Изучение и анализ законодательства регулирующего отношения по наследованию

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2014 в 23:11, дипломная работа

Краткое описание

Целью исследования является изучение проблемных вопросов понятия и состава наследственного правоотношения.
Поставленная цель обусловила выдвижение следующих задач:
- дать понятие наследственного правоотношения и выявить его признаки;
- исследовать правовое регулирование наследственных правоотношений;
- исследовать субъекты наследственных правоотношений, их права и обязанности;
- подвести итоги исследования.

Содержание

Введение 3
1 Понятие и виды субъектов наследственного права 7
2 Субъекты наследственного правопреемства при наследовании по завещанию 31
3 Субъекты наследственного правопреемства при наследовании по закону 64
4 Субъекты наследственного правопреемства при выморочности наследства 79
Заключение 106
Список использованных источников 110

Прикрепленные файлы: 1 файл

Диплом.docx

— 273.13 Кб (Скачать документ)

Содержание перешедших к наследнику прав и обязанностей на втором этапе развития наследственного правоотношения не является полностью тождественным содержанию тех прав (и обязанностей), носителем которых был наследодатель. Например, наследодателю принадлежало право собственности на жилой дом. Содержание данного права составляли правомочия наследодателя по владению, пользованию и распоряжению жилым домом по своему усмотрению. Кроме того, собственник был вправе устранять вмешательство всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, которую за ним закрепил закон. Приняв наследство, в состав которого входит право собственности, наследник становится субъектом правоотношения собственности, но объем его правомочий до конца не определен. Он пока не вправе продать, подарить, иным образом распорядиться домом. Наследник может владеть и пользоваться имуществом, но границы и этих правомочий до определенного момента не конкретизированы. Иначе законом не допускалось бы принятие наследства путем вступления во владение или управление им и т.п. (фактическое принятие наследства). Это связано с тем, что наследственное имущество (по общему правилу) переходит в общую долевую собственность наследников, а владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников. Таким образом, не зная на данном этапе, сколько наследников примет в конечном счете наследство и окажется в числе собственников, наследник в рассматриваемом примере не осведомлен относительно границ принадлежащего ему права собственности. До конца не определен его общий тип поведения (вправе ли он владеть, пользоваться, распоряжаться всем жилым домом или только отдельной долей в праве собственности на него).

Так, если принявший наследство наследник продаст жилой дом, принадлежавший по праву собственности наследодателю, то при «появлении» в дальнейшем других наследников будет считаться, что он вышел за пределы границ дозволенного ему общего типа поведения. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209 ГК РФ). В данном примере наследник распорядился не только своим имуществом, но и имуществом, принадлежащим другим наследникам, следовательно, он вышел за пределы самого права. Указанные пределы не могут быть определены до выявления всего состава правопреемников наследодателя. Как верно подчеркивалось в правовой литературе, «при превышении границ дозволенного типа поведения управомоченный действует не как носитель права, а как лицо, которому соответствующее право вовсе не принадлежит».

Действующее законодательство не содержит норм о владении и владельческой защите, что следует признать одним из серьезных недостатков ГК. Владельческая защита является институтом, известным многим правовым системам. Существовала она и в российском дореволюционном праве, была предусмотрена и проектом Гражданского уложения. Назначение владельческой защиты – это борьба с насильственными, самоуправными действиями. При весьма высокой степени самоуправства в современной российской действительности нужда в оперативных средствах защиты от него очевидна. Введение владельческой защиты существенно укрепит надежность оборота и создаст эффективные юридические средства против захвата чужого имущества. Так, владелец наследственного имущества, как лицо, признающееся владельцем в силу закона должен быть признан законным владельцем.

Содержанием права наследника на наследство на втором этапе развития наследственного правоотношения является его возможность быть субъектом тех прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю, включающая возможность его защиты от притязаний любого лица на наследственное имущество. Праву наследника на принятое наследство соответствует обязанность всех лиц, состоящая в воздержании от действий, которые могли бы воспрепятствовать ему воспользоваться своим правом. В то же время юридическая возможность определенного поведения наследника в рамках перешедших к нему прав и обязанностей (в абсолютных и относительных правоотношениях) представляется ограниченной. Таким образом, на данном этапе «трансформация» правоотношений, участником которых являлся наследодатель, продолжается до истечения срока на принятие наследства.

Особенности наследственных правоотношений на второй стадии их развития обусловлены, прежде всего, тем, что не все наследники еще осуществили свое право на принятие наследства (во всяком случае, об отсутствии таких наследников либо об их нежелании принять наследство в данный период не может быть известно). Наследник, не принявший наследство, не состоит в правовых отношениях с наследником, принявшим наследство, а также с иными участниками наследственного правоотношения на второй стадии его развития, но принадлежащее ему право на принятие наследства оказывает определенное влияние на это правоотношение. Наследник, принявший наследство, не знает границ своих прав (обязанностей) и не может всецело их реализовать именно потому, что он связан возможностью других «потенциальных» наследников принять наследство (отказаться от него), связан возможностью их выбора. В зависимости от их выбора сложившийся субъектный состав наследственного правоотношения может измениться. Он может как увеличиться, так и уменьшиться (например, в случае, если наследство примет наследник по завещанию, которому завещано все имущество). В этом смысле право наследника на принятие наследства можно считать принадлежащим к правам особой категории. Справедливым представляется мнение Ю.К. Толстого, который, относя право на принятие наследства к числу субъективных прав, в то же время отмечает: «По своей юридической природе оно относится к числу так называемых Gestaltungsrecht, то есть прав, содержание которых сводится к образованию другого права (права на правообразование), что в какой-то мере сближает его с элементами правоспособности».

