Особенности преступлений в российском уголовном законодательстве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2012 в 20:35, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы – рассмотреть особенности преступлений в российском уголовном законодательстве.
Соответственно цели сформулируем задачи, которые предстоит выполнить: 1.Рассмотреть понятие и основные признаки преступлений в действующем законодательстве;
2.Определить основные категории преступлений в соответствии с их тяжестью;
3. Определить значение классификации преступлений для деятельности органов внутренних дел

Содержание

Введение 3
1. Понятие преступления по действующему уголовному закону.
Основные признаки деяния, признаваемого преступлением 5
2. Категории преступлений в соответствии с их тяжестью 11
3. Значение классификации преступлений для
деятельности органов внутренних дел 12
Заключение 20
Список использованной литературы 22

Прикрепленные файлы: 1 файл

кур.docx

— 45.72 Кб (Скачать документ)

Содержание:

 

Введение           3

1. Понятие преступления по действующему уголовному закону.

Основные  признаки деяния, признаваемого преступлением  5

2. Категории преступлений в соответствии с их тяжестью   11

3. Значение классификации преступлений для

деятельности органов внутренних дел      12

Заключение          20

Список использованной литературы      22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Понятие преступления является одной из ключевых категорий уголовного права. Для осуществления стоящих  перед уголовным законодательством  задач охраны защищаемых уголовным  правом интересов необходимо точное определение понятия преступления.

Действительно, без него невозможно представить существование  всей науки уголовного права, так  как с помощью него дается ответ  на то, какие деяния являются незаконными, какие условия должны быть, чтобы  признать деяние преступлением, а лицо, совершившее это деяние – преступником, какие преступные действия более  опасные для общества, какие менее.

Существуют две разновидности  определения того, что является преступлением - формальное и материальное.

Во многих зарубежных государствах принято формальное определение  преступления, согласно которому преступлением  считается деяние, предусмотренное  уголовным кодексом соответствующей  страны.

Материальное определение  преступления включает такие признаки, которые определяют, почему данное деяние является преступлением. Прежде всего, это указание на общественную опасность и объекты посягательства.

Однако нельзя впадать  и в другую крайность, определяя  преступление исключительно через  материальные признаки, как это было сделано в УК 1922 г. Преступлением  признавалось действие или бездействие, опасное для рабоче-крестьянского  правопорядка, то есть для того, чтобы назвать человека преступником, было необязательно даже определять, что же нельзя преступать. Так, судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким-либо причинам показалось опасным для Советского государства1.

Таким образом, деяние можно  назвать преступлением, если оно  общественно опасно, противоправно, виновно и наказуемо.

Тема данной курсовой работы интересна и весьма актуальна в настоящее время. В связи с тем, что Россия находиться в данный момент в противоречивом процессе реформирования особо важно и остро стоит проблема преступности. Все больше учащаются случаи совершения преступлений. Борьба с правонарушениями - одна из наиболее важных сторон всего процесса искоренения преступности в нашей стране.

В уголовном  законодательстве сущностью преступлений занимались Н. И. Загородников, В.М. Баранов, В.И. Карташов, А. П. Кузнецов, Н. Н. Маршакова, В. П. Коняхин, Н. Г. Кадников, А. И. Марцев и др.

Цель  курсовой работы – рассмотреть особенности преступлений в российском уголовном законодательстве.

Соответственно  цели сформулируем задачи, которые  предстоит выполнить: 1. Рассмотреть понятие и основные признаки преступлений в действующем законодательстве;

2. Определить основные категории преступлений в соответствии с их тяжестью;

3. Определить значение классификации преступлений для деятельности органов внутренних дел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие преступления по действующему уголовному закону. Основные признаки деяния, признаваемого преступлением

 

Понятие преступления, как  уже было сказано во введении, представляет собой одно из фундаментальных понятий  уголовного права. Его социальная сущность определяется тем, что оно посягает на права и свободы человека и  гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества.2

В законе преступление определено как «виновно совершенное общественно  опасное деяние, запрещенное Уголовным  Кодексом Российской Федерации3 под угрозой наказания».4 Это определение по способу конструирования является формально – материальным, поскольку содержит указание не только на нормативный (формальный) признак – запрещенность деяние уголовным законом, но и на материальный признак – общественную опасность, раскрывающий социальную сущность преступления.

Итак, под определением «Преступление» понимается только деяние, то есть поведение человека, выраженное в определенной объективной форме.

Ни мысли, ни намерения, ни цели человека не могут быть преступлением, если они не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке.

Деяние как объективированное  поведение может выражаться в  одной из двух форм:

    • В действии (активное поведение);
    • В бездействии (пассивное поведение, означающее невыполнение лицом своей обязанности совершить определенные действия).

Основные признаки деяния, признаваемого преступлением

 

Поведение человека приобретает  уголовно – правовое значение, то есть становиться преступлением, только при условии, что оно обладает всеми четырьмя признаками:

    • Общественная опасность;
    • Противоправность;
    • Виновность;
    • Наказуемость.

 

Общественная  опасность – это материальный признак преступления, в котором выражается его социальная сущность.

Именно этот признак объясняет, почему то или иное деяние отнесено к разряду уголовно наказуемых.

Общественная опасность  составляет неотъемлемое объективное  свойство (качество) всякого преступления, она означает способность деяния причинять существенный вред общественным отношениям, поставленным под защиту уголовного закона.

Из всего многообразия общественных отношений только часть  находиться в сфере правового  регулирования и правовой охраны. А из этой сферы под защиту уголовного закона поставлены лишь наиболее важные общественные отношения, примерный  перечень которых содержится в части 1, статье 2 УК РФ.

