Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2014 в 18:26, контрольная работа
Характеристика судебных учреждений конца 16 – 17 веков.
Рассмотрение судом гражданских дел в России 17 века.
Судопроизводство по государственным делам в России 17 века.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..…5
I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ ……………….……………………………………………………….…...6
1.1. Сущность, состав, структура и оценка основных производственных
Фондов…..…………………………………………………………………………..6
1.2. Классификация основных производственных фондов……………….……..10
1.3. Износ основных производственных фондов, их срок службы и
амортизация ………………………………………………………………………..12
1.4. Показатели наличия, состояния, движения и эффекивного
использования основных производственных фондов…………………………..19
II. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ………………….…...24
2.1. Оборудование – как элемент состава основных производственных фондов………………………………………………………………………...……..24
2.2. Энергетическое оборудование. Классификация энергетического оборудования и виды энергетической мощности. Показатели использования энергетически установок ………………………………………………………….26
2.3. Понятие и классификация производственного оборудования. Изучение движения и использования производственного оборудования, среднего возраста оборудования………………….……..…………………………………….……….31
2.4. Производственная мощность предприятия…………………………………34
III. ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ…………………………………………………...…….…….39
3.1. Краткая характеристика деятельности предприятия………………………..39
3.2. Анализ динамики технико-экономических показателей предприятия….....39
3.3. Анализ степени технического совершенства и технического состояния оборудования ……………………………………………………………………..42
3.4. Анализ динамики показателей наличия и состояния основных производственных фондов ……………...................................................................45
3.5. Анализ динамики показателей движения и использования основных производственных фондов. Факторное изменение ОПФ ……………………….52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………….59
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………..61
Крестьянская война и польско-шведская
интервенция начала XVII в. привели страну
к полному хозяйственному истощению. Ряд
земель отошел к Швеции и Польше. Новое
правительство должно было заняться реорганизацией
армии, собиранием средств, укреплением
местных государственных органов. В лице воевод,
ранее бывших только на окраинах, появился
орган, объединявший военные, административные
и судебные функции.
Воевода — это уже не хозяин соответствующей
территории, а целиком агент правительства.
С переходом судебной власти к воеводам
судебные коллегии излюбленных голов
с целовальниками почти всюду были упразднены.
Губное же ведомство, в котором приказный
элемент в лице старосты получил решительное
преобладание над земским, расширялось.
В губных учреждениях «сыск» берет решительный
перевес над «судом», как назывался старый
обвинительный процесс. Первоначально,
как явствует из текста губных грамот,
это не был собственно процесс, а лишь
средство поимки и наказания ведомых лихих
людей. Но поскольку лихими людьми начали
считать не только схваченных на месте
преступления, но и рецидивистов и лиц,
облихованных общиной, то всех их стали
расспрашивать, не совершали ли они прежде
преступлений, стали доискиваться мнения
общины через повальный обыск. Таким образом,
короткая процедура казни ведомых лихих
людей превращается в особый вид процесса.
К этому присоединяются расспросы пойманных
об их сообщниках: суд становится активным,
преследуя по своему почину лихих людей.
Правда, еще сохраняется форма суда, то
есть обвинительного процесса для дел,
не затрагивающих определенно понимаемого
государственного интереса: сюда относится
и ряд уголовных дел — бой, грабеж. Судья
делается самым активным элементом процесса.
Права сторон суживаются, за «сговор»
с обвиняемым истец сам подвергается пытке.
Судоговорение превращается в «допрос»
и «очную ставку». Способами доказательства
являются: поличное (когда вещь вынута
у обвиняемого из-под замка), повальный
обыск, то есть поголовный опрос большего
или меньшего числа местных людей, сила
которого постепенно падает, по мере обращения
его в одно из доказательств наряду с другими,
и, наконец, собственное признание и тесно
связанная с ним пытка. До конца 16 века.
собственное признание не было необходимым
доказательством, хотя, как указывалось
выше, пытка применялась и раньше, главным
образом, с целью добиться оговора соучастников.
С конца 16 века и начала 17 века пытка сделалась
главным средством розыска и практикуется
широко и в различных видах.
Вызванные ходом экономического кризиса
городские восстания («соляной бунт» в
Москве, восстания в Пскове и Новгороде)
и бунты закрепощенного в интересах дворян
крестьянства, и закрепление сословий
на службу абсолютной монархии — повлекли
дальнейшее распространение розыскного
процесса за счет старого обвинительного.
Наряду с развитием судебных инстанций,
подчиненных центру, и устранением из
судов представителей местного населения
возникает и крепнет бюрократизация суда.
