Недействительность
завещания. Завещания, которые могут быть
признаны судом недействительными (оспоримые
завещания), регулируются ст. 175-179 ГК. Отдельные
виды завещаний рассматриваются в качестве
абсолютно недействительных (ничтожных)
сделок, для которых признания судом в
качестве таковых не требуется; достаточно
установления самого факта их совершения.
Примерами таких сделок являются завещания,
составленные с нарушением формы, совершенные
полностью недееспособными и др.
Недействительным может быть
как завещание в целом, так и в части. Все
споры по вопросу действительности завещания
в целом или в части рассматриваются в
судебном порядке.
Исполнение завещания. В соответствии со ст. 1133 ГК
исполнение завещания осуществляется
наследниками по завещанию, за исключением
случаев, когда его исполнение полностью
или частично осуществляется исполнителем
завещания (душеприказчиком), в качестве
которого могут выступать как наследники,
так и лицо, не входящее в число наследников.
Исполнитель завещания выполняет свои
обязанности только добровольно. Если
лицо назначено исполнителем завещания
без его согласия, оно вправе в любое время
отказаться от исполнения этих обязанностей
без объяснения причин отказа.
Перечень конкретных правомочий
исполнителя завещания устанавливается
в самом завещании и удостоверяется свидетельством,
выдаваемым нотариусом. Исполнитель завещания
должен принять меры, необходимые для
исполнения завещания.
Наследники по завещанию в случае недобросовестного
исполнения исполнителем своих обязанностей
могут оспорить его действия в судебном
порядке.
Виды завещательных
распоряжений. В соответствии со ст. 1137 ГК
завещатель вправе установить завещательный отказ
(легат). Согласно п. 1 указанной статьи
ГК завещатель вправе возложить на одного
или нескольких наследников по завещанию
или по закону исполнение за счет наследства
какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких
лиц (отказополучателей), которые приобретают
право требовать исполнения этой обязанности.
Завещательный отказ должен быть установлен
в завещании.
Таким образом, суть завещательного
отказа состоит в том, что из всей совокупности
прав и обязанностей, входящих в наследство,
определенному лицу или лицам передается
лишь какое-то определенное имущественное
право. Соответственно можно говорить
о частичном правопреемстве.
ГК РФ также закрепил такую
разновидность завещательных распоряжений,
как возложение, согласно
ст. 1139 ГК завещатель в завещании может
возложить на одного или нескольких наследников
по завещанию или по закону совершить
какое-либо действие имущественного или
неимущественного характера, направленное
на осуществление общеполезной цели. Такая
же обязанность может быть возложена на
исполнителя завещания при условии выделении
в завещании части наследственного имущества
для исполнения завещательного возложения.
Наследники по завещанию. К наследованию по завещанию
могут призываться указанные в нем:
- граждане, находящиеся в живых
в день открытия наследства, а
также зачатые при жизни наследодателя
и родившиеся живыми после
открытия наследства;
- юридические лица, существующие
на день открытия наследства;
- Российская Федерация, субъекты
РФ, муниципальные образования, иностранные
государства и международные
организации.
Российская Федерация может
быть наследником по закону только в случаях,
предусмотренных статьей 1151 ГК.
Термин граждане включает не
только граждан Российской Федерации,
но и иностранных граждан, а также лиц
без гражданства (апатридов). Иностранцы
и лица без гражданства могут беспрепятственно
получить лично или через своих представителей
всю сумму наследства и вывезти ее в страну
проживания.
Граждане, зачатые при жизни
наследодателя, но родившиеся после его
смерти, могут быть наследниками как по
закону, так и по завещанию.
Подназначение наследника. Завещатель вправе указать
в завещании другого наследника на случай,
если назначенный им в завещании наследник
или наследник завещателя по закону умрет
до открытия наследства, либо одновременно
с завещателем, либо после открытия наследства,
не успев его принять, либо не примет наследства
по другим причинам или откажется от него,
либо не будет иметь права наследовать
или будет отстранен от наследования как
недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК).
