Договор аренды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 09:30, курсовая работа

Краткое описание

Договор аренды (имущественного найма) относится к числу классических договорных институтов, известных цивилистики со времен римского права. Римское право признавало три различных вида найма: наем вещей, наем услуг, наем работы и подряда. Общее между всеми тремя видами найма состояло в том, что одна сторона обязывалась предоставить другой стороне пользование соответствующим объектом, а последняя - уплатить первой стороне за пользование определенное денежное вознаграждение.

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая по гражданке.docx

— 61.82 Кб (Скачать документ)

Существенным отличием выступает  то, что арендатор вправе сдавать  арендованное имущество в субаренду (поднаем) только с согласия арендодателя. Следует особо подчеркнуть, что  данное правило носит императивный характер, поэтому не может быть изменено договором. Если же в договор  включить условие о том, что арендодатель вправе сдавать имущество в субаренду  без согласия арендодателя, такое  условие будет недействительным (Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 15 мая 1997г. №Ф04/597-106/А 70-97).

1.2 Существенные условия договора  аренды и его субъекты

В современной юридической литературе нередко можно встретить суждения о том, что существенным условием договора аренды является лишь его  предмет, под которым обычно понимается имущество, передаваемое в аренду. Например, в одной из современных работ  указывается: «При общей тенденции  к усилению роли договора Гражданский  кодекс в ряде случаев снижает  жестокость требований в отношении  определения его условий. Речь идет о существенных условиях договора, признаваемых таковыми по закону, при  отсутствии хотя бы одного из которых  договор не может считаться заключенным. В новом ГК РФ для договора аренды такие условия сведены до минимума: существенным в силу закона является лишь условие о предмете (объекте аренды) (ст.607 ГК РФ). К существенным в силу закона не отнесены даже такие важные для аренды условия, как срок (учитывая временный характер владения и пользования арендованным имуществом) и размер платы за аренду, исходя из возмездности данного договора».[15] 

Представляется, что такой подход логически неверен, поскольку в  этом случае само понятие «существенные  условия договора» определяются путем указания на последствия отсутствия таких условий в договоре. Кроме  того, содержание и само существование  одной из важнейших категорий  договорного права ставится в  зависимость от техники законодательной  работы.

«Среди всех условий всякого  договора необходимо выделить те условия, которые составляют видообразующие признаки соответствующего договорного  обязательства (отражают природу договора) и поэтому включаются в само определение  того или иного договора. Такие  условия, бесспорно, являются существенными  условиями договора, ибо, называя  их (включая в определение договора) законодатель тем самым дает понять, что указанные условия необходимы как минимум для данного вида договорного обязательства».[16]

Принимая во внимание легальное  определение договора аренды, а именно: по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущества за временное владение или пользование, - мы должны сделать вывод о том, что условия о сроке аренды и об арендной плате, безусловно, относятся к существенным условиям договора аренды. Другое дело, что ГК РФ включает в себя диспозитивные нормы, позволяющие определить данные условия договора на случай, когда в тексте договора не имеется соответствующих пунктов (ст. 610, 614), однако данное обстоятельство отнюдь не означает, что условия о сроке аренды и арендной плате не являются существенными условиями всякого договора аренды.

Первым среди существенных условий  гражданско-правового договора в  п. 1 ст. 432 ГК РФ названо условие о  предмете договора. Необходимо подчеркнуть, что предмет договора аренды вовсе  не сводится к имуществу, передаваемого  в аренду. Предмет договора, а  вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего, из договора представляет собой действия или бездействие, которые должна совершить сторона (или соответственно, воздержаться от их совершения).

Таким образом, для признания договора аренды заключенным от сторон действительного  требуется согласовать и предусмотреть  непосредственно в тексте договора условие об имуществе, являющемся объектом аренды. Все остальные условия, относящиеся  к предмету договора, могут быть определены в соответствии с диспозитивными нормами, содержащимися в ГК РФ.

К следующей группе существенных условий  договора, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные для договоров данного вида. Например, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29 ноября 1998г. «О лизинге» договор  лизинга должен содержать следующие  существенные положения:

«1. Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме.

…3. В договоре лизинга должны быть указаны данные, позволяющие определенно  установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных в договоре лизинга условие о  предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга не считается  заключенным.

