Понятие и признаки хищения чужого имущества

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Октября 2013 в 12:47, курсовая работа

Краткое описание

Цели и задачи данной курсовой работы состоят в следующем:
• дать ответ на вопрос, что такое хищение и каковы его признаки;
• рассмотреть основные формы хищения (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой, хищение предметов, имеющих особую ценность);

Содержание

Введение 3
Глава 1. Понятие и основные признаки хищения 5
Глава 2. Формы хищения 14
2.1 Кража 16
2.2 Мошенничество 21
2.3 Присвоение и растрата 22
2.4 Грабеж 23
2.5 Разбой 25
2.6 Хищение предметов, имеющих особую ценность 29
Заключение 31
Нормативно-правовые акты 34
Список используемых источников и литературы 35

Прикрепленные файлы: 1 файл

Курсовая по УП Хищение.doc

— 174.50 Кб (Скачать документ)

Обязательным объективным  признаком хищения является безвозмездность  изъятия (обращения) чужого имущества  в свою пользу или в пользу других лиц. Под безвозмездным следует  понимать изъятие чужого имущества  без предоставления его собственнику полного эквивалента стоимости похищенного в виде определенной суммы денег, другого равноценного имущества или трудовых затрат, например, постройка дачи, садового домика. Неэквивалентное (частичное) возмещение собственнику стоимости изъятых из его фонда вещей не исключает состава хищения чужого имущества, но может повлиять на его размер, вплоть до мелкого хищения, например, путем присвоения. По уголовным делам о хищениях чужого имущества вопрос о полном или частичном возмещении собственнику стоимости изъятых ценностей возникает крайне редко. В подавляющем большинстве случаев, как показывает практика, изъятие носит безвозмездный характер.

Об отсутствии признака безвозмездности  можно говорить при двух условиях: во-первых, возмещение должно происходить  одновременно с изъятием имущества (в процессе его изъятия или непосредственно после изъятия, когда не было намерения уклониться от возмещения); во-вторых, возмещение должно быть полным (эквивалентным). Частичное возмещение стоимости изъятого имущества не означает отсутствия состава хищения, но может быть учтено при определении размера последнего. Вопрос о том, было ли предоставленное возмещение эквивалентным, решается судом на основе анализа конкретных обстоятельств дела, с учетом в необходимых случаях мнения потерпевшего.

Возвращение похищенного или возмещение причиненного имущественного вреда  виновным после того, как хищение  было окончено, само по себе не устраняет  состава преступления, но должно учитываться  судом при индивидуализации ответственности  и наказания.

В определении хищения назван и  такой признак объективной стороны, как причинение преступлением ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб состоит в уменьшении объема наличного имущества (имущественных фондов) потерпевшего. Поэтому размер ущерба определяется стоимостью похищенного.

Закон не ограничивает уголовную ответственность  за хищение какой-либо минимальной  суммой. Это не исключает возможности  освобождения от уголовной ответственности  за кражу или другое ненасильственное хищение ввиду малозначительности деяния, если стоимость похищенного ничтожна и умысел виновного не был направлен на изъятие имущества в более значительном размере. За мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ. При этом «хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. Размер ущерба является одним из оснований для дифференцирования ответственности за хищения путем формулирования соответствующих квалифицирующих признаков.

Получившие распространение в  научной литературе, учебниках и  комментариях определения хищения  обычно не включали указание на причинение ущерба. Этот признак рассматривался как производный от объекта и  других признаков хищения. Общественно опасное последствие в составе хищения - это утрата собственником возможности владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом и одновременно противоправное приобретение такой возможности преступником. Поскольку предметом хищения всегда является вещь, обладающая стоимостью, то ущерб от хищения определяется только стоимостью похищенного.

Введение в легальное определение  хищения указанного признака не следует  рассматривать в качестве повода для пересмотра установившегося  взгляда на равнозначность понятий ущерб и размер хищения. С точки зрения гражданско-правовых последствий хищения можно сказать, что ущерб - это денежное выражение размера хищения.

Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещенным законом (объективная противоправность), но и при отсутствии у виновного прав на это имущество (субъективная противоправность). Отсюда следует, что завладение имуществом, на которое субъект имеет право, не является хищением, даже если оно совершено одним из способов, названных в ст. 158-162,164 УК РФ. Такие действия могут быть при соответствующих условиях расценены как самоуправство (ст. 330 УК РФ).

При оценке субъективной стороны преступления важно учитывать, что любое хищение предполагает наличие у виновного прямого умысла, направленного на преступное завладение чужим имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной целью другим лицам, т.е. корыстного мотива.

Похититель всегда осознает не только общественную опасность своих действий, но и то, что имущество является чужим. Он предвидит обязательное наступление имущественного ущерба для собственника или иного владельца имущества и желает этого.

Рассматриваемые преступные действия нередко совершаются в группе, что усложняет их квалификацию. Корыстные мотивы, которые определяют направленность умысла конкретного лица на хищение, могут не относиться к соучастникам - у них могут быт другие побуждения. Однако соучастники в любом случае должны быть осведомлены о характере совершаемого исполнителем преступления. «При квалификации действий виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников (организаторов, подстрекателей, пособников)».4

«Не образуют состава кражи или грабежа  противоправные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью его временного использования с последующим возвращением собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации».5

При хищении  наряду с корыстными возможны и сопутствующие мотивы (хулиганские, месть и др.). Однако наличие любого из этих сопутствующих мотивов при отсутствии корыстного мотива исключает квалификацию содеянного как хищения.

Субъектом хищения является вменяемое физическое лицо, достигшее  установленного возраста. Возраст, по достижении которого наступает уголовная  ответственность, неодинаков для различных  форм хищения. Согласно ст. 20 УК РФ ответственность за кражу, грабеж, разбой наступает с 14 лет, а за мошенничество, присвоение и растрату, хищение предметов, имеющих особую ценность - с 16 лет. Кроме этого, формы хищений, предусмотренные ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», могут совершаться только специальными субъектами. Установление пониженного возраста уголовной ответственности за большинство форм хищения обусловлено высокой общественной опасностью этих деяний, а также относительной распространенностью их среди подростков.

 

 

 

Глава 2. Формы хищения

Принято делить хищения на формы и виды. Форма хищения определяется способом его совершения. Так, кража, мошенничество, разбой и т. п. - это формы хищения. В свою очередь, хищение в любой форме делится еще на виды, в зависимости от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков. Так, в ч. 1 ст. 158 УК предусмотрен основной вид кражи без отягчающих обстоятельств ("простая кража"), в ч. 2 - квалифицированный вид кражи, в ч. 3 - особо квалифицированный вид.

Среди форм хищения, можно выделить две подгруппы: 1) насильственные формы (разбой и грабеж); 2) ненасильственные формы (кража, присвоение, растрата, мошенничество). В первой подгруппе объединены наиболее опасные преступления, связанные с посягательством на личность. Их особо квалифицированные виды все относятся к категории особо тяжких преступлений. Однако в гл. 21 УК РФ на первом месте помещена статья о краже, которая традиционно рассматривается как наиболее характерная, "типовая" форма хищения. За статьей о краже следуют нормы о других ненасильственных формах хищения, а затем - о насильственных.

Дифференциация форм хищения на насильственные и ненасильственные криминологически и юридически обоснована. В криминологических исследованиях давно подмечено, что корыстно-насильственные преступления против собственности характеризуются рядом специфических признаков, свидетельствующих о более высокой опасности, как самих деяний, так и лиц, их совершающих. Уголовный кодекс РФ заметно усиливает ответственность в тех случаях, когда завладение чужим имуществом происходит в насильственных формах. Это связано с тем, что данные преступления посягают не только на собственность, но и на личность потерпевших. В иерархии социальных ценностей личность стоит выше имущества.6

Предлагаемое деление позволяет избежать многих ошибок в квалификации хищений, связанных с тем, что способу изъятия имущества (тайно, открыто, путем обмана) иногда придается более существенное значение, нежели факту применения насилия.

