Наследство

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2012 в 18:26, курсовая работа

Краткое описание

Целью написания данной контрольной работы является научное исследование правового института наследования, понятия наследства и отказа от наследства по законодательству РФ, выявление спорных неурегулированных вопросов.
В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи:
- рассмотреть понятие, юридическую природу наследования;
- проанализировать понятие наследства, отказа от наследства;
- дать характеристику основных категорий наследования по закону;
- раскрыть юридическую сущность способов принятия наследства;

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3
Глава Общие положения наследственного права ……………….7
1.1 Понятие наследования и наследства по законодательству РФ…………...7
1.3 Субъекты наследственного правоотношения…………………………….17
Глава 2 Основные категории наследственного правоотношения…………...25
2.2 Способы принятия наследства…………………………………………..31
2.3 Отказ от наследства………………………………………………………...39
Заключение……………………………………………………………………...64
Список использованных источников………………………….69

Прикрепленные файлы: 1 файл

гп курсовая работа.docx

— 64.41 Кб (Скачать документ)

Подобного положения в  ранее действовавшем законодательстве не существовало. К сожалению, следует  отметить, что приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное  ею понятие множественности оснований  наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два  основания наследования: по завещанию  и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований  наследования не существует. Например, не допускается наследование по договору; не может быть учтено при оформлении наследственных прав намерение наследодателя  передать наследнику имущество, если последний  документ не может быть признан завещанием, и т.п. [13, C.38].

Нечеткая формулировка статьи на практике привела к неправильному  пониманию принципа принятия наследства и отказа от наследства. Так, достаточно часто встречаются ситуации, при которых наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, изъявляет нотариусу желание отказаться от наследования по закону на имущество, оставшееся незавещанным, но при этом принять наследство в порядке ст. 1149 ГК РФ и, таким образом, получить в качестве обязательной доли часть завещанного имущества, полагая, что наследование по закону и наследование обязательной доли - разные основания наследования. Эта ситуация возникает в случаях, когда незавещанным остается имущество, не представляющее особой ценности, неликвидное и т.п. Согласившись с фактом существования множественности оснований наследования, следует признать правомерность изложенной позиции. Однако с этим невозможно согласиться хотя бы потому, что предложенный порядок оформления наследственных прав противоречил бы самой ст. 1149 ГК РФ, согласно которой право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества [45, C.26-27].

Наследование в порядке  ст. 1149 ГК РФ является наследованием  по закону, поэтому наследник, принимающий  наследство в виде обязательной доли, не может отказаться от наследования по закону имущества, оставшегося незавещанным.

Несовершенство формулировки абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ может быть устранено только путем внесения в статью соответствующих изменений.

Не допускается принятие наследства под условием или с  оговорками, например нельзя принять  одну часть наследства, а от другой отказаться (за исключением призвания  наследника к наследованию по разным основаниям); нельзя принять наследство, но не принять на себя долги наследодателя  и т.п.

Принятие наследства одним  или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ процедуре принятия наследства придана обратная сила: принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента  государственной регистрации права  наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной  регистрации.

Формальное принятие наследства осуществляется подачей по месту  открытия наследства нотариусу или  уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства  о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве  на наследство [44, C.61-62].

Заявление о принятии наследства может быть подано по доверенности представителем наследника, если в  доверенности специально предусмотрено  полномочие на его принятие.

Все поступившие нотариусу  заявления о принятии наследства регистрируются в книге учета  наследственных дел, на их основании  нотариусом заводится наследственное дело, которое регистрируется в книге  учета наследственных дел.

Если нотариусу в течение  шести месяцев со дня открытия наследства поступило от наследника заявление, подпись на котором нотариально  не засвидетельствована, оно также  регистрируется в книге учета  наследственных дел и также заводится  наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел [43, C.167].

Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для  принятия наследства, но свидетельство  о праве на наследство по такому заявлению ему не может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим образом либо лично явиться к нотариусу.

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав наследственного имущества либо указано не все наследственное имущество. В этом случае срок для принятия наследства наследником также не считается пропущенным, однако для  получения свидетельства о праве  на наследство этих данных в заявлении  недостаточно. Свидетельство о праве  на наследство выдается на основании  заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано. Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного  дела имеются сведения о ней, принципиального  значения отсутствие в заявлении  указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в  приеме заявления о принятии наследства по причине того, что наследником  не подтверждены родственные отношения  с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного  имущества и т.п. Все недостающие  документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство [36, C.14].

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу  после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником либо его  представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим  наследство в установленный законом  срок. В доказательство этого к  наследственному делу следует приобщить  конверт со штемпелем почтовой организации  либо квитанцию об отправке письма (ценного или заказного). Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены  все наследники той очереди, которая  призывается к наследованию, а  в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие  право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место  жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности  известить наследников об открывшемся  наследстве с учетом того, что они  могут доказать факт своевременного принятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства [52, C.12-13].

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования  остальных наследников или кого-либо из них может повлечь признание  выданного свидетельства о праве  на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается  не на нотариуса, а на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, подобные действия наследника могут  послужить основанием для признания  этого наследника недостойным в  соответствии со ст. 1117 ГК РФ.

