Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 15:48, дипломная работа
Краткое описание
Цель и задачи исследования вытекают из актуальности и степени научной разработанности проблемы. Целью представленной работы выступает комплексный теоретико-правовой анализ проблемы определения понятия преступления, проведенный по следующим направления: - всесторонний анализ правовых актов, действующих в Российской Федерации как источников законодательного определения понятия преступления; - рассмотрение проблем доктринального и правоприменительного подходов к понятию преступления.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ. 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 6 § 1. История законодательного определения преступления. 6 § 2. Понятие преступления по действующему российскому уголовному праву 12 ГЛАВА 3. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.. 15 § 2. Преступление – это деяние. 15 § 3. Преступление – общественно опасное деяние. 21 § 4. Преступление – виновное деяние. 36 § 5. Преступление – уголовно-противоправное деяние. 40 § 6. Преступление – наказуемое деяние. 49 ГЛАВА 3. МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ.. 51 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 57 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 61
ГЛАВА 3. МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ..
51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 61
ВВЕДЕНИЕ
Понятие преступления является одной
из ключевых категорий уголовного права.
Для осуществления стоящих перед уголовным
законодательством задач охраны защищаемых
уголовным правом интересов необходимо
точное определение понятия преступления.
Действительно, без него невозможно представить
существование всей науки уголовного
права, так как с помощью него дается ответ
на то, какие деяния являются незаконными,
какие условия должны быть, чтобы признать
деяние преступлением, а лицо совершившее
это деяние – преступником, какие преступные
действия более опасные для общества,
какие менее.
На это понятие опирается законодатель,
устанавливая санкции за различные виды
преступлений. На данном этапе развития
нашего государства, когда мы стремимся
стать частью цивилизованного демократического
мира, необходима перестройка всей правовой
системы в целом, а уголовного права в
частности, и нужно чтобы оно ( уголовное
право), было защитником граждан, а не было
слепым карательным орудия государства,
а для этого понятие преступления, как
ключевая категория уголовного права,
должно быть конкретным, основанным на
принципах справедливости и равенства
всех перед законом.
Таким образом, налицо актуальность сформулированной
темы работы, которая позволяет не только
определить новые подходы к исследованию
категории понятия преступления, но и
систематизировать накопленные юридической
наукой знания и правоприменительную
практику.
Степень научной разработанности проблемы.
Понятие преступления широко используется
в юридической науке и правоприменительной
практике.
Отдельные стороны проблемы определения
понятия преступления неоднократно рассматривались
в правовой науке. Общетеоретические аспекты
понятия преступления разрабатывали такие
ученые, как Марцев А.И., Тоболкин П.С., Ковалев
М.И., Лысов М.Д., Никонов В.А. и др.
В работе используются работы ученых
в сфере уголовного права – это Кудрявцев
В.Н., Пашин С., Филимонов В.Д., Базаров Р.А.,
Крылова Н.Е., Церетели Т.В. и другие, а также
учебники уголовного права, комментарии
УК РФ и курсы лекций.
Цель и задачи исследования вытекают
из актуальности и степени научной разработанности
проблемы.
Целью представленной работы выступает
комплексный теоретико-правовой анализ
проблемы определения понятия преступления,
проведенный по следующим направления:
- всесторонний анализ правовых актов,
действующих в Российской Федерации как
источников законодательного определения
понятия преступления;
- рассмотрение проблем доктринального
и правоприменительного подходов к понятию
преступления.
В рамках данных направлений предполагается
решить следующие задачи:
- выявить тенденции развития норм о понятии
преступления в российском законодательстве
за все время существования этого понятия
с учетом опыта других стран;
- определить признаки преступления согласно
действующему законодательству и правоприменительной
практике;
- рассмотрение проблем реализации норм
уголовного законодательства о понятии
преступления.
Объект и предмет исследования определяются
тематикой работы, ее целью и задачами.
Объектом научного анализа настоящей
работы является понятие преступления
как теоретическая категория и как правовое
явление социальной действительности.
Предметная направленность определяется
выделением и изучением, в рамках заявленной
темы, нормативно-правовых источников,
принятых на федеральном уровне, так и
судебной практики.
Методологической основой исследования
является диалектический метод. В ходе
исследования использовались обще– и
частнонаучные, а также специальные методы
познания.
Общими явились методы анализа и синтеза,
индукции и дедукции, наблюдения и сравнения.
В качестве общенаучных методов, с помощью
которых проводилось исследование, использовались
метод структурного анализа, системный
и исторический методы. В качестве частнонаучного
метода выступил конкретно-социологический.
К специальным методам, использовавшимся
в работе, следует отнести сравнительно-правовой,
исторический, формально-юридический
метод, методы правового моделирования,
различные способы толкования права.
