Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2014 в 17:07, реферат
Право в объективном смысле – совокупность правовых норм, в субъективном смысле – право, принадлежащее субъекту права. Римские юристы не проводили такого различия. Они делили право на 2 части, различие которых проводилось путем противопоставления интересов государства и общества интересам отдельных личностей.
1. Публичное право (jus publicum) – совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управления. Применялись методы власти и подчинения. Публичное право неразрывно связано с обязанностями.
2. Частное право (jus privatum) – совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.
43. иттеральный контракт (
Виды литтеральных контрактов:
Возникали посредством внесения
записи в приходно-расходную книгу, которая
велась римскими гражданами. У кредитора запись
велась в графе доходов, а у должника –
в графе расходов. В конце периода подводился
общий итог. То есть это договор, заключавшийся
посредством записи в приходно-расходную
книгу либо уже существовавшего долга
данного должника, либо долга другого
должника, переводимого на данного. Записи
в книге кредитора известной суммы как
уплаченной должнику соответствовала
запись в книге должника той же суммы как
полученной от кредитора – в этом выражалось
их соглашение. Это все делалось на основании
соответствующего соглашения сторон.
Запись в расходной книге становилась
доказательством долга только в том случае,
если ей соответствовала запись в приходной
книге должника. Иное основание имели
те записи требований, которые назывались
кассовыми, при которых обязательство
было основано на передаче вещи, а не на
письме, они имели силу, не иначе как если
отсчитаны деньги; уплата же денег создавала
реальное обязательство. Запись сама по
себе не устанавливала долг, а лишь регистрировала
его. Но если по какому-нибудь соглашению
с должником долг регистрировался кредитором
как уплаченный, а затем заносился в книгу
расходов как денежный заем, то из этого
вытекал литтеральный контракт.
– литтеральные контракты импер
44.-45.
Консенсуальный контракт (
Консенсуальные контракты возни
Использование консенсуальных контрактов свидетельствует о большом
развитии хозяйственного оборота и юридической
техники в конце республики. Консенсуальные контракты могли заключаться путем переписки
и через посредников. «Нет сомнения, что
договор товарищества мы можем заключить
и посредством передачи вещи, и словами,
и через вестника» (Модестин).
Особенность консенсуальных дог
Источником юридической силы
этого типа договоров являлось то, что
выражением воли, своим обещанием лицо
уверило контрагента в своем намерении
поступить известным образом. А контрагент,
опираясь на это волеизъявление, запланировал
свой дальнейший образ действий. Поэтому
было бы несправедливо, если бы обещавший
мог безнаказан-|но отступиться от обещания.
Этот договор давал возможность
достичь общего согласованного решения
там, где интересы сторон совпадают, не
затрагивая вопросов, по которым имелись
разногласия, и гарантируя тем самым любую
сторону от принятия неприемлемого для
ее решения.
К консенсуальным контрактам относились: договор купли-продажи
(emptio-venditio), договор найма (locatio-conductio rei,
operarum, operis), договор поручения (mandatum), договор
товарищества (societas).
Реальный контракт (contractae re) – договор, который
вступал в силу не с момента соглашения
сторон (пусть даже и письменного), а лишь
с момента фактической передачи вещи.
Специфическая форма реальных контрактов была своеобразной гарантией
должника, так как обязательство не возникало
до тех пор, пока передаваемая вещь не
переходила в его руки.
Для реальных договоров недостаточно одного
неформального соглашения, даже соглашение
о будущей передаче вещи, являясь пактом,
не имело юридической силы и не порождало
обязательства, поэтому в случае спора
судья первым делом выяснял, была ли передана
сама вещь.
Отличие реальных контрактов – простота порядка совершения,
так как не требовалось никаких формальностей.
А при отсутствии строгой формы было исключено
создание только на нее опирающегося обязательства.
Реальные контракты не могли быть абстрактными
и были действительны лишь как имеющие
определенное основание.
Содержание реальных договоров сводилось к обязанности
лица вернуть имущество, полученное им
раньше от другого лица.