Общественная опасность  как материальный признак преступления имеет качественную и количественную характеристику:

 

Качественная  сторона общественной опасности (характер)

Означает типовую характеристику социальной вредности определенных видов преступлений (кражи, изнасилования, терроризма и т.д.)

Характер общественной опасности  определяется главным образом важностью  тех общественных отношений, на которые  совершается посягательство, характером причиненного вреда и способом посягательства. Так, посягательства на здоровье человека обладают одной типовой общественной опасностью, на отношения собственности  – другой, на основы конституционного строя России – третьей и т.д. В то же время по характеру общественной опасности могут существенно  различаться и посягательства на один и тот же объект, если они совершаются различными способами.5

 

Количественный  показатель общественной опасности (степень)

Определяется тяжестью причиненных  последствий, способом совершения преступления, если оно по своей сути меняет социальную оценку деяния,6 формой вины, видом умысла или неосторожности, содержанием мотивов и целей, а также другими обстоятельствами, влияющими на меру социальной вредности конкретного преступления.

Типовая характеристика степени  общественной опасности деяния выражается в санкции, установленной в законе за преступление данного вида. А  конкретная оценка степени общественной опасности каждого реально совершенного преступления дается судом с учетом всей совокупности обстоятельств его  совершения и выражается в конкретной мере наказания.

Таким образом, законодатель устанавливает типовую характеристику степени общественной опасности  определенных видов преступлений, а  суд определяет индивидуальную степень  общественной опасности каждого  конкретного преступления, уточняя  ее законодательную оценку.

Для более глубокого понимания  признака общественной опасности необходимо уяснить смысл части 2, статьи 14 УК РФ, согласно которой не признается преступлением деяние, хотя и попадающее под описание какого либо преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Эта норма  требует двух комментариев. Для признания преступлением еще недостаточно его формального сходства с правонарушением, описанным в норме Особенной части УК РФ. Даже при наличие такого сходства деяние может быть малозначительным7, а потому – не представляющим общественной опасности. Вопрос о признании деяния малозначительным решается правоохранительными органами с учетом обстоятельств совершение деяния.

Деяние, признанное непреступным в силу его малозначительности, может  содержать состав иного правонарушения и влечь юридическую (не уголовную) или моральную ответственность. Следовательно, указание в законе на отсутствие в подобных в подобных деяниях общественной опасности  следует понимать не в смысле абсолютного  отсутствия общественной опасности8, а в том смысле, что общественная опасность таких деяний не достигает меры, присущей преступлениям. Указание закона на то, что малозначительные деяния не представляют общественной опасности, следует понимать только в уголовно – правовом значении.

 

Противоправность  – это признак преступления, означающий, что преступлением признается только такое деяние, которое прямо запрещено нормой Особенной части УК РФ.

В этом признаке реализуется  закрепленный в статье 3 УК РФ принцип  законности, в соответствии с которым  преступность деяния определяется только УК РФ, а применение уголовного закона по аналогии не допускается.

Противоправность (уголовная противозаконность) – это формальный признак преступления, который служит юридическим выражением признака общественной опасности.

Будучи объективным свойством  деяния, общественная опасность не зависит от воли законодателя или  правоприменителя.

Выявив объективно существующую общественную опасность деяния и  необходимость борьбы с ним средствами уголовного права, государство в  лице законодательного органа, выражающего  обобщенные взгляды общества, формулирует  уголовно – правовой запрет данного  вида деяний и устанавливает наказание  за его совершение.

И наоборот: деяние, запрещенное  уголовным законом, на определенном этапе развития общества может в  значительной мере или полностью  утратить общественную опасность. В  таком случае деяние в силу утраты своего социально негативного содержания декриминализируется, то есть отменяется уголовно – правовой запрет на его совершение.

Таким образом, общественная опасность и противоправность –  это две неразрывные характеристики преступления (социальная и юридическая), ни одна из которых не может в  отрыве от другой определять деяние как  преступное и уголовно наказуемое.

 

Виновность – это третий конструктивный признак преступления, непосредственно вытекающий из принципа вины, закрепленного в статье 5 УК РФ. Основанное на принципе субъективного вменения, законодательство России запрещает объективное вменение, то есть уголовную ответственность за невиновное причинение вреда.

Согласно части 1 статьи 24 УК РФ9 виновным в преступлении признается лицо, совершившие общественно опасное и противоправное деяние умышленно либо по неосторожности.

Вина (виновность) как уголовно – правовое понятие означает определенное психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию и его общественно опасным последствиям, проявившееся в форме умысла (прямого или косвенного) либо неосторожности (в виде легкомыслия или небрежности).

Если деяние совершенно без  вины (случайно), то, несмотря на его  общественную опасность, оно не признается преступлением и потому не влечет уголовной ответственности.

 

Наказуемость  – четвертый признак преступления, характеризующий не его сущность, а указывающий на неблагоприятное для правонарушителя неизбежное правовое последствие.

Это означает, что за всякое предусмотренное уголовным законом  и совершенное виновно общественно  опасное деяние может быть назначено  предусмотренное в санкции уголовно – правовой нормы наказание (либо иная мера уголовно – правового  характера).

Иначе говоря, наказуемость  - это установленная законом возможность назначения наказания.

Надо отметить, что не каждое преступление фиксируется правоохранительными  органами и не всякое зафиксированное  преступление раскрывается, а так  же по основаниям и в случаях, предусмотренных  законом, лицо, совершившие преступление, может быть освобождено от уголовной  ответственности или от наказания.

Исходя из выше изложенного, под наказуемостью нужно понимать не реальное наказание и не факт его назначения за конкретное преступление, а установленную законом возможность  применить наказание за каждый случай совершения общественно опасного деяния, описанного в диспозиции уголовно –  правовой нормы.

Информация о работе Особенности преступлений в российском уголовном законодательстве