Она выражалась в полном господстве дьяков
и подъячих, как «законоискусников», могущих
вести письменные протоколы сысков, допросов
и очных ставок, производстве безгласном,
розыскном, не потерявшем в руках «приказных»
своего фискального характера и сопровождаемом
лихоимством, волокитой и ябедничеством.
Для того чтобы закончить характеристику
судебных учреждений конца 16 – 17 веков,
надо указать на следующее. Продолжала
существовать особая подсудность для
особых разрядов лиц и учреждений. На первом
месте в этом отношении стояли, конечно,
церковные учреждения. Если раньше церковный
суд был как бы привилегией, хотя и нередкой,
отдельных монастырей, то церковный собор
1667 года обобщил это положение, постановив,
что «по правилам святых отець» церковные
люди, считая, в том числе, и крестьянство,
сидевшее на церковных землях, подсудны
только суду церкви. Сохранился также
и суд вотчинника и помещика над своими
людьми. Из его подсудности были изъяты
дела о разбое и другие «губные» дела.
Впрочем, и по этим делам вотчинники имели
право производить предварительный сыск,
в который включалась и пытка
Царствование «тишайшего» царя Алексея Михайловича ознаменовалось
рядом восстаний крестьян и волнений низов
посадского люда, направленных против
политики дальнейшего закабаления. Изданное
в этих условиях в 1649 году Соборное Уложение
выражало интересы дворянства и верхушки
посадского населения значительно более
полно, чем Судебники.
Уложение является первым полным сборником
законов, охватывающим вопросы государственного,
административного, финансового, гражданского,
уголовного права и судопроизводства.
Вопросы судоустройства и судопроизводства
охвачены главами Х-XV, при этом в главе
Х изложено и обязательственное право.
Главы XXI и XXII составляют кодекс уголовного
права вперемежку с нормами, относящимися
к судопроизводству по делам «разбойным»
и «татиным». Впрочем, нормы уголовного
права разбросаны и по другим частям Уложения.
Нельзя не отметить, что некоторое участие
в составлении или, по крайней мере, обсуждении
Уложения приняли выборные люди, созванные
к 1 сентября 1648 году в Москву. Здесь были
представители всех чинов государства,
служилых и торгово-промышленных посадских,
но не было выборных от сельских или уездных
обывателей. Уложение обращает главное
внимание на дворянство, как на господствующий
военно-служилый и землевладельческий
класс: почти половина всех статей прямо
или косвенно касается его интересов и
отношений.
Глава XI Уложения («Суд о крестьянех»)
окончательно закрепляла крестьян, как
дворцовых черных волостей, так и монастырских
и всех других вотчинников в местах их
постоянного жительства, установленных
по писцовым книгам. Судам было ведено
по искам владельцев тех земель выдавать
им «беглых» крестьян, не считаясь с «урочными
летами», то есть с давностью, если только
бывшие владельцы ранее заявляли о своих
правах.
В отношении организации суда Уложение
исходит из ранее сложившейся системы.
Но особа царя теперь еще более отделяется
от органов творимого его именем правосудия.
Уложение запрещает под страхом наказания
обращаться с челобитьями к царю, минуя
надлежащие учреждения. Боярская дума
обрисована в Уложении как высший суд.
Устанавливается и коллегиальный характер
разрешения дел в думе. Ниже боярской думы
стояли приказы, являвшиеся по общему
правилу и административными, и судебными
органами.
Органами суда на местах были и губные
учреждения, и воеводы. Но первые в 17 веке
уже переродились из ячеек земского самоуправления
в низшие органы приказной системы. В губные
старосты выбирались дворяне, добрые и
прожиточные, которые были уволены от
службы за старостью или ранами, или такие,
за которых служили их дети и племянники.
При этом необходимым условием для избираемых
должна была быть грамотность.
В городах в выборе губных старост участвовали
дворяне, дети боярские, посадские и люди
всяких чинов, жилецкие и уездные сошные.
Вместе с губными старостами судили губные
целовальники и дьяки. В губных делах подсудность
определялась не только местом жительства
преступника, но и местом совершения преступления
и местом поимки. В судах письмоводством
занимались дьяки и подьячие, исполнителями
судебных решений были неделыцики, приставы,
тюремные сторожа и палачи.
Однако нельзя считать, что суд воеводы
(или губной), приказ и боярская дума составляли
строгую систему трех инстанций. Ряд воевод
и губных учреждений на окраинах имели
право окончательного решения всех уголовных
дел. С другой стороны, некоторые приказы
действовали и в качестве судов первой
инстанции. Но все же общим правилом была
возможность обжалования приговоров местных
судов в московские приказы.
