Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2014 в 17:07, реферат
Право в объективном смысле – совокупность правовых норм, в субъективном смысле – право, принадлежащее субъекту права. Римские юристы не проводили такого различия. Они делили право на 2 части, различие которых проводилось путем противопоставления интересов государства и общества интересам отдельных личностей.
1. Публичное право (jus publicum) – совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управления. Применялись методы власти и подчинения. Публичное право неразрывно связано с обязанностями.
2. Частное право (jus privatum) – совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.
52.
53.
54.
Условия деликтной ответственности:
– принцип причинения вреда
личного или материального свойства, иногда
даже без объективного вреда (процессуальные
штрафы);
– наличие иска: нет иска –
нет и деликта;
– наличие вины в той или иной форме.
Вина – несоблюдение того поведения,
которое требуется правом: «Нет вины, если соблюдено все, что требовалось».
Частноправовая виновность необязательно
должна была содержать моральный элемент,
т. е. чтобы присутствовала вредная направленность
воли. Главное – объективный итог деяния,
причем ущерб мог быть причинен не только
активным действием субъекта, но и его
бездействием.
Формы вины в зависимости от отношения
виновного лица к причинам появления деликта:
1) dolus – умышленное причинение вреда:
лицо предвидело вредные последствия
своего деяния и желало наступления этих
последствий. Dolus malus – злостный умысел:
лицо желало наступления вредных последствий
и сознательно реализовало свои действия
в направлении ущерба для другого лица;
критерием здесь было противоречие гражданской
порядочности, сопряженное с определенным
«вызовом» правовому статусу другого
лица. Ответственность за умышленное причинение
вреда наступает всегда; это положение
носит императивный, принудительный характер,
и оно не может быть устранено предварительным
соглашением сторон;
2) culpa – причинение вреда по неосторожности:
лицо не желало наступления вредных последствий,
но в силу своего гражданского состояния
обязано было соблюдать определенные
пределы правового и общественного поведения,
проявлять требуемую в обществе осмотрительность:
– lata culpa – грубая неосторожность, грубая
вина, приравниваемая к dolus: когда совершивший деликт показал
себя не понимающим того, что присуще среднему
человеку и обычному хозяину(например,
что в амбаре костер не разжигают, хотя
бы и для приготовления пищи). «Грубая
вина – „чрезвычайная небрежность, т.
е. непонимание того, что все понимают“;
– culpa levis – легкая вина, или простая
неосторожность: когда нарушение таково,
что его не допустил бы заботливый хозяин,
нормально пекущийся о своих вещах (например,
очевидно, что нельзя оставлять незакрытыми
бочки с вином, хотя и в закрытом помещении,
и т. п.). Римские юристы выработали тип
заботливого и рачительного хозяина –
homo diligens er studiosus paterfamilias, который служил
мерилом для определения степени заботливости
должника при исполнении им обязательства
и в связи с этим степени его ответственности за вину. Поскольку легкая вина
предполагает несоблюдение этого установленного
юристами мерила, этот вид вины получил название culpa levis in abstracto, т. е. вина по абстрактному
(отвлеченному) мерилу;
– culpa levissima – собственно небрежность,
или вина легчайшая, т. е. когда нарушение
таково, что его можно было избежать только
при высочайшей бдительности и предусмотрительности,
которой нельзя требовать от каждого и
которая обязательна только в очень специальных
ситуациях, но которая равно не служит
абсолютно извиняющим обстоятельством.
Ответственность была большей в случае dolus и меньшей в случае culpa.
55.
Наследование – переход имущества
умершего лица к одному или нескольким
другим лицам.
Наследство – преемство всех
прав наследодателя в частноправовой
сфере. Не подразумевается понятием насле
Наследство не считалось чисто
материальным, имущественным понятием. Оно было реальным, имело юридическое
содержание, даже если не было предмета
материального обладания, который бы переходил
по наследству. В случае материальности
наследство не обладало строгой и неизменной
имущественной массой: она могла увеличиваться
или уменьшаться вне зависимости от чьих-то
вредных действий или причиняемого ему
ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты
третьих лиц по обязательствам, сад –
принести плоды, стадо – потерять в весе
и т. п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные
приобретения правового характера, утраты
(в том числе неправовые).
Наследование возможно было
или по завещанию, или по закону (если завещание
не составлено, признано недействительным
или наследник, назначенный в завещании,
не принимал наследства). |Особенность
римского наследственного права – недопустимость сочетания
этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего
лица. Недопустимо было, чтобы одна часть
наследства перешла к наследнику по завещанию,
а другая часть того же наследства – к
наследникам но закону.
Наследование – универсальное преемство.
Это значит, что наследник, вступая
в наследство, приобретает единым актом
все имущество наследодателя (или определенную
долю имущества) как единое целое. Универсальный
характернаследования проявляет
Сингулярное преемство – предоставление
лицу отдельных прав – легаты или завещательные
отказы. Наследодатель мог в своем завещании
возложить на наследника обязанность
выдать что-либо тем или другим лицам.
Такие отказы давали этим лицам только
известные единичные права, не возлагая
на них ни прав, ни обязанностей наследника.
Лицо, в пользу которого назначен легат,
являлся преемником наследодателя в отдельном
праве, но не в какой-то доле наследства,
и получение легата не сопровождалось
ответственностью за долги наследодателя.
56.
Завещание – распоряжение лица
своим имуществом на случай смерти, которое
содержит назначение наследника. Завещание
– односторонняя сделка, так как в нем
выражается воля только наследодателя,
который может в одностороннем порядке
изменить или отменить завещание. Кроме назначения наследника,
в завещании могут заключаться и иные распоряжения
на случай смерти: легаты и фидеикомиссы,
отпущение рабов на волю, назначение опекунов,
распоряжения о погребении и т. д.