К реальным контрактам относились: договор займа (mutuum),
договор ссуды (comodatum), договор хранения
(depositum), договор заклада.
46.
Договор займа (mutuum) – договор, по которому одна сторона (заимодавец)
передавала другой стороне (заемщику)
денежную сумму или вещи, определенные
родовыми признаками, в собственность
заемщику, а заемщик принимал на себя обязанность
вернуть такую же сумму денег или такие
же вещи по истечении срока, указанного
в договоре, или по востребованию.
Договор займа – реальный договор, считался заключенным с момента
фактической передачи денег или вещей,
до передачи соглашение сторон не влекло
ни прав, ни обязанностей.
Предмет договора займа – деньги или телесные, находящиеся
в обороте вещи, определенные родовыми
признаками (зерно, масло, кирпич и т. д.).
Не признавался заем, например, в отношении
обязательств, сервитутов, индивидуальноопределенных
вещей и т. д.
По договору займа вещи передавались в собственность
заемщика, причем была необходима реальная
передача вещи в прямое обладание и специальное
согласие об условиях займа.
Договор займа заключался в форме:
– сделки nexum (в древнейшее время)
– путем совершения особого обряда (gestum
или negotium per aes et libram) с помощью куска меди
и весов, при появлении чеканной монеты
– с помощью торжественной формулы;
– стипуляции (взаимного обмена
торжественными обещаниями);
– обыкновенной письменной
форме.
Договор займа – односторонний договор, т. е. у заимодавца не было обязанностей
перед заемщиком, было лишь право требовать
от заемщика возврата определенной договором суммы или вещи; у заемщика не
было никаких прав по отношению к займодавцу,
но была обязанность вернуть в установленный договором срок вернуть деньги или иные
вещи.
Заемщик был обязан вернуть
такое же количество вещей такого же качества,
какое им было получено.
В случае невозвращения заемщиком займа в срок заимодавец мог предъявить:
– иск строгого права;
– иск о возврате неосновательного
обогащения;
– иск на взыскание имущества,
полученного заемщиком по договору займа.
Заемщик мог предъявить иск
о возврате расписки, ссылаясь на непредоставление займа.
Риск случайной гибели полученной
по договору займа вещи лежал на заемщике.
Договор займа – беспроцентный договор. Процент
Senatusconsultum Macedonianum (I в. н. э.) при
Веспасиане запретил получение займа подвластным для себя, за исключением
полученного в пределах свободного имущества
или одобренного домовлады-кой, а также
если заимодавец по извинительным причинам
не знал о подвластности заемщика.
Разновидность договора займа – морской (или корабельный)
заем pecunia traiecticia или foenus nauticum – заимодавец
давал деньги для мореходных и торговых
целей. Заемщик принимал на себя обязанность
вернуть деньги только в том случае, если
корабль благополучно дойдет до места
назначения. Риск случайной гибели валюты
нес заимодавец, в отношении же купленного
на эту валюту товара имело значение, перевозился
ли товар на риск кредитора. Договор морского
или корабельного займа всегда процентный (максимальный
размер – 12 %).
Договор ссуды (сommodatum) – договор, в силу которого одна сторона
(ссудодатель или коммодант) передавала
другой стороне (ссудополучателю или коммодатарию)
индивидуально-определенную вещь во временное
безвозмездное пользование, а ссудополучатель
принимал на себя обязанность вернуть
ту же самую вещь в неповрежденном состоянии
по истечении срокадоговора.
Договор ссуды – реальный договор, считался заключенным с момента
фактической передачи имущества в пользование.
Иных специальных условий о пределах и
содержании соглашения не требовалось.
Предмет договора ссуды – телесные, незаменимые, индивидуальноопределенные
вещи (дом, участок земли, конкретное орудие
труда и т. д.), но необязательно находящиеся
в гражданском обороте. Предметом могла
быть вещь, запрещенная кобороту, но дозволенная
к частному обладанию (например, безнравственная
или запрещенная книга). Предметом договора ссуды могла быть и недвижимость,
что было важнейшим отличием от договора займа.