Рассмотрение судом гражданских дел в России 17 века.
Глава 10 Соборного Уложения подробно описывает различные процедуры суда: процесс распадался на собственно суд и «вершение», то есть вынесения решения.
«Суд» начинался с «вчинания», подачи челобитной жалобы. Затем происходил вызов приставом ответчика в суд. Ответчик мог представить поручителей. Ему представлялось право дважды не являться в суд, если на то имелись уважительные причины, но после третьей неявки он автоматически проигрывал процесс. Выигравшей стороне выдавалась соответствующая грамота.
Так как гражданский процесс является процессом состязательным, то каждая из сторон должна представить доказательства своим доводам.
Доказательства
Доказательства, которые использовались и принимались во внимание судом в состязательном процессе, были многообразны – свидетельские показания (практика требовала привлекать в процесс не менее десяти свидетелей), письменные доказательства (наиболее доверительными из них были официально заверенные документы), крестное целование (допускалось при спорах на сумму не свыше одного рубля), жребий.
Особыми видами свидетельских показаний была ссылка из виноватых и общая ссылка. Первая заключалась в ссылке обвиняемого или ответчика на свидетеля, показания которого должны абсолютно совпасть с показаниями ссылающегося: при несовпадении дело проигрывалось. Подобных ссылок могло быть несколько, и в каждом случае требовалось полное подтверждение. Общая ссылка заключалась в обращении обеих спорящих сторон к одному и тому же или нескольким свидетелям. Их показания становились решающими.
Также для рассмотрения гражданских дел судом была важна такая ступень как исковая давность.
Давность
Давность стала юридическим основанием для обладания правом собственности, в частности на землю, при условии, то данное имущество находилось в законном владении в течение срока, установленного законодательством: 15 лет- по закону, принятому при сыне Дмитрия Донского великом князе Василии, 20,30 или 40 лет – по церковным законам. Срок давности владения недвижимостями законодательно впервые был определен в Псковской грамоте. Судебники установили трехлетний срок давности в отношениях между частными лицами и шестилетний в отношениях частных лиц с государством. Соборное Уложение не определяет общего срока давности и специально оговаривает сроки для выкупа родовых имуществ.
Как справка при пожаловании, давность владения играла вспомогательную роль при установлении законных оснований для права собственности. Например, Судебник 1497 года назначал трех -четырехлетнюю давность по искам, связанным с земельной собственностью, тогда как в судебной практике учитывались более длительные давностные сроки – 20-30 лет. Законодатель постепенно уступал требованиям практики: в Судебнике 1550 года при сохранении трех – четырехлетней давности по некоторым делам устанавливался в сорокалетний срок для выкупа имений, а Соборное Уложение распространило этот срок и на другие земельные сделки и отношения. Если в постановлениях начала 17 века срок приобретательной давности формулировался достаточно неопределенно, то по Соборному Уложению он уже фиксируется как сорокалетний.
Законадтаельная тенденция 17 века, связанная с установлением фиксированных сроков давности, совпадала с другими важными тенденциями в сфере регулирования поземельных отношений, с оттеснением на второй план в спорах по этим делам свидетельских показаний и выдвижением на первый план документальной обоснованности права землевладения.
Поскольку факт существования того или иного имущественного отношения стал терять свою правоустановительную силу, если он не был подтвержден соответствующими формальными актами, постольку давность меняла свой традиционный характер (давность как длительность, обычность, факт) на черты формализма, установленности, искусственного ведения.
Нужно отметить, что категория давности заимствовалась русским правом 17 века из различных по характеру и времени возникновения правовых источников. Если в юго-западной Руси этот институт возник из польских обычаев, западноевропейского законодательства и римского права, то в Москве и Пскове – прежде всего из русского обычного права. Различия в источниках возникновения сказались и на сфере применения этого института: если в юго- западной Руси давность владения распространялось и на движимое, и недвижимое имущество, и не только по сделкам купли-продажи, но и по долговым обязательствам и наследованию, то в северо-восточной и северо-западной Руси она применялась прежде всего к сделкам, предметом которых была возделанная земля.
Само качество предмета правоотношения определяло его формальные аспекты, в том числе пределы давности. В сравнении с пожалованием как правоустановительным актом, всегда идущим «извне» и нуждающимся в формальных подтверждениях, давность всегда шла «изнутри» правоотношения, от нормы, а внешние факторы только варьировали ее признаки.
