Юридическая техника: понятие, значения и виды в современном государстве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Мая 2012 в 19:37, дипломная работа

Краткое описание

Цель настоящей работы – всестороннее изучение юридической техники. В соответствии с данной целью представляется необходимым решить следующие задачи:
1) дать определение понятию «юридическая техника»;
2) выявить значение юридической техники для современной российской правотворческой деятельности;
3) выделить и охарактеризовать виды юридической техники, показать важность соблюдения ее основных правил.

Содержание

Введение ………………………………………………………………………
Глава 1. Понятие и значение юридической техники
1.1. Понятие юридической техники ………………………………………….
1.2. История развития юридической техники……………………………….
1.3. Значение юридической техники………………………………………….
Глава 2. Виды юридической техники
2.1. Правотворческая техника…………………………………………………
2.2. Техника опубликования нормативных актов…………………………….
2.3. Техника систематизации юридических документов…………………….
2.4. Интерпретационная техника………………………………………………
2.5. Правореализационная техника…………………………………………….
2.6. Правоприменительная техника……………………………………………
Заключение ………………………………………………………………………….
Список использованной литературы……………………………………………..

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дипломная юридическая техника.docx

— 228.74 Кб (Скачать документ)

Позиция В. М. Баранова более  предпочтительна прежде всего потому, что она основывается на распространенном в общественном сознании понимании ошибки как оплошности, погрешности в поведении, которую можно было и не допустить, если бы субъект был более внимателен и осмотрителен.

Чтобы не допускать ошибки в правотворчестве, законодателю надо прочно усвоить правила законодательной  техники и не нарушать их.

Целью юридической  экспертизы является анализ законопроекта с точки зрения соблюдения различных правил юридической техники, в основном касающихся: содержания (в том числе концепции) законопроекта; его структуры; логики построения; языка изложения норм права.

Одним словом, эксперт обязан вынести решение о качестве законопроекта, т. е. можно ли достичь поставленных в нем целей.

Именно с законодательной техники начались исследования проблемы юридической техники, что не случайно. Издержки, возникающие в результате недостаточно продуманных и плохо сформулированных нормативных актов, бывают настолько велики, что не идут ни в какое сравнение с вредом, причиненным нарушением правил юридической техники при принятии индивидуальных актов.

Л. М. Нашиц использует  следующие термины: «законодательная техника в широком смысле» (наука законотворчества, законодательная политика и законодательная техника); «законодательная техника в узком смысле» (технические средства и приемы построения правовых норм).

Одним из первых исследователей законодательной техники в нашей  стране Д. А. Керимов начал изучать  данную проблематику еще в 1950-хгг., автор  свои взгляды практически не изменил  до сих пор. К законодательной  технике он относит правила конструирования  и систематизации законов45.

Ю. А. Тихомиров определяет законодательную технику как  систему правил, предназначенных  и используемых для познавательно-логического  и нормативно-структурного формирования правового материала и подготовки текста закона. Автор делит законодательную  технику на две следующие части: содержательная (связана с достижением адекватности нормативных актов и реальных общественных отношений); формально-юридическая (связана с приданием реальным общественным отношениям оптимальной правовой формы).

Каждая из названных частей законодательной техники имеет, в свою очередь, наполнение. Правила  выполнения других видов не примешивает.

Нормативные акты должны быть содержательными и эффективными. Правильное наполнение их содержания означает, прежде всего, верное решение  вопроса, способны ли общественные отношения  подвергнуться правовому регулированию. И лишь когда этот вопрос решен  положительно, можно приступать к  определению предмета правового  регулирования и выбору отрасли  права, а также методов решения  задачи по приданию определенным общественным отношениям правовой формы. После этого  законотворческая работа должна обрести  конкретность.

Требование законности означает, что любой нормативный акт по содержанию должен соответствовать общепризнанным нормам и принципам международного права, Конституции, нормативным актам, имеющим более высокую юридическую силу. Этот правило основано на существующей иерархии правотворческих субъектов.

Относительно требований соответствия нормам морали следует отметить, что главную нагрузку по регулированию общественных отношений несет право. Законодатель в отличие от простых людей, которые подвержены страстям, не имеет права поступать вразрез с нормами морали. Отсюда следует безусловное правило: нормативные акты, противоречащие нормам морали, не имеют права на жизнь.

Требование целесообразности. Нормативный акт должен в наибольшей степени отвечать соответствующим интересам (общества, государства, граждан) в реальных условиях, т. е. отвечать требованию целесообразности.

Требование обоснованности означает, что нормативные акты должны приниматься с учетом объективных и субъективных факторов в соответствии с закономерностями и тенденциями развития общества.

