
так как завещательный отказ, в сущности,
сам по себе ограничивает права наследника.
Необходимо учесть, что завещателем
на наследника, получающего данное жилое
помещение, может быть возложена обязанность
по предоставлению другому лицу на период
его жизни либо на другой срок права пользования
означенным жилым помещением либо его
частью. В случае последующего перехода
права собственности на имущество, которое
входило в состав наследства, к иному лицу
право пользования данным имуществом,
предоставленным по завещательному отказу,
не теряет силы, согласно п. 2 ст. 1137 ГК РФ. Сопоставив нормы ст. 33 ЖК РФ и положения п. 2 ст. 1137 ГК РФ, можно прийти к выводу:
предметом завещательного отказа по ЖК РФ может выступать лишь часть
жилого помещения, так как отказополучатель
вправе пользоваться означенным помещением
лишь наравне с наследником-собственником.
Из изложенного сделаем следующие
выводы.
1. Спецификой жилых помещений
в качестве неделимых недвижимых вещей,
по отношению к которым может возникать
право общей долевой либо общей совместной
собственности, избранным наследодателем
способом передачи имущества, как и возможностью
обладания третьими лицами правами на
жилые помещения, которые переходят по
наследству, порождается ряд проблем и
в цивилистической литературе, и в правоприменительной
практике.
2. В тех случаях, когда наследник
оказывается правопреемником вещных прав,
приобретенных умершим по наследству
(ст. 1126 ГК РФ), после полного внесения
пая (п. 4 ст. 218 ГК РФ) или на основании приобретательной
давности (ст. 234 ГК РФ), при этом они не оформлены
в определенном законом порядке, тогда
государственная регистрация прав на
недвижимое имущество – только правоутверждающий
факт. За наследником также должно признаваться
право заключить договор приватизации
или на требование к учреждению юстиции
о регистрации прав на жилье, которое не
приватизировал наследодатель.
3. На практике возможно решение
вопроса о наследовании жилого помещения,
которое находится в общей совместной
собственности, или основываясь на нотариально
заверенном соглашении прочих сособственников,
или судом, учитывающих законодательные
положения о равенстве долей сособственников
и возможном их изменении в случаях, которые
установлены СК РФ.
4. Практические трудности
могут возникать и по отношению к жилому
помещению, которое находится в общей
долевой собственности, так как осуществление
права на выдел доли в натуре часто затруднено.
При этом законом не предусмотрено механизма
разрешения проблемы ее выдела, когда
сособственники не обладают возможностью
выплатить ее стоимость.
5. Осуществление наследственных
прав по отношению к не полностью уплаченному
паю в ЖСК затруднено из-за противоречий,
которые существуют между нормами ГК РФ и ЖК РФ. В каждом из случаев вопрос
о числе наследников, обладающих правом
на вступление в ЖСК, должен решаться в
зависимости от характеристик отдельного
жилого помещения, а конкретно – должно
связываться с возможностью разделить
его так, чтобы каждое из лиц, обладающих
правом на данный пай, могло бы получить
изолированное жилое помещение.
6. Обретая право собственности
на жилое помещение в порядке наследования,
необходимо учесть возможное предоставление
третьим лицам права пользования данным
жилым помещением по завещательному отказу,
сохраняющееся и в случае последующего
перехода права собственности на имущество,
которое входило в состав наследства,
к иному лицу.
2. Правовая характеристика
права общей собственности на
жилое помещение
2.1. Право общей
совместной собственности на
жилое помещение
Право собственности - центральный
и важнейший институт в системе вещных
прав, нормы которого отражают и одновременно
закрепляют существующий в государстве
социально-экономический строй и господствующие
в нем общественные отношения.24 Проблематика собственности
всегда находится в центре политических
программ и задач государственных органов
и общественных движений и неизменно привлекает
внимание крупнейших мыслителей и философов
и, конечно, экономистов и юристов.
В СССР, где ставилась задача
создать общество социалистического типа,
в результате национализации была создана
и господствовала государственная собственность
и сопутствующие ей плановые начала. После
распада Союза, провозглашения суверенитета
России и перехода экономики страны к
рыночным отношениям в нашем государстве
решающее значение получила собственность
частная; она функционирует в рамках свободной
и добросовестной конкуренции независимых
товаропроизводителей, деятельность которых
должна обеспечивать экономическое и
социальное развитие государства. Основу
такого перехода создали приватизация
государственной собственности, а также
последующее привлечение иностранных
инвестиций.
Важность и значимость отношений
собственности закреплены в Конституции
РФ, которая устанавливает ряд принципиальных
положений о собственности. Статья 8 Конституции
РФ гласит: в Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные
формы собственности. Это базовое положение
развивается и конкретизируется в последующих
статьях Конституции РФ (ст. 35, 36), закрепляющих
правомочия собственника. Согласно ст.
35 Конституции РФ право частной собственности
охраняется законом, каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться
и распоряжаться им, право наследования
гарантируется.
Опираясь на эти конституционные
положения, ГК формулирует систему норм
о праве собственности (раздел II, ст. 209-306),
которые дополняются другими федеральными
законами и иными правовыми актами. В ГК
отчетливо выражены два важных начала
права собственности: во-первых, самостоятельность
собственника в осуществлении его права
и, во-вторых, обязанность собственника
не противоречить в своих действиях требованиям
законодательства и не нарушать права
и охраняемые интересы третьих лиц (ст. 209
ГК).
Право собственности, связанное
с основами государственного устройства,
является комплексным институтом, и нормы
по этому вопросу содержатся во многих
актах государственного права (Бюджетном
кодексе, Законе об общих принципах организации
местного самоуправления), законах природоохранительного
права (Земельном кодексе, Лесном кодексе,
Водном кодексе, Законе о недрах). Однако
основным регулятором отношений собственности
всегда были и остаются нормы гражданского
права: понятия, решения и терминология,
закрепленные в ГК, используются в актах
других правовых отраслей, когда они затрагивают
вопросы права собственности.