Право на обязательную
долю. В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК
несовершеннолетние или нетрудоспособные
дети наследодателя, его нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследодателя, подлежащие
призванию к наследованию на основании
пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо
от содержания завещания, не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому
из них при наследовании по закону (обязательная
доля).
Наследование по закону
Наследование по закону имеет место,
когда:
завещание не было составлено,
либо было составлено, но впоследствии
отменено завещателем;
завещано не все, а часть имущества
(незавещанное имущество наследуется по закону);
наследник по завещанию отказался
от наследства либо был признан недостойным
наследником.
Наконец, само завещание может
быть признано недействительным по основаниям
признания сделки недействительной (например,
в результате несоблюдения формы). В этом
случае также имущество будет наследоваться
по закону.
Наследники по закону и порядок
их призвания к наследованию определен
законодателем с учетом брачных родственных
отношений, наличия иждивения и других
обстоятельств. Наследники по закону призываются
к наследованию в порядке очередности,
предусмотренной ст. 1142-1145, 1148 ГК. Наследники
каждой последующей очереди наследуют
при отсутствии наследников предшествующих
очередей.
Право на наследство супруга
не связывается ни с совместным проживанием,
ни с ведением общего хозяйства. В частности,
они могут проживать в разных квартирах,
городах, а иногда и в разных странах. При
этом судебная практика исходит из того,
что пока брак не расторгнут, переживший
супруг является наследником.
Если переживший супруг призывается
к наследованию вместе с другими наследниками
первой очереди, то сначала определяется
размер его доли в совместно нажитом во
время брака имуществе, а затем оставшаяся
часть имущества делится среди наследников
по закону, в число которых входит и переживший
супруг. Бывший супруг права на наследство
не имеет, он утрачивает его с момента
расторжения брака.
В ГК РФ закреплено наследование
по праву представления,
под которым понимается переход доли наследника,
умершего до открытия наследства, к его
соответствующим потомкам (ст. 1146 ГК). Такие
доли являются равными для всех наследников
по праву представления. Не наследуют
по праву представления потомки наследника
по закону, лишенного наследодателем наследства.
Наследование по праву представления
применяется только при наследовании
по закону. Право представления распространяется
и на потомство усыновленных, умерших
ранее усыновителя. В тех случаях, когда
потомков, призываемых к наследованию
по праву представления, окажется несколько,
они делят между собой поровну ту часть
наследственного имущества, которая причиталась
бы тому лицу, которое они представляют,
если бы оно не умерло до открытия наследства.
Когда внуки и правнуки призываются
к наследованию по закону, они выступают
как непосредственные и самостоятельные
наследники в имуществе наследодателя,
а не как наследники тех лиц, которых они
представляют. Поэтому они отвечают по
долгам самого наследодателя. По долгам
же своих родителей, умерших до открытия
наследства, они отвечают только в том
случае, если самостоятельно приняли оставшееся
после родителей наследство.
Все призываемые к наследованию
наследники одной степени родства наследуют
в равных долях. Как уже отмечалось, закон
допускает возможность наследования по
закону для лиц, которые вообще не являются
родственниками наследодателя. Речь идет
о пасынках и падчерицах, которые наследуют
при отсутствии родственников вплоть
до шестой степени родства.
ГК РФ регламентирует вопросы
наследования нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя. К нетрудоспособным относятся
женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет,
инвалиды 1, 2, 3 групп (независимо от назначения
пенсии по старости или инвалидности),
а также лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся
- 18 лет. Наличие нетрудоспособности должно
быть подтверждено соответствующим медицинским
освидетельствованием.
Гражданин признается иждивенцем
наследодателя и приобретает право на
наследство при одновременном наличии
трех обстоятельств:
1) он должен быть нетрудоспособен
на день открытия наследства;
2) получаемое им содержание
от наследодателя должно быть
либо единственным либо основным и
постоянным источником средств существования;
3) иждивение должно продолжаться
не менее одного года до
открытия наследства.
