В состав наследственного имущества
не входит легковой автомобиль с ручным управлением,
полученный инвалидом бесплатно и автомобиль,
приобретенный по льготной цене ветераном
Великой Отечественной войны.
«Порядок оформления автомобилей,
полученных инвалидами бесплатно, на членов
их семей установлен Инструкцией “О порядке
выдачи автомобиля “Запорожец” с ручным
управлением, оставшегося после смерти
инвалида войны, в собственность его семьи”,
утвержденной приказом Министра социального
обеспечения РСФСР от 5 августа 1970 года.»[17],
а Постановлением Правительства РФ №1056
установлено, что вместо автомобиля “Запорожец”,
учитывая прекращение производства этой
марки автомобилей, надлежит обеспечивать
инвалидов автомобилями марки “Ока”
и “Таврия”.
Данная инструкция предусматривает
регистрацию автомобиля органами ГАИ
на имя одного из членов семьи умершего
инвалида на основании совместного заявления
всех совершеннолетних членов семьи в
соответствии с указанием компетентного
органа социального обеспечения. Однако
нужно помнить, что автомобиль, будучи
зарегистрирован органами ГАИ на одного
из членов семьи, не становится его личной
собственностью, а является общей собственностью
всех членов семьи. В связи с этим любой
из сособственников может потребовать
возмещения стоимости его доли, на основании
норм гражданского права.
Итак, переход легкового автомобиля
с ручным управлением, полученного инвалидом
бесплатно после смерти инвалида не является
наследованием, а сам автомобиль не входит
в состав наследственного имущества. В
результате этого, инвалид не может и завещать
полученный им бесплатно автомобиль кому
бы то ни было. С другой стороны, автомобиль
переходит после смерти инвалида к членам
семьи инвалида, которые проживали совместно
с умершим и вели с ним общее хозяйство
(а это необязательно наследники по закону).
Однако, если у инвалида на день смерти
совместно проживающих с ним членов семьи
не было, автомобиль возвращается органам,
его выдавшим.
Если же у инвалида, который
приобрел автомобиль по льготной цене,
на момент смерти нет проживающих совместно
с ним членов семьи, то автомобиль сдается
на комиссионную продажу, а наследники
получают оставшуюся от продажи ту часть
суммы, которая была уплачена инвалидом
ранее при покупке автомобиля, за минусом
процента износа и расходов по продаже.
Правовой материал о наследовании
в крестьянском (фермерском) хозяйстве
состоит из статей 257-259 ГК РФ, статей 61-62
Земельного Кодекса РФ, пункта 3 статьи
15 и статьи 27 Закона о крестьянском (фермерском)
хозяйстве, а также постановления Конституционного
Суда РФ от 16 января 1996 года, по которому
части 1и 2 статьи 560 ГК РСФСР признаны не
конституционными и поэтому применению
не подлежат.
Согласно постановления
Конституционного Суда РФ от 16 января
1996 года: институт колхозного двора в гражданском
праве предполагал ранее особый правовой
режим имущества, принадлежащего его членам
на праве совместной собственности. В
собственности колхозного двора находились
подсобное хозяйство на приусадебном
участке земли, жилой дом, продуктивный
скот, птица и мелкий сельскохозяйственный
инвентарь. Часть первая Гражданского
кодекса Российской Федерации 1994 года
не содержит понятия «колхозный двор».
В связи с этим статья 126 ГК РСФСР о собственности
колхозного двора и, следовательно, признание
его специального правового режима в гражданском
законодательстве также утратили силу
с 1 января 1995 года (статья 2 Федерального
закона от 21 октября 1994 года «О введении
в действие части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
Наследование в имуществе крестьянского
(фермерского) хозяйства открывается
на общих основаниях, независимо от того,
умирает ли один из членов хозяйства при
наличии других или последний член двора.
Согласно статьи 257 ГК РФ: «Имущество крестьянского
(фермерского) хозяйства принадлежит его
членам на праве совместной собственности,
если законом или договором между ними
не установлено иное.» Статья 258 ГК различает
прекращение крестьянского хозяйства
в связи с выходом из него всех его членов
или по иным основаниям (а следовательно,
и в случае смерти последнего члена хозяйства)
и выход из хозяйства одного из членов.
Если прекращается хозяйство, то земельный
участок делится по правилам, установленным
действующим законодательством. Если
же выходит один из членов, то земельный
участок и средства производства разделу
не подлежат, а выплачивается денежная
компенсация соразмерно его доле в общем
имуществе.
Земельный кодекс РФ (статья
61) определяет условия наследования земельного
участка, находящегося в собственности
или пожизненном владении граждан, ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство.