Эффективный нормативный  акт – это акт, в результате принятия которого с наибольшим результатом достигаются цели, лежащие в основе его принятия.

Требование своевременности означает, что содержащиеся в нем правовые предписания должны соответствовать времени издания акта, быть необходимыми и важными именно на данном этапе общественного развития.

Стабильность  содержания нормативного акта связана с необходимостью регулирования не только существующих общественных отношений, но и отношений, которые возникнут в будущем.

Под экономичностью нормативного акта понимается соотношение между ценностью результата, полученного вследствие действия акта, и произведенными на его создание затратами.

Требование реальности означает выполнимость нормативного акта, осуществимость его предписаний и выражается в обеспеченности нормативного акта материальными, финансовыми, трудовыми, техническими ресурсами, в установлении необходимого количества времени для его выполнения.

Существует три различных  приемы формулирования правил поведения. Суть норм запретительного характера  заключается в установлении обязанностей воздерживаться от определенных действий. Этот способ формулирования правовых норм призван законсервировать существующее положение дел в обществе. В случае установления запретов законодатель весьма недвусмысленно подвигает субъектов права на желаемое поведение.

Предписание (или позитивное обязывание), напротив, требует от субъектов права совершения активных действий. Если предписания сравнить с запретами, то можно сказать, что в отношении адресата нормы права законодатель осуществляет явный психологический прессинг. Цель запретов и предписаний заключается в том, чтобы не допустить или по крайней мере предотвратить либо снизить возможные отрицательные последствия для общества.

Дозволения – это прием  нормативного регулирования, связанный  с предоставлением субъектам  права возможности совершать  то или иное действие. Устанавливая субъективные права, законодатель лишь их ориентирует, побуждает к определенному  поведению.

По степени важности относительно способов формирования содержания права  не уступают принципы права, потому что  позволяют выразить содержание права  в концентрированном виде. Принципы права – это максимально абстрактно выраженные правила поведения, определяющие сущность права и отражающие закономерности его развития. Принципы подразделяются на виды в зависимости от места, которое  каждый из них занимает в политико-юридической  системе общества, и от их значения в соответствующих отраслях права:

1) общие принципы:

- законности: принцип, по которому ни один индивид, ни одна группа индивидов, ни один орган государственной власти не вправе действовать вопреки закону в широком понимании этого слова;

- личной свободы, согласно которому индивиды должны иметь возможность действовать самостоятельно и по своей воле, не подвергаясь какому бы то ни было неправомерному принуждению, при условии соблюдения установленных законом пределов такой свободы, связанных с общими интересами;

- равенства граждан;

- свободы совести; демократизма (народовластия);

- социальной справедливости;

- гуманизма;

- права на оборону и  др.;

2) отраслевые принципы:

- правосудной защиты (в  процессуальном праве);

- свободы труда (в трудовом  праве);

- уважения и взаимопомощи (в семейном праве);

- свободного распоряжения  собственностью (в гражданском праве)  и др.

Правовые дефиниции –  еще один способ организации юридической  материи. Дефиниция – это краткое  определение какого-либо понятия, отражающее существенные (качественные) признаки явления, предмета.

Необходимо различать  определения: законодательные (основанные на законодательных или нормативных  документах); вытекающие из судебной практики (т. е. из судебных решений); доктринальные (предлагаемые каким-либо автором или  какой-либо школой права).

Нормативные акты, где содержатся нормы права, обращены не только к  специалистам в области права, но и к обычным гражданам, поэтому  в процессе правотворчества необходимо стремиться к тому, чтобы они были по возможности понятными и доступными для

Кроме дефиниций существуют еще декларации, которые указывают на ценности и идеалы, на которые адресатам нормативного акта следует ориентироваться. Они помогают пользователям нормативного акта понять, почему принят данный нормативный документ, и тем самым убеждают их в необходимости его исполнения. Например, в самом начале Федерального закона «Об ограничении курения табака» содержится указание на цель его принятия: «Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы ограничения курения табака в целях снижения заболеваемости населения».

Юридические конструкции – один из сложных приемов правотворческой техники, которые с помощью абстрактного мышления модель общественного отношения (его типовая схема), элементы которой жестко увязаны между собой.

Презумпции – это предположение о наличии или об отсутствии предметов, фактов, основанное на связи между ними, подтвержденное жизненной практикой. Презумпции заключаются в признании установленным неизвестного или неточно выявленного факта индуктивным путем, основываясь на другом факте, известном или вероятном с точки зрения, статистики или психологии.

Правовая фикция как правотворческий прием – это несуществующее положение, но в силу определенных обстоятельств признаваемое законодателем как реальное, существующее и ставшее в силу этого обязательным.

Информация о работе Юридическая техника: понятие, значения и виды в современном государстве