Законодатель не связывает
факт иждивенчества с обязательным совместным
проживанием лица, получившего содержание,
с наследодателем.
Выморочное имущество. В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК
наследственное имущество становится
выморочным, если нет наследников ни по
закону, ни по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать
или все наследники отстранены от наследования,
либо все наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника.
В соответствии с п. 2 и 3 ст. 1151 ГК выморочное
имущество переходит в порядке наследования
по закону в собственность Российской
Федерации. После признания имущества
перешедшим по праву наследования к государству
нотариальный орган направляет соответствующему
финансовому органу опись этого имущества
и свидетельство о праве на наследство
(ч. 5 ст. 71 Основ законодательства РФ о нотариате).
Соответственно этот финансовый орган
определяет, кому и в каком порядке переходит
наследственное имущество. Правила учета
и использования такого имущества определяются
соответствующими инструкциями Министерства
финансов РФ. На государство не распространяется
правило о праве наследников отказаться
от наследования выморочного наследства.
Приобретение наследства
Принятие наследства
В результате наследования
у наследника возникают определенные
права. Для того, чтобы реализовать эти
права необходим юридический факт принятия
наследства. Таким образом, для приобретения
наследства наследник должен его принять
(исключение составляет выморочное имущество,
поскольку в этом случае наследство переходит
непосредственно, независимо от волеизъявления
органа, действовавшего от имени государства
или государственного образования). По
своей правовой природе принятие наследства
является односторонней сделкой. Принятие
наследства не действует с обратной силой
во времени. Это значит, что наследник,
принявший наследство, приобретает право
только на то имущество, которое оказалось
в наличии в момент открытия наследства.
При призвании наследника к
наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону,
или в порядке наследственной трансмиссии
и в результате открытия наследства, и
т.п.) наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований,
по нескольким из них или по всем основаниям.
Принятие наследства всегда
безоговорочно и безусловно и соответственно
не допускается принятие наследства под
условием или с оговорками. Не может, например,
наследник принять в наследство дом лишь
при условии, что сестра, проживающая в
этом доме, освободит его.
Закон особо подчеркивает, что
принятие наследства одним или несколькими
наследниками не означает принятия наследства
остальными наследниками.
Независимо от фактического
времени принятия наследства, оно считается
принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства. Это правило действует и в
тех случаях, когда право наследника на
имущество подлежит государственной регистрации
(п. 4 ст. 1152 ГК). Вместе с тем нельзя не обратить
внимания на то обстоятельство, что в соответствии
со ст. 2 Федерального закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" регистрация - это юридический
акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения)
перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество. Она является единственным
доказательством существования зарегистрированного
права, которое может быть оспорено только
в судебном порядке.
Таким образом, государственная
регистрация, по общему правилу, только
подтверждает уже существующее право
собственности (для этого собственнику
выдается соответствующий документ установленной
формы).
Как следует из п. 2 ст. 218 ГК в случае
смерти гражданина право собственности
на принадлежащее ему имущество переходит
по наследству к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом. Возникает вопрос,
существует ли право собственности на
недвижимое имущество у наследников в
момент открытия наследства.
Следует отметить, что в п. 4 ст. 1152
ГК не употребляется термин "возникновение
права собственности" (используется
выражение "признается принадлежащим").
При широком толковании этого выражения
можно прийти к выводу, что формально право
собственности на наследуемое недвижимое
имущество возникает с момента открытия
наследства, а не с момента государственной
регистрации, которую можно осуществить
только получив свидетельство о праве
на наследстве. В свою очередь свидетельство
о праве на наследство можно по общему
правилу получить только по истечении
срока на принятие наследства.
Соответственно осуществить
правомочия собственника по распоряжению
наследственным имуществом наследник
в течение определенного срока все равно
не может. Другими словами право собственности
в полном объеме отложено до получения
документального подтверждения наличия
наследственных прав. Осуществлять другие
правомочия собственника (пользования
и владения) наследник может с момента
открытия наследства.