Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2012 в 18:26, курсовая работа
Целью написания данной контрольной работы является научное исследование правового института наследования, понятия наследства и отказа от наследства по законодательству РФ, выявление спорных неурегулированных вопросов.
В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи:
- рассмотреть понятие, юридическую природу наследования;
- проанализировать понятие наследства, отказа от наследства;
- дать характеристику основных категорий наследования по закону;
- раскрыть юридическую сущность способов принятия наследства;
Введение………………………………………………………………………….3
Глава Общие положения наследственного права ……………….7
1.1 Понятие наследования и наследства по законодательству РФ…………...7
1.3 Субъекты наследственного правоотношения…………………………….17
Глава 2 Основные категории наследственного правоотношения…………...25
2.2 Способы принятия наследства…………………………………………..31
2.3 Отказ от наследства………………………………………………………...39
Заключение……………………………………………………………………...64
Список использованных источников………………………….69
Кроме того, к наследованию
по завещанию могут призываться
Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования,
иностранные государства и
Т.е. круг субъектов преемства при наследовании по завещанию более широк, чем при наследовании по закону, и может включать любых субъектов гражданского права. Однако, предоставив завещателю практически неограниченную свободу в выборе своих правопреемников, законодатель предусмотрел правила, ограничивающие вероятность наступления ситуации, когда эта свобода будет использована наследодателем во вред себе самому.
Стремясь наилучшим образом защитить интересы участников наследственных отношений, законодательство включает нормы о лишении недостойных граждан права наследовать.
Во-первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Во-вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
В-третьих, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (важно отметить, что ст. 1117 ГК РФ расширяет в данном случае круг граждан, отстраняемых от наследования, т.к. теперь речь идёт не только о родителях и трудоспособных детях, как в ст. 531 ГК РСФСР, но также и об иных гражданах, которые злостно уклонялись от выполнения соответствующих обязанностей).
Следует иметь в виду, что во втором и третьем случае речь идёт о запрещении наследования лишь по закону. Поскольку завещать имущество можно любому лицу, наследование по завещанию в подобных ситуациях не исключается [19, C.98].
Так, наследницей имущества Б. На основании завещания, составленного в 1992 г., является ее внучка В. Сестра умершей Н. Обратилась в суд к Б. О признании завещания недействительным, указав, что ответчица недостойно вела себя по отношению к умершей, не ухаживала за ней, отбирала у нее деньги и пропивала, за день до смерти Б. Жаловалась, что В. ее избила, ответчица отказалась хоронить наследодателя. Проверив требования истицы, суд пришел к выводу о том, что она не представила доказательств своим утверждениям о том, что своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, В. способствовала призванию ее к наследству, Б. Действительно высказывала намерения отменить завещание, но этого не сделала, в то время как могла это сделать с 1992 г. Решением Долгопрудненского городского суда г. Москвы от 19.03.2001г. в иске Н. отказано [9, C.75].
Здесь также необходимо отметить, что если наследник, призванный к наследованию по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять, правопреемство осуществляется в порядке наследственной трансмиссии в соответствии со ст. 1156 ГК РФ.
Как уже было сказано выше,
ГК РФ четко определяет круг субъектов,
могущих стать наследниками по завещанию.
Исходя из анализа данных правил, можно
сделать вывод, что законодатель
сохраняет возможность
Наследники, безусловно, являются
основными субъектами наследственных
правоотношений. В наследственном же
правопреемстве существует еще одна
центральная фигура – наследодатель.
Применительно к преемству при
наследовании по завещанию наследодатель
выступает как специальный
Согласно ст. 1118 ГК РФ, распоряжаться своим имуществом на случай смерти может гражданин, обладающий в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме, т.е. лишь тот, кто в полной мере способен понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Не могут завещать свое имущество граждане, признанные недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Их завещание ничтожно даже при наличии согласия их опекунов. Все это обусловлено тем, что завещание - сделка особого рода, носящая сугубо личный характер, поэтому никто, кроме самого завещателя, не вправе определять его содержание. А в данном случае самостоятельное составление наследодателем завещания исключено. При оценке полномочий наследодателя важно помнить, что признание гражданина недееспособным возможно лишь в судебном порядке. Поэтому «до вынесения судом соответствующего решения гражданин, независимо от фактического состояния его здоровья и психики, формально считается полностью дееспособным» [44, C.61-62].