Данные методы позволили наиболее последовательно
и полно рассмотреть различные аспекты
понятия преступления в рамках цели и
задач исследования.
Эмпирическая база исследования построена
на нормативном материале и судебной практике.
Нормативную основу составили: Конституция
РФ,[1] Уголовный Кодекс РФ,[2] иное федеральное законодательство.
Судебная практика представлена решениями
федеральных судов.
Научная новизна исследования заключается
в том, что оно представляет собой одну
из попыток комплексного теоретико-правового
анализа преступления и его признаков
как института уголовного права, и выявления
уголовно-правовых и социально-криминологических
проблем его применения на практике.
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ИСТОРИЯ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
§ 1. История законодательного определения
преступления
Преступление – это социальное и правовое
явление. Преступность появилась с расколом
общества на антагонистические классы.
Нормы о преступлениях и наказаниях стали
выражать волю экономически и политически
господствующих отношений, прежде всего
в охране власти и собственности.
В рабовладельческом обществе самый
многочисленный класс рабов не был объектом
уголовно-правовой охраны. Рабы как «говорящие
вещи» рассматривались в качестве не субъектов,
а предметов уголовно-правовых отношений.
Социально-классовая природа рабовладельческого
уголовного законодательства выражалась
также в неравенстве граждан перед законом
в зависимости от кастовой принадлежности.
Древнейшие памятники права, например,
Законы Хаммурапи или Ману, жестокими
наказаниями карали малейшие поползновения
на власть фараонов, их собственность,
особенно со стороны низших сословий.
Так, в древнеиндийском памятнике права
и эпоса Законах Ману преступность и наказуемость
открыто связывались с кастовой принадлежностью
субъекта преступления и потерпевшего.
Например, в ст. 365-374 обольщение, прелюбодеяние
и обесчещивание не наказывались вовсе
либо наказывались штрафом, телесным наказанием,
кастрацией или смертной казнью в зависимости
от принадлежности виновного к классам
и сословиям брахманов, вайшиям или шудра.
Последний при сожительстве с благородной
женщиной подлежал смертной казни. Для
брахмана за такое же преступление предусматривалось
наказание в виде обривания головы. Статья
же 380 прямо устанавливала, что «никогда
нельзя убивать брахмана, даже погрязшего
во всяких грехах: надо изгнать его из
страны совсем имуществом без телесных
повреждений».[3]
Кодекс Юстиниана (834 г.) признавал основным
делением людей, относящимся к их правам,
на свободных и рабов. Книга один надцатая,
титул III «Об испорченном рабе» предусматривала
за увечье раба компенсацию как за порчу
имущества, и то, если деяние совершено
со злым умыслом. Если же таковой отсутствует
или увечье последовало вследствие забавы
(например, смерть раба, прыгнувшего в
колодец по забаве свободного лица), вообще
никакой ответственности не наступает.[4]
«Русская Правда» (II век) также оценивала
убийство холопа как повреждение имущества.
Пеня (штраф) строго дифференцировалась
за идентичные преступления в зависимости
от классово-сословных статусов субъектов
преступлений и потерпевших. За убийство
представителей знати – 80 гривен, смерда
– 5 гривен.[5]
Интересно, что во введении к Уложению
царя Алексея Михайловича (1649 г.) по крайней
мере словесно провозглашалось некое
равенство перед судом и наказанием: «Чтобы
Московские Государства всяких чинов
людям от большего до меньшего чина, суд
и расправа были при всяких делах весьма
ровно».[6] Однако дальше этой декларации
равенство не пошло и не могло пойти. В
классово-сословном обществе и государстве
уголовное право объективно, не по чьему-то
произволу не может не быть адекватно
классово-сословным. Данную закономерность
исторического материала следует спокойно
констатировать и не пытаться критиковать.
Поэтому и в этом Уложении наказания строго
взвешивались по классам и сословиям –
бояр, крестьян, холопов. Статья 8 гл. XVIII,
например, гласила: «А будет чей-нибудь
человек помыслить смертное убийство
на того, кому он служит, или против его
выметь какое оружие хотя его убить, ему
за такое дело отсечь рука».
Уголовное законодательство феодального
права открыто и скрупулезно, с не меньшей
суровостью защищало интересы королевских
династий, дворянства, духовенства, состоятельных
сословий, знати. Классический источник
уголовного права позднего феодализма
– «Каролина», по которому издание и применение
норм о менее тяжких и мелких преступ[7]лениях со стороны крестьянства
и челяди вообще составляло прерогативу
сеньоров, феодалов, помещиков.
Специфическое для европейского Средневековья
каноническое (церковное) право под видом
преследования ереси жестоко подавляло
сопротивление крестьянства и свободолюбивых
слоев горожан. Одновременно оно освобождало
от уголовной ответственности лиц духовного
и прочих «благородных» сословий за большое
число преступлений либо существенно
смягчало наказания за них путем замены
наказаний церковной карой.