Рассмотрим основные формы хищений и их квалифицирующие признаки.

 

2.1 Кража (ст. 158 УК РФ)

Кража в законе определяется как «тайное хищение чужого имущества». Видовой объект кражи - собственность, непосредственный - конкретные формы собственности. Предметом кражи является чужое имущество.

С объективной стороны хищение совершается незаметно и ненасильственно. В теории и практике выработаны критерии, одновременное установление которых дает основание говорить о незаметности совершенного хищения. Таких критериев два: объективный и субъективный. Установление первого из них означает выяснение отношения к факту совершаемого виновным хищения со стороны лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, а также посторонних лиц. Установление субъективного критерия незаметности (тайного хищения) предполагает выяснение отношения к факту совершаемого преступления со стороны самого виновного. Решающим закон и судебная практика считают субъективный признак.

По конструкции состав кражи - материальный. Она окончена с момента причинения ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества.

Кража с субъективной стороны характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью. Лицо осознавало, что тайно похищает чужое имущество, предвидело неизбежность причинения своими действиями ущерба собственнику или иному владельцу имущества и желало его причинить.

Субъект кражи - вменяемое лицо, достигшее 14 лет.

Квалифицирующими признаками кражи  являются: «а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г)из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».7

Под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует понимать такое хищение, в котором участвовали двое и более лиц, заранее договорившихся о совместном, его совершении. Ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них.

Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, предусмотрена в п. «б» ч. 2 ст. 158 УК. Решая вопрос о наличии в действиях виновного такого квалифицирующего признака, как проникновение в помещение или иное хранилище, органы следствия и суды должны иметь в виду следующее: проникновение - это вторжение в помещение или иное хранилище с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться не только тайно, но и открыто, как с преодолением препятствий или сопротивления людей, в том числе работников охраны, так и беспрепятственно, а равно с помощью приспособлений (например, крюков, "удочек", магнитов, засасывающих шлангов, щипцов и др.), позволяющих виновному извлекать похищаемые предметы без входа в соответствующее помещение, хранилище). Проникновением  должно признаваться и появление в помещении путем использования обмана, в том числе и подложных пропусков, например, под видом сантехника, почтальона, курьера, инспектора пожарного надзора и т.д.

Проникновение - не самоцель, а способ получить доступ к хранящимся ценностям, которые виновный намерен похитить. Проникновению поэтому всегда предшествует формирование умысла на хищение в  помещении или ином хранилище  чужого имущества. В силу этого, если виновный вошел в помещение с иными благими намерениями и целями и умысел на тайное или открытое изъятие материальных ценностей возник уже после этого, который он затем и реализовал, в содеянном отсутствует комментируемый квалифицирующий признак хищения.

Понятия помещения и хранилища  раскрываются в примечании 3 к ст. 158 УК РФ.

Под помещением в статьях главы 21 УК РФ «понимаются строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях». Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и подвижным.

Хранилище - это «хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей». Хранилищем могут быть признаны передвижные автолавки, рефрижераторы, контейнеры, сейфы и т.п. Однако участки территории (акватории), используемые не для хранения, а, например, для выращивания какой-либо продукции, понятию «иное хранилище» не относятся.

Потерпевшим от кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК), является только физическое лицо. В соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 УК «определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей».

Об имущественном положении  свидетельствуют такие обстоятельства, как стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы или пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов его семьи и т.д. В любом случае рассматриваемый квалифицирующий признак может быть вменен при условии, что реально причиненный гражданину материальный ущерб превышает две тысячи пятисот рублей.

Ответственность за кражу, совершенную из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, установлена в п. «г» ч. 2 ст. 158 УК. Другой ручной кладью можно признать чемодан, портфель, рюкзак и т.п. Сумма похищенного значения не имеет.

Кража признается особо  квалифицированной, когда она совершена: «а) с незаконным проникновением в жилище; б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере».8

Информация о работе Понятие и признаки хищения чужого имущества