Земельный участок передается по наследству
одному из членов хозяйства, по согласованию
с другими членами этого хозяйства. Если
таких нет, то земельный участок переходит
одному из наследников умершего, который
изъявил желание вести хозяйство и удовлетворяет квалификационным
требованиям. Если же и таких наследников
не имеется, то наследникам «земельный
участок передается в размерах, установленных
для ведения личного подсобного хозяйства,
обслуживания жилого дома либо для садоводства
или животноводства. Наследник земельного
участка имеет право на получение стоимости
той части участка, которая к нему не переходит». [18]
Основная группа обязанностей,
переходящих к наследникам, - денежные долги наследодателя. Прав
без обязанностей не бывает, и одной из
обязанностей наследника в случае принятия
им наследства является оплата долгов
наследодателя. Однако наследник отвечает
по долгам наследодателя только в пределах
действительной стоимости перешедшего
к нему наследственного имущества (статья
553 ГК РСФСР).
Обязанность наследников рассчитаться
по долгам наследодателя вытекает из сущности
универсального преемства. При наличии
нескольких наследников наступает долевая
ответственность. Каждый из наследников
отвечает в пределах полученной доли.
Если предмет обязательства не делим,
то наследники несут перед кредитором
наследодателя солидарную ответственность
(статья 323 ГК). Поскольку государство может
быть наследником как по закону, так и
по завещанию, на него распространяется
общее правило об ответственности наследников по
долгам наследодателя. Не отвечают по
долгам отказополучатели. Они сами по
отношению к наследникам являются кредиторами.
Ответственность наследника
по долгам. Во-первых, необходимо выделить
долги наследодателя, имевшиеся на день
открытия наследства. К ним относятся,
в частности, обязанности наследодателя,
вытекающие из договоров займа, купли-продажи,
жилищного или имущественного найма, из
обязательства по возмещению причиненного
вреда. Во-вторых, расходы, возникшие в
связи со смертью наследодателя. Сюда
следует включить расходы, связанные с
затратами на похороны наследодателя,
на содержание граждан, находившихся на
иждивении наследодателя, расходы по охране
наследственного имущества, по управлению
им.
До момента принятия наследниками
наследства нотариусы могут давать распоряжение
об оплате за счет наследственного имущества
расходов, связанных с погребением наследодателя.
Если в составе наследственного имущества
отсутствуют денежные суммы, то нотариус
может дать распоряжение о выдаче вещей,
оставшихся после умершего, стоимость
которых не должна превышать произведенных
расходов. В подтверждение таких расходов
нотариус истребует счета магазинов, справки
лечебных учреждений, акты комиссии по
организации похорон и другие документы.
Кредиторы наследодателя (человек
или организация, которым умерший должен
деньги или имущество) должны заявить о
своих требованиях в течение шести месяцев
со дня открытия наследства путем подачи заявления,
где необходимо указать, какую сумму и
на каком основании должен умерший, Этот
срок предусмотрен для всех кредиторов,
независимо от того, наступил или еще не
наступил срок исполнения их требований.
Претензии предъявляются независимо от
наступления срока соответствующих требований.
Например, если срок уплаты долга истекает
только через год после смерти должника,
то независимо от этого обстоятельства
кредитор вправе потребовать уплаты долга
наследниками в течение шести месяцев
после смерти должника. Несоблюдение этих
правил влечет за собой утрату кредиторами
принадлежавших им прав требования (статья
554 ГК РСФСР). Поскольку закон содержит
специальное указание о том, что не предъявление
кредиторами наследодателя претензий
по его долгам в течение шести месяцев
со дня открытия наследства влечет за
собой утрату права требования, в отношении
указанного срока не подлежат применению
правила о восстановлении, перерыве и
приостановлении срока давности. О поступивших
претензиях нотариус обязан известить
наследников.
Свои претензии кредиторы могут
заявить: а) наследникам, принявшим наследство, б)
исполнителю завещания, в) нотариальной
конторе по месту открытия наследства.
Кредитор наследодателя может предъявить
иск в суде к наследственному имуществу.
Ответчиками по таким искам выступают
заинтересованные лица. Несоблюдение
изложенных правил влечет за собой утрату
кредиторами принадлежавших им прав требования.
Срок, установленный для кредиторов, является
пресекательным.
3. Осо Обенности наследования отдельных
видов имущества
Наследственная масса
- совокупность различных видов имущества
(в том числе денег), которое принадлежало
наследодателю и переходит по наследству
его наследникам. От наследственного имущества,
переходящего к наследникам по общим правилам,
следует отличать имущество, переходящее
к наследникам по специальным правилам.
По специальным правилам переходят вклады
граждан, хранящиеся в Сберегательном
банке и кредитных организациях.
3.1 Вклады в Сбербанке
Банковские вклады граждан наследуются
по общим правилам наследственного права
(пункт 4 статьи 153 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 года). Ранее такие
вклады граждан, прежде всего, находящиеся
в Сбербанке, наследовались чаще всего
в особом порядке (статья 561 ГК РСФСР). При
наличии специального завещательного
распоряжения банку о выдаче вклада в
случае смерти любому лицу или государству
он не входил в состав наследственной
массы.