Довольно своеобразным процессуальным действием в суде стал так называемый правеж. Ответчик, а чаще всего неплатежный должник регулярно подвергался судом процедуре телесного наказания – его били розгами по обнаженным икрам. Число таких процедур должно было быть эквивалентным сумме задолженности (за долг в сто рублей пороли в течение месяца). Здесь явно звучит архаический принцип замены имущественной ответственности личностной. «Правеж» не просто наказание – это мера, побуждающая ответчика выполнить обязательство.
Судоговорение в состязательном процессе было устным, но протоколировалось в «судебном списке». Каждая стадия оформлялась самой грамотой.
Судопроизводство по государственным делам в России 17 века.
Особыми чертами характеризовался процесс по «государевым делам», то есть по политическим преступлениям. Законом, определявшим порядок этого производства, была вторая глава Уложения. Однако в ней не содержалось ни перечня органов, ведущих производство по государевым делам, ни последовательного изложения хода сыска. Круг государевых дел очерчивался очень широко. Сюда входили не только измена и бунт, незаконный переход границ и письменные соглашения с иностранными жителями, «шатания» и «смута», «умышление на государево здоровье», но и «неистовые речи» и «негожие слова» о царе. По всем «государевым делам» законодатель требовал от каждого человека, какого бы звания и состояния он ни был, активной помощи в изобличении виновных. Каждый, крикнувший полную грозного значения формулу — «слово и дело Государево!» немедленно схватывался соответствующими Полицейскими чинами и доставлялся к органам политического сыска.
Задержание изветчика, обеспечивающее и дальнейшее его участие в сыске, и возможность превращения в обвиняемого, являлось одной из первых задач розыскной власти. Обязанность извета лежала на всех без изъятия подданных от нее не освобождала никакая степень родства... По «государевым великим делам» дети имели право бить челом на родителей, а крестьяне и холопы на своих господ.
Государство возлагало и на должностных лиц, и на всех подданных обязанность задерживать всех подозреваемых в совершении государственного преступления. Главным органом по принятию изветов и производству сыска по ним являлся воевода. Принесение извета вызывало обязанность начинать дело. Сокрытие извета было тяжким должностным преступлением.
Однако важность «государевых дел» в глазах правительства обусловила требование, чтобы каждое такое дело как можно скорее было отослано в Москву. Поэтому воевода по принятии изветной челобитной должен был арестовать обвиняемого, если он не был задержан ранее, а затем учинить «распрос» изветчику. Записанные «распросные речи» немедленно отсылались в Москву. Туда же пересылали обвиняемого и изветчика под надежной охраной. Кроме срочности производства, сыск по государевым делам характеризовался также полной тайной. Дела эти иногда именуются «тайными царственными делами».
Боярская дума как основной орган решения дел о государственных преступлениях могла и сама производить сыск через отдельных своих членов или поручать производство его иным лицам. Особенностью сыска по государевым делам было активное участие в нем не одного обвиняемого, но и изветчика. Уже в распросных речах изветчик обязан был «слаться» на свидетелей. В дальнейшем ходе сыска он обязан уличать обвиняемого, «доводить».
Орган, продолжающий сыск, производит, прежде всего, «распросы» изветчика, а затем обвиняемого и свидетелей, если на них «слались». Они производятся порознь в отношении каждого допрашиваемого. Показания свидетелей, опровергавших ссылку на них изветчика, имели решающую силу против него. Такое же значение имело неподтверждение слов обвиняемого свидетелями, на которых он сослался: «его же правда его обвинила». Практика выработала еще «распрос у пытки». Такой распрос сопровождался угрозой пытки, иногда он производился в застенке. Характернейшей чертой розыска по политическим делам было стремление подтвердить вину того или иного участника дела его собственным признанием. Отсюда — значение очных ставок с взаимным уличением и особенно пытки. Поэтому отказ от ранее данного признания влек повторение всей процедуры розыска.
Очная ставка изветчика с обвиняемым была необходимой составной частью розыска по государевым делам. На этой очной ставке изветчик повторяет и уточняет содержание извета. Практика знала и очные ставки изветчика со свидетелями, на которых он сослался, но которые не подтвердили сделанной на них ссылки. Если изветчик и обвиняемый «слались» на одних и тех же свидетелей (так называемая «обчая правда»), то показания таких свидетелей приобретали решающую силу против того и другого. Наряду с обычной очной ставкой практика применяла и очную ставку «у пытки», имеющую значение явной угрозы применения пытки к обоим сводимым на очной ставке лицам.
Информация о работе Контрольная работа по "Истории судопроизводства"