Договор ссуды – безвозмездный договор. Возмезд
Хозяйственную выгоду из договора ссуды формально извлекал только
ссудополучатель, так как ссуда считалась
безвозмездным договором, подоб
Договор ссуды – двухсторонний договор. Обязанн
– предоставить вещь надлежащего
качества, гарантирующего ее хозяйственное
использование с выгодой для ссудополучателя;
– при недостаточном качестве
вещи – привести вещь в нормальное состояние
(чтобы плуг вспахивал почву, раб работал,
а не болел, и т. д.), или возместить убытки,
причиненные этой вещью другому (откармливание
рабочего скота до нормального состояния,
починка повозки и т. д.).
Обязанности ссудополучателя
(коммодата-рия):
– пользоваться вещью надлежащим
образом, т. е. в соответствии с ее хозяйственным
назначением и указаниями договора, и проявлять при этом заботливость
хорошего хозяина. Ссудополучатель мог
извлекать из вещи доходы и плоды, но не
мог передавать вещи, переданные ему по договору ссуды, третьим лицам;
– вернуть ту же вещь, которая
им была получена от ссудодателя, или в
срок, или по востребованию;
– возместить все возможные
ухудшения вещи сравнительно с тем качеством,
в каком она была ему передана.
Ссудополучатель нес ответственность
за любую форму вины.
Риск случайной гибели вещи,
переданной по договору ссуды, лежал на ссудодателе.
Для возмещения вреда, причиненного
ссудополучателю, и для получения со ссудодателя
возмещения некоторых издержек ссудополучатель,
мог предъявить обратный иск (actio commodati
contraria), который относится к таким издержкам,
которые обычно не сопровождают процесс
пользования, а носят непредвиденный характер
(например, если животное заболело и его
пришлось лечить).
Ссудодатель мог предъявить
прямой иск (actio commodati directa).
47.
Договор хранения (или поклажи)
Предмет договора хранения – индивидуаль-ноопределенная
вещь. Исключение: иррегулярное хранение.
Договор хранения – безвозмездный и реальный договор, считался заключенным с момента
фактической передачи вещи на хранение.
По договору хранения вещь передавалась в обладание
депозитария, он не становился ни собственником
вещи, ни владельцем переданного ему по договору имущества. Использование переданного
на хранение имущества квалифицировалось
как кража со всеми вытекающими последствиями.
Обязанности депозитария:
– обеспечить сохранность вещи
в течение срока действия договора;
– своевременно возвратить
переданную на хранение вещь.
Депозитарий отвечал за умысел
и грубую неосторожность. Если депозитарий
пользовался вещью или не возвращал ее
в срок, депозитант был вправе предъявить
к депозитарию прямой иск изхранения (actio depositi directa), удовлетворение
которого влекло бесчестье (infamia).
Обязанности депозитанта:
– обеспечить, чтобы его вещь
не причинила ущерба депозитарию;
– предупредить депозитария
об особых свойствах вещи.
Если хранение вызывало расходы или причинение
|ущерба депозитарию, он был вправе посредством
обратного иска из хранения (actio depositi contraria) взыскать компенсацию
с депозитанта.
Риск случайной гибели лежал
на депозитанте.
Специальные виды договора хранения:
1) иррегулярное (необычное) хранение (
2) вынужденное хранение (
– отвечал за любую форму вины;
– в случае гибели или повреждения
вещи, переданной на хранение, обязан был компенсировать
по-клажедателю двойную стоимость вещи;
3) секвестр (sequestratio), в силу которого
несколько лиц отдавали вещь на хранение третьему лицу с условием, что
она будет возвращена тому или другому
лицу в зависимости от того, как сложатся
в дальнейшем обстоятельства. Применялся
в случае спора о праве на вещь. Вещь по договоренности изымалась из владения спорящих
и передавалась на хранение незаинтересованном