Условия для совершения завещания:
– способность завещателя к совершению этого акта, предполагающая
наличие общей правоспособности в области
имущественных отношений. Завещателями
могли быть дееспособныесовершеннолетние р
– соблюдение установленной
законом формы завещания;
– надлежащее назначение наследника
в завещании.
Формы завещания:
– testamentum comitis calatis – совершалось
в народном собрании по куриям, которое
созывалось для этого два раза в год. Завещатель
устно выражал свою волю, а затем обращался
к народу с просьбой это засвидетельствовать;
– testamentum in procinctu – завещание перед вступлением в поход,
«когда воины брались за оружие и намеревались
идти в сражение»;
– завещание посредством весов и меди или
манципации – завещатель передавал свою
семью и все свое имущество доверенному
лицу, который обязывался выполнить распоряжения,
делавшиеся тут же завещателем. Держа
в руках слиток металла, в присутствии
пяти свидетелей (совершеннолетних граждан) и весовщика доверенное
лицо произносило формулу. После этого
он передавал слиток завещателю, а затем
завещатель излагал свои распоряжения
и обращался к свидетелям с просьбой засвидетельствовать.
Устные распоряжения завещателя составляли
nuncupatio, присоединявшуюся к завещанию. Виды завещания:
– устные – вышеперечисленные;
– письменные – воля завещателя
излагалась на навощенных табличках, скрепленных
подписями завещателя и семи свидетелей;
– публичные – завещание, заявленное перед судом, и завещание, передававшееся на хранение
императору.
Завещание ничтожно в случае:
– отсутствия у завещателя
активной завещательной правоспособности;
– несоблюдения формы завещания;
– составления нового с уничтожением
старого или заявлением об этом в отношении завещаний, составлен
– отсутствия действительного
назначения наследника;
– совершения под заблуждением, принуждением
или обманом;
Завещание недействительно:
– вследствие отмены его завещателем,
которая в древнейшее время могла быть
произведена только путем составления
нового завещания, а по преторскому праву – путем
уничтожения tabulae testamenti (срывом с них печатей);
– если завещатель потеряет
активную завещательную правоспособность
по совершении завещания;
– если все назначенные наследники
утратят пассивную завещательную правоспособность;
– если наследники умрут раньше
завещателя;
– если наследники не примут
наследства;
– если в завещании нарушаются интересы необходимых
наследников.
57.
Наследование по закону наступает, если умерший не
оставил после себя завещания или в случае
утраты силы завещания.
В эпоху Законов XII Таблиц существовали
три очереди наследников:
1) лица, находившиеся в момент
смерти наследодателя непосредственно
под его властью (т. е. дети paterfamilias; его
внуки в случае смерти подвластных детей;
усыновленные; жена в случае брака «с наложением
руки»), а также те, которые были зачаты
в этот момент;
2) ближайшие по степени родства,
т. е. при отсутствии собственной семьи
у умершего призываются его братья и сестры,
а также мать, если она состояла с отцом
покойного в браке cum manu, – т. е. лица, находящиеся
во второй степени агна-тического бокового
родства с покойным;
3) родичи, если не было агнатов.
Преторским эдиктом о bonorum possessio
было установлено, что в случае неприятия
наследства ближайшим наследником по закону оно должно открываться следующему
за ним по порядку.
Претор в своем эдикте установил
четыре очереди наследников:
1) unde liberi – все цивильные наследники,
подвластные paterfamilias и эмансипированные;
2) unde legitimi – цивильные наследники
и агнаты (неэмансипированные);
3) unde cognati – ближайшие когнаты
по порядку степеней вплоть до 6 степени
родства включительно, а из лиц 7 степени
только дети, троюродные братья и сестры.
В этой очереди наследуют также дети (как законные, так и незаконные) после матери и мать после детей;
4) unde vir et uxor – переживший супруг.
Основной принцип юстиниановской системы
– наследование когнатов без различия пола
по порядку их близости к умершему и с
соблюдением порядка призвания к наследованию. 2 порядка наследования по закону
Обыкновенный порядок наследования основан на родстве и супружеской
связи и определяется четырьмя очередями:
1) десценденты, т. е. нисходящие
умершего – сыновья и дочери, внуки от
ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.
Раздел наследства происходит поколенно:
дети раньше умершего отца получают все
вместе ту часть, которую получил бы их
родитель, и делят ее между собой поровну;
2) ближайшие по степени асцендентов,
т. е. восходящие родные покойного (отец,
мать, дед, бабки и т. д.; если есть отец
и дед, призывается только отец), а также
полнородные родственники братьев и сестер
его и детей от ранее умерших полнородных
братьев и сестер. Наследники этого класса
делят наследство поровну. Дети же ранее
умерших братьев и сестер получают долю,
которая причиталась бы их умершему родителю.
Если наследуют одни восходящие, то наследство
делится: одна половина идет восходящим
по отцовской линии, а другая – восходящим
по материнской линии;
3) неполнородные братья и сестры
покойного и их дети, причем последние
получают также все вместе часть, следовавшую
их умершим родителям;
4) остальные боковые родственники
по порядку близости степеней без всякого
ограничения, лишь бы только можно было
доказать родство. Ближайшая степень отстраняет
дальнейшую; близкие делят между собой
поровну.
Особый порядок наследования имеет место, когда лицо имеет
право на получение доли наследства независимо
от того, кто является наследником в остальной
части имущества (например, вдова может
требовать выдачи четвертой части наследства).