Наследственное правоотношение прекращается по истечении срока на принятие наследства. К этому моменту определен весь круг правопреемников наследодателя, установлен точный объем правомочий каждого наследника в отношении наследственного имущества. Все дальнейшие действия наследников производятся за рамками наследственного правоотношения: правоотношения, возникающие по поводу раздела наследства, оплаты долгов кредиторам наследодателя и т.п., частично урегулированы нормами наследственного права, но не являются собственно наследственными. «Трансформация» правовых отношений, участником которых был наследодатель, к этому времени считается завершенной. «Появление законченного результата правоотношения влечет за собой прекращение данного правоотношения, поскольку цель последнего достигнута».

На первом этапе субъект наследственных прав не определен. Соответственно права, носителем которых был наследодатель, временно никем не осуществляются, а исполнение соответствующих им правовых обязанностей никем не контролируется. Существует реальная возможность злоупотреблений как со стороны третьих лиц, так и со стороны обязанных субъектов правоотношений.

На втором этапе наследник, принявший наследство, не зная пределов перешедших к нему правомочий (и не имея их доказательств), ограничен в праве их осуществления. В определенной степени он может контролировать исполнение обязанностей кредиторами, обеспечивать сохранность наследства, осуществлять отдельные действия по управлению имуществом. В то же время его интересы по осуществлению перешедших к нему прав могут противоречить интересам тех наследников, которые еще не приняли наследство. Следовательно, на всех стадиях развития наследственного правоотношения существует объективная необходимость в защите прав наследников, которые в конечном итоге станут правопреемниками наследодателя.

В заключение первой главы исследования можно сделать вывод, что субъектами наследственных правоотношений являются лица, участвующие в правоотношениях в области наследования, а объект наследственных правоотношений – совокупность вещей, иного имущества наследодателя, которые как единое целое переходят к наследникам от умершего на основании наследования по завещанию или по закону. Объектом наследственных правоотношений является наследство. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

 

 

2 Субъекты наследственного правопреемства при наследовании по завещанию

 

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в установленной законом форме.

Каким бы ни был уровень материального обеспечения гражданина, имея акции и другие ценные бумаги, земельный участок, крупную недвижимостью, дорогостоящие транспортные средства, приватизированную квартиру или садовый домик, денежный вклад в банке, просто предметы домашнего обихода, каждый может задуматься о судьбе приобретенного им имущества после своей смерти.

Поэтому, регулируя наследственные отношения, законодатель в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом. При этом данное распоряжение может выражаться только одним путем совершения завещания (п.1ст.1118ГК РФ).

В юридической литературе сформулированы несколько определений завещания, но одно из последних звучит так: «Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и не материальными благами на случай смерти».

Одним из основных положений о наследовании в соответствии с частью III ГК РФ является основания наследования как наследование по завещанию.

Понятием завещания является как односторонняя сделка. По мнению

Е. А. Суханова, завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

Необходимо отметить, что определение «завещание» применяется в двух значениях: документ, в котором находит выражение воля завещателя, и как акт выражения воли завещателя, представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица. Вследствие, действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него.

Завещание предназначено для достижения определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может.

Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятия наследником наследства.

Правоспособность это элемент гражданской правоспособности, которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и прекращается смертью.

ГК РФ определил момент возникновения завещательной правосубъектности. Данный вопрос не был урегулирован законодательством до принятия III части ГК РФ. В результате чего в юридической литературе некоторые авторы допускали возможность составления завещания несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже могли быть обладателями собственного имущества. Другие авторы считали, что правом завещать могут быть наделены только совершеннолетние граждане. Однако действующий ГК РФ установил, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его составления дееспособностью в полном объеме.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином 18-ти летнего возраста. В случае, когда законом допускается вступление в брак не достигший 18 лет, в этом случае гражданин приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, считается что гражданин, не достигший 18-ти летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе составить завещание на принадлежащее ему имущество.

Также в законодательстве предусмотрено следующее, согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний гражданин, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей или иных законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. При наличии решения вышеуказанных органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина он может совершить завещание.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус при удостоверении сделок (в том числе и при удостоверении завещаний) должен проверить дееспособность граждан, участвующих в сделках. Однако действительно проверить дееспособность лица может только суд. Вследствие этого нотариус должен отказать в удостоверении завещания, если ему известно, что обратившееся к нему лицо признано недееспособным, либо если завещатель находится в таком состоянии, из которого очевидно следует, что он не способен понимать значение своих действий.

Так как завещание является сделкой, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем. Поэтому не допускается удостоверения завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на законных основаниях). В соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ одно завещание, совершенное двумя и более лицами не может быть удостоверено нотариусом.

Одним из основных принципов наследственного права является принцип свободы завещания. Этот принцип был указан в ст. 534 ГК РСФСР «Право гражданина завещать свое имущество по своему усмотрению». Данный принцип перешел и в действующее на данный момент законодательство.

Согласно ст. 1119 ГК РФ, принцип свободы завещания выражается:

во-первых, завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению или вовсе не завещать его;

во-вторых, имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону;

в-третьих, любым образом могут быть определены доли имущества в наследстве, т.е. завещатель может завещать только часть своего имущества, а оставшееся имущество оставить вне завещания;

в-четвертых, завещатель имеет право лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин. Лишение права наследования имеет две формы: путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследовать. Гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся не завещанным и распределяемое по правилам наследования по закону. Либо путем умолчания о ком-либо из наследников. Данный наследник не наследует по завещанию, но может наследовать по закону часть имущества, которая не завещана;

Информация о работе Изучение и анализ законодательства регулирующего отношения по наследованию