Наиболее остро в юридической литературе обсуждался и обсуждается вопрос о действительности завещаний, составленных гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, обладающими частичной (неполной) дееспособностью.
Некоторые правоведы признают за несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет право совершать завещания [48, C.78-79]. В обоснование этого взгляда были выдвинуты следующие соображения: поскольку несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) вправе распоряжаться имуществом, которое они приобрели на свои личные заработки, то они могут совершать завещания в отношении имущества, приобретенного их трудом. Среди них, например, Б. Антимонов, С. Герзон, Б. Шлифер [10, C.67-68].
Здесь необходимо указать, что
ст. 26 ГК РФ предусматривает для лиц
данной возрастной группы возможность
самостоятельно, без согласия родителей,
усыновителей и попечителя: а) распоряжаться
своим заработком, стипендией, иными
доходами; б) осуществлять права автора
произведения науки, литературы, искусства,
изобретения или иного
Учитываю вышеизложенное, необходимо отметить, что в науке гражданского права сформированы следующие основные позиции по рассматриваемому вопросу:
1) лица в возрасте от 14 до 18 лет обладают завещательной способностью лишь в отношении своего заработка, стипендии и иных доходов, а правом завещать прочее имущество не обладают;
2) лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе составлять завещательные распоряжения относительно своего заработка, стипендии, иного дохода или имущества, приобретенного за эти средства;
3) лица в возрасте от 14 до 18 лет вправе завещать и денежные средства и имущество, источниками накопления которых являются их заработок, стипендия или иной доход, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения.
Есть и другие точки зрения. Т. И. Гонт считает, что «целесообразно предусмотреть в законе, в порядке исключения из общего правила, отдельные случаи, когда бы гражданам в возрасте от 14 до 18 лет на усмотрение суда предоставлялось право распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Например, когда несовершеннолетний не имеет лиц, связанных с ним кровным или семейным родством (сироты и т.п.)» [23, C.55].
Поставленная проблема решена
на уровне закона путем установления
однозначного запрета для лиц, не
достигших 18-летнего возраста, совершать
завещание. На наш взгляд, в этой
норме проявляется некая
На наш взгляд, представляется возможным говорить о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет в отношении денежных средств, в том числе находящихся во вкладах, и имущества, источником накопления которых являются их личный заработок, стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения и иные доходы.
Необходимо отметить, что
запрет на совершение завещательных
распоряжений не распространяется на
лиц, приобретших полную дееспособность
до достижения 18 лет в случае вступление
в брак или в порядке эмансипации.
Данные лица вправе составлять завещание,
хотя в литературе была высказана
и противоположная точка
Необходимо отметить, что
в литературе также долгое время
дискутировался вопрос о возможности
совершения завещания лицом, ограниченным
в дееспособности судом вследствие
злоупотребления спиртными
Следует помнить, что если завещатель имел постоянное место жительства за границей, то способность такого лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, форма завещания, основания его отмены, определяются по праву той страны, где завещатель имел место жительства в момент составления завещания (п. 2 ст. 1224 ГК РФ). Такое завещание не может быть признано недействительным вследствие несоблюдения формы, если оно составлено в соответствии с правом места составления или российским правом [45, C.26].
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что действующее гражданское законодательство четко определяет круг возможных субъектов правопреемства при наследовании по завещанию, указывая в качестве наследников любых лиц и предъявляя достаточно жесткие требования к завещателю, как лицу, обладающему свободой в определении правовой судьбы принадлежащих ему прав и обязанностей после его смерти. Однако, недвусмысленность позиции законодательства не повлекла за собой прекращении многолетней дискуссии о круге субъектов наследственного правопреемства.
Глава 2 Основные
категории наследственного
2.2 Способы принятия наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять.
Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется (ст. 1152 ГК РФ).
Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.
В соответствии с нормами ГК РСФСР 1964 г. наследник, принявший часть наследства, признавался принявшим все наследство. Принятие части наследства и отказ от другой его части не допускались.
ГК РФ данное положение воспринято как основное: согласно абз. 1 п. 2 ст. 1152 принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось наследственное имущество.
Вместе с тем в абз. 2 названного пункта содержится законодательная новелла. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по закону или в порядке наследственной трансмиссии в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям [21, C.136].