Уголовно-судебное уложение императора
Карла V Священной Римской империи германской
нации середины XVI в. действовало более
300 лет на территории Европы, Иерусалима,
Индийских островов и других стран. Это
типичный правовой памятник позднего
феодализма, отличающийся беспрецедентной
жестокостью в сочетании с откровенным
социальным неравенством. Например, измена
трактовалась в нем не только как государственная,
но и как измена «собственному господину».
Каралась такая измена смертной казнью
– четвертованием для мужчин и утоплением
для женщин. «Бунт простого народа против
власти» карался смертной казнью либо
сечением розгами и изгнанием из страны.
Воровство преследовалось смертной казнью,
«калечащими телесными наказаниями» либо
иным путем «соразмерно положению лица».[8]
Крайней религиозной нетерпимостью отличалось
мусульманское уголовное право. В нем
исповедание ислама оказывалось даже
значительнее социальной принадлежности
преступника и потерпевшего. К примеру,
аят 91 (81) Корана предписывал: «Неверных
схватывайте и убивайте, где бы ни нашли
их». Раб освобождался от наказания, если
он верующий и убил неверующего из враждебного
народа – аят [94 (92)].[9]
В отличие от рабовладельческого и феодального
законодательства, не знавших общего понятия
преступления, буржуазное уголовное законодательство
такое понятие выработало. Уголовные кодексы,
начиная с французского, стали признавать
преступлением деяния, запрещенные уголовным
законом под страхом наказания. Такое
определение, исходившее из запрета внезаконодательного
и несудебного наказания, из признания
преступными лишь деяний, а не образа мыслей,
из формального равенства всех граждан
перед законом независимо от их классовой
или сословной принадлежности, явилось
крупнейшим, принципиальной важности
историческим достижением уголовного
права. В нем нашли закрепление многовековые
общечеловеческие чаяния о справедливости
и гуманизме.[10]
При социализме впервые в мировой практике
уголовного законодательства произошло
коренное изменение социальной сущности
преступного деяния, адекватно, открыто
зафиксированного в нормах закона. Преступлениями
Советское государство объявило деяния,
которые причиняли вред интересам трудящегося
народа. Уголовно-правовые нормы стали
выражать его волю.
Исторически первым законодательным
актом, давшим понятие преступления, явилась
Декларация прав человека и гражданина
1789 г. Франции. Ее статья 5 по существу характеризовала
материально-содержательное свойство
любого правонарушения, а именно его вредность
для общества. Она гласила, что «закон
вправе запрещать лишь действия, вредные
для общества. Нельзя препятствовать тому,
что не запрещено законом, и никто не может
быть принужден делать то, что закон не
предписывает». Статья 8 Декларации формулировала
принцип «nullum crimen, nulla poena sine lege». В ней говорилось:
«Никто не может быть наказан иначе как
в силу закона, установленного и опубликованного
до совершения преступного деяния и примененного
в законном порядке». Французские УК 1791
и 1810 гг. исходили из юридической дефиниции
преступления путем категоризации их
на три вида, утратив, к сожалению, материальный
признак преступлений, содержащийся в
Декларации прав человека и гражданина.
Его частично восстановил УК 1922 г.
Вслед за французскими аналогичную дефиницию
установили другие буржуазные УК. Преступлением
признавалось деяние, запрещенное уголовным
законом под угрозой наказания Некоторые
уточняли эту формулировку указанием
на закон, который действовал во время
совершения преступления.
Достоинство такого понятия в его соответствии
принципу законности – «Нет преступления,
нет наказания без указания о том в законе»,
в формальном равенстве нарушителей закона
перед ним. Однако существенный недостаток
состоял в том, что, достаточно четко отражая
юридический признак преступления, его
противоправность, формальное определение
(потому и формальное, что описывало лишь
юридическую форму преступления), совсем
не раскрывало социальной сущности преступного
и наказуемого деяния. Получался логически
замкнутый круг: преступно то, что по закону
наказуемо, наказуемо то, что преступно.
А что лежит в основе преступного, какие
основания криминализации деяния, т.е.
объявление его преступным и наказуемым,
– оставалось за рамками такого определения.
Поэтому в XX в. (не без воздействия советского
уголовного законодательства) прогрессивные
ученые Запада стали активно критиковать
формальное определение преступления.[11]
Формализм конструкции преступления
в действительности не препятствовал
принятию, казалось бы, неприемлемой при
таком определении преступления нормы
об аналогии. Так произошло, например,
с фашистским уголовным законодательством.
В 1935 г. национал-социалистический режим
включил в УК норму об аналогии, ничуть
не заботясь о несоответствии ее формальному
понятию преступления в УК. Аналогичное
положение существовало в российском
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.