Несколько наследников, основания  наследования у которых одинаковы, могут представить нотариусу  одно подписанное всеми ими заявление  о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и  то же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве [53, C.22-23].

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что  наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие  о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

- вступил во владение  или в управление наследственным  имуществом;

- принял меры по сохранению  наследственного имущества, защите  его от посягательств или притязаний  третьих лиц;

- произвел за свой счет  расходы на содержание наследственного  имущества;

- оплатил за свой счет  долги наследодателя;

- получил от третьих  лиц причитавшиеся наследодателю  денежные средства.

В данном пункте перечислены  лишь отдельные, наиболее распространенные действия, совершение которых свидетельствует  о фактическом принятии наследником  наследства. Какого-либо исчерпывающего перечня таких действий привести невозможно. В нотариальной практике доказывание факта своевременности  вступления во владение либо пользования  имуществом наследодателя производится разнообразными способами [41, C.80-81]. Так, доказательствами фактического принятия наследства в зависимости от конкретной ситуации могут быть:

- справка жилищно-эксплуатационной  организации (либо местной администрации  или жилищно-строительного кооператива)  о том, что наследник проживал  совместно с наследодателем на  момент его смерти. О фактическом  принятии наследства будет свидетельствовать  и то обстоятельство, что наследник  проживал в наследуемом доме (квартире), хотя бы и сам наследодатель  при этом проживал в другом  месте;

- справка указанных органов  о том, что до истечения шести  месяцев со дня открытия наследства  наследником было взято какое-либо  имущество наследодателя. Количество  взятых вещей и их ценность  юридического значения при этом  не имеют;

- справка налоговой инспекции  об оплате конкретным наследником  налогов на недвижимое имущество,  принадлежавшее наследодателю, или  квитанция об уплате налогов  от имени наследника;

- наличие у наследника  сберегательной книжки наследодателя  при условии, что нотариус будет  располагать данными о получении  ее наследником до истечения установленного законом срока для принятия наследства (получение конкретным наследником денежной суммы на похороны наследодателя; наличие акта описи нотариуса, осуществлявшего принятие мер к охране наследственного имущества и передавшего сберегательную книжку на хранение наследнику; акты жилищно-коммунальных органов, администрации, комиссии по организации похорон - аналогичного содержания; документы о пересылке кем-либо наследнику этой книжки по почте и т.п.);

- справка местной администрации  о том, что наследник производил  уход за наследуемым домом  (квартирой), производил в нем  ремонт;

- справка местной администрации  о том, что наследник производил  посадку каких-либо насаждений  на земельном участке, принадлежавшем  наследодателю по праву собственности;

- нотариально удостоверенный  договор, согласно которому наследник  после открытия наследства оплатил  долги наследодателя; и т.п.

Не имеет также юридического значения для подтверждения факта  своевременного принятия наследства информация о том, что наследник организовывал  и проводил похороны наследодателя.

В процессе применения п. 2 ст. 1153 ГК РФ возникла проблема, связанная  с тем, что совершенные наследником  конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее, не отражают воли этого наследника принять наследство [53, C.24].

Так, например, наследник, проживающий  в принадлежащем наследодателю  жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, вносит соответствующие  платежи, осуществляет текущий ремонт помещения, но не имеет намерения  становиться собственником жилья, так как его устраивает статус нанимателя [46, C.39]. Зачастую нотариусы  считают такого наследника принявшим  наследство, если он в течение шести  месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил  во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке. Такую позицию вряд ли во всех ситуациях можно признать правильной. В приведенном случае волеизъявление наследника не было направлено на принятие наследства, наследник не относился  к наследственному имуществу  как к будущему собственному имуществу  и, скорее всего, элементарно не осознавал, что его действия порождают какие-то юридические последствия. Оставление его доли открытой превращает право  на принятие наследства в обязанность  принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права.

Иногда нотариусы на практике испытывают затруднения при установлении факта принятия наследства в ситуациях, когда наследник состоял на регистрационном  учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом помещении, являющемся предметом наследования, но при этом фактически не проживал по месту регистрации. Например, к моменту открытия наследства наследник был осужден и по приговору суда отбывал наказание  в местах лишения свободы. В соответствии с нормами жилищного законодательства гражданин, отбывающий наказание в  местах лишения свободы, не утрачивает права пользования жилым помещением, в котором он проживал до ареста. Однако в аспекте наследственных правоотношений данный случай не должен вызывать каких-либо сомнений. Принято полагать, что наследник, состоящий на регистрационном учете по одному адресу с наследодателем, считается принявшим наследство. При этом нотариусы исходят из презумпции, что факт регистрации гражданина подтверждает факт его проживания, а, следовательно, и вступления в обладание наследственным имуществом. В действительности же следовало бы оговориться: факт регистрации только, как правило, подтверждает факт проживания. Для того чтобы сделать вывод о фактическом принятии наследства наследником, необходимо удостовериться в том, что он совершил определенные действия, свидетельствующие о его отношении к наследственному имуществу как к будущему собственному. В приведенной ситуации наследник не вступил в фактическое обладание наследственным имуществом, поэтому он может принять наследство только формальным способом: путем подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим наследство такой наследник считаться не может [51, C.58]. Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства. В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ.

Информация о работе Наследство