Но постановлением Верховного
Совета РФ от 3 марта 1993 года « О некоторых
вопросах применения законодательства
Союза ССР на территории Российской Федерации»
пунктом 9: «Пункт 4 статьи 153 Основ гражданского
законодательства на территории Российской
Федерации не применяется по отношению
к вкладам граждан в Сберегательном банке
Российской Федерации» были сведены на
нет положения Основ, касающиеся наследования
вкладов.
«Модель, закрепленная
в статье 561 ГК РСФСР, себя оправдывала,
когда по существу единственным кредитным
учреждением, в котором граждане открывали
вклады, был Сбербанк (ранее – сберкассы).
Государство было заинтересовано в привлечении
сбережений граждан в Сбербанк. В настоящее
время, когда существует широкая сеть
коммерческих банков, да и сам Сбербанк
акционирован, прежние стимулы привлечения
средств вкладчиков, в том числе и такой,
как возможность вкладчика путем завещательного
распоряжения банку исключить вклад из
состава наследства, былое значение утратили.»[19]
Рассмотрим ранее существующую
модель наследования вкладов согласно
статьи 561 ГК РСФСР и пункта 4 статьи 153
Основ.
Распоряжение вкладом может
быть сделано в пользу лица или государства.
В выборе такого лица вкладчик не ограничен.
Распоряжение может быть сделано в интересах
нескольких лиц. Оно должно быть сделано
в письменной форме. Порядок распоряжения
вкладами на случай смерти определяется
уставами кредитных учреждений и изданными
в установленном порядке правилами. Так,
распоряжение вклада может быть записано
в карточке лицевого счета в Сбербанке.
Вкладчик вправе в любое время изменить
или отменить сделанное ранее распоряжение
о судьбе вклада. Так, завещательное распоряжение
о вкладе, сделанное ранее Сбербанку, впоследствии
может быть отменено завещанием.
Завещатель вправе сделать
распоряжение сберегательному банку о
выдаче вклада в случае своей смерти либо
сделать завещание в нотариальной конторе.
Если предметом завещания является только
вклад в Сбербанке, то нотариус не разъясняет
завещателю содержание статьи 535 ГК РСФСР
, поскольку правило об обязательной доле
наследства в этих случаях не применяется.
При наличии завещательного распоряжения
в Сбербанке либо оговорки о вкладе в нотариальном
завещании вклад не входит в состав наследственного
имущества и выдается после смерти вкладчика
Сбербанком без оформления нотариального
свидетельства. Если в отношении вклада
не сделано распоряжения и в нотариально
удостоверенном завещании на все имущество
нет оговорки о нем, то он наследуется
в общем порядке.
Если лицо, в пользу которого
сделано распоряжение, умерло раньше вкладчика,
то вклад, как и в случае отсутствия распоряжения,
включается в общую наследственную массу
и переходит к наследникам по закону или
по завещанию в общем порядке. В случае
смерти лиц, указанных в завещательном
распоряжении, после смерти самого вкладчика
и неполучении ими завещательного вклада,
наследники этих лиц вправе получить вклад
лишь на основании нотариально удостоверенного
документа.
После смерти вкладчика
его вклад выдается лицам, указанным в
распоряжении, независимо от срока обращения
их за получением вклада. Сбербанк руководствуется
Инструкцией Сбербанка РФ от 30 июня 1992
года «О порядке совершения учреждениями
Сберегательного банка Российской Федерации
операциям по вкладам населения» (с изменениями,
внесенными до 01 января 1996 года). Для получения
вклада в банке наследнику по завещанию
необходимо предоставить сберегательную
книжку, паспорт или документ, его заменяющий,
а также свидетельство о смерти вкладчика.
Если эти лица призываются к наследованию,
то вклад не учитывается при определении
размера их наследственной доли. Из вклада
не производится возмещение расходов
на похороны вкладчика, не могут быть удовлетворены
претензии кредиторов умершего вкладчика
и т.п. Следовательно, вклад переходит
к другим лицам в порядке частного правопреемства.
Итак, вклады в Сбербанке являются
объектом наследования и оформляются нотариальными
конторами в общем порядке только в следующих
случаях:
1) если вкладчиком не сделано
распоряжение учреждению банка о выплате
в случае смерти вклада определенному
лицу или государству;
2) если завещательное распоряжение
Сбербанку сделано в пользу одного лица,
которое умерло ранее вкладчика. В этом
случае вклад наследуется наследниками
вкладчика и наследственное дело заводится
на имя умершего вкладчика;
3) если лицо, в пользу которого
сделано завещательное распоряжение,
умерло позднее вкладчика, не востребовав
вклада. В этом случае вклад наследуется
наследниками назначенного, но умершего
получателя вклада. Наследственное дело
заводится на имя лица, в пользу которого
было сделано завещательное распоряжение.