Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Августа 2014 в 06:16, шпаргалка
Краткое описание
1. Понятие международного права.
Международное право – совокупность норм, регулирующих отношения между субъектами международного сообщества, складывающиеся в рамках международного правопорядка, а также отношения, складывающиеся в рамках национального правопорядка в единообразном развитии которого заинтересованы субъекты международного сообщества.
Принцип суверенного равенства