4. На основании договора лизинга  лизингодатель обязуется: приобрести  у определенного продавца в  собственность определенное имущество  для его передачи за определенную  плату на определенный срок, на  определенных условиях в качестве  предмета лизинга лизингополучателю».[17]

«Договор аренды является консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающем; для юридически лиц, в отношении  недвижимости и при сроке договора более года – формальным, срочным, коммутативным».[18]

Сторонами договора аренды являются арендодатель (наймодатель) и арендатор. Арендодателем может быть любой субъект граждански отношений, являющийся собственником передаваемого имущества, или уполномоченные собственником или законом на заключение договора аренды лица. Например, в силу закона таким правом обладают субъекты права хозяйственного ведения: государственные и муниципальные унитарные предприятия. Однако в отношении недвижимого имущества это право ограниченно необходимостью получения согласия собственника имущества. Арендатором может выступать любой субъект гражданских отношений.

«Сдача имущества в аренду является актом распоряжения им, т.е. реализацией  одного из основных правомочий собственника. Поэтому в качестве арендодателя может выступать собственник  или лицо, уполномоченное законом  или собственником сдавать имущество  в аренду (ст. 608 ГК РФ). При рассмотрении споров, вытекающих из исполнения договоров  аренды, суды исходят из презумпции того, что договор заключен арендодателем (собственником или надлежаще  уполномоченным лицом), пока не доказано иное. Если договор подписан ненадлежащим арендодателем, это является основанием для признания его недействительным (ничтожным)».[19]

1.3 Форма и государственная регистрация  договора аренды

Требования к форме договора аренды сводятся к тому, что договор, по которому арендодателем или арендатором  выступает юридическое лицо должен быть заключен в письменной форме. Если же сторонами по договору аренды, за исключением недвижимости являются граждане, обязательная письменная форма  требуется только в том случае, когда договор заключается на срок более одного года (п. 1 ст. 609 ГК РФ).

Здесь можно отметить отличие к  форме договора аренды, заключенного между гражданами, от общего правила, регулирующего форму сделок граждан  между собой, согласно которому такие  сделки подлежат заключению в письменной форме, если их сумма превышает не менее чем в десять раз установленный  законом минимальный размер оплаты труда, и только в случаях, предусмотренных  законом, - независимо от суммы сделки (ст. 161 ГК РФ).

Договором аренды недвижимости, заключаемые  на срок не менее года (назовем их условно долгосрочными, а договора, заключаемые на срок менее года, краткосрочными), подлежат государственной  регистрации (ст. 651 ГК РФ), в отличие  от краткосрочных договоров, для  заключения которых достаточно простой  письменной формы. В рассматриваемых  правоотношениях срок договора аренды, а точнее дата начала его действия – один из определяющих вопросов. При  этом дата окончания срока договора на практике, как правило, не влечет каких-либо вопросов.

«Рассмотрим конкретную ситуацию: два  юридических лица заключили договор  аренды, в котором оговорили, что  он вступает в силу с конкретной даты после передачи имущества арендатору. Кроме того, стороны указали в  договоре, что эта дата будет признана датой вступления его в силу. Но поскольку договор аренды является консенсуальным (с учетом ст. 611 ГК РФ), т. е. считается заключенным с  того момента, как стороны достигли согласия по всем существенным вопросам и в установленной форме письменной) заключили договор, то именно дата его  заключения признается началом исчисления срока его действия (ст. 425 ГК РФ).

Именно с этой даты договор вступает в силу и становится обязательным для сторон. Но не с момента передачи арендованного имущества, как в  приведенном выше случае, когда стороны  фактически приняли долгосрочный договор  за краткосрочный, увязав его действия с датой передачи имущества. В  результате долгосрочный договор остался  незарегистрированным в установленном  законом порядке».[20]

Аналогичный вывод содержится в  п. информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.02.2001 № 59 «обзор практики разрешения споров, связанных с применением федерального закона «о государственной регистрации  прав на недвижимое имущество и сделок с ним»:[21] какие – либо иные условия, определяющие в договоре начало срока его действия, не влияют на определение момента, с которого договор считается заключенным. Не изменяют они и срока его действия, поскольку момент заключения договора и срок его действия определяются в соответствии с общим и положениями ГК РФ.

Представляется, что в связи  с этим п. 1 ст. 610 ГК РФ следует трактовать таким образом, что стороны в  договоре вправе установить конкретную дату окончания срока его действия.

Начало этого срока в самом  договоре они определять не вправе, потому что датой его заключения и, следовательно, началом действия автоматически будет указанная  сторонами в договоре дата.

Логичен вопрос: будет ли незарегистрированный в установленном порядке долгосрочный договор признан действительным и заключенным (вступившем в силу)? Какие последствия для сторон арендных правоотношений может повлечь  отсутствие государственной регистрации  данного договора? Установлена ли законодательством ответственность  за подобные действия? Буквальная трактовка  п. 2 ст. 651 ГК РФ позволяет сделать  определенный вывод: незарегистрированный долгосрочный договор считается  незаключенным. В свою очередь, это  означает, что он не вступил в  силу, не является обязательным для  сторон (п. 1 ст. 425 ГК РФ) и к тому же недействителен (ст. 168 ГК РФ). То есть такой  договор по своей сути не является договором, поскольку, но даже не заключен и стороны вправе не исполнять  свои обязанности по нему.

Вывод о том, что незарегистрированный долгосрочный договор согласно ГК РФ признается незаключенным, содержится в п. 7 письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда РФ от 11.01 2002 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных  с арендой»,[22] а также в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.2008 311694/07.

Договор аренды недвижимого имущества  подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 609 ГК РФ). «Иное» предусмотрено, в  частности, ст. 633 и 643 ГК РФ, из которых  следует, что договоры аренды транспортных средств, в том числе и являющихся недвижимостью (воздушные и морские  суда, суда внутреннего плавания), не должны государственную регистрацию. Кроме того, согласно ст. 651 ГК РФ договоры аренды зданий и сооружений (как указано ранее) подлежат регистрации лишь в том случае, если заключаются на срок не менее одного года. Порядок государственной регистрации определен федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Запись о регистрации вноситься в данные государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, правила, ведения которого утверждены постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219.[23]

Для государственной регистрации  договоров аренды некоторых объектов установлены дополнительные специальные  правила.[24]

В законодательстве не предусмотрена  какая – либо ответственность  за отсутствие регистрации долгосрочного  договора аренды. Так, ст. 19.21 КоАП РФ, предусмотревшая  для юридических лиц штрафы от 30 до 40 тыс. руб. за несоблюдение ими  установленного порядка госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, практически неприемлема в данном случае. Дело в том, что сам порядок госрегистрации таких договоров в настоящее время нигде детально не прописан и установлен. Отсутствует он и в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».[25]

Думается данный факт не означает отсутствия обязанности регистрировать договор. При фактическом применении норм о государственной регистрации  сделок, в том числе и договоров  аренды, необходимо исходить из того, что  обязательность государственной регистрации  и серьезные юридические последствия  её нарушения (в виде недействительности договора) обусловлены публичными интересами, т.е. интересами неопределенного круга  лиц в получении объективной  информации о правовом статусе определенных объектов экономического оборота.[26]

Договор аренды, который в последующем  предусматривает переход права  собственности на арендованное имущество  к арендатору, заключается в форме, установленной для договора купли- продажи такого имущества (п. 3 ст. 609 ГК РФ). Данная норма регламентирует только форму договора и поэтому  не дает оснований для применения к договору аренды иных условий, регулирующих куплю-продажу. Кроме того, п. 3 ст. 609 ГК РФ необходимо рассматривать как  норму, устанавливающую дополнительные требования к форме договора с  правом выкупа, а не отменяющую те предписания, которые установлены законодателем  для обычной аренды.

 

Глава 2. Права и обязанности  сторон по договору аренды

2.1 Права и обязанности арендодателя

Основная обязанность арендодателя по договору аренды - предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем  условиям договора аренды и назначению этого имущества вместе со всеми  его принадлежностями и относящимися к нему документами. Имущество, сданное в аренду, должно быть передано арендатору в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. При невыполнении этой обязанности арендодателем арендатор получает право истребовать арендованное имущество в соответствии со ст. 398 ГК РФ и потребовать от арендодателя возместить убытки, причиненные в результате несвоевременной передачи арендованного имущества. Если же арендатор в результате задержки имущества потерял интерес к исполнению договора аренды, он может заявить требования о расторжении договора и возмещении убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств.[27]

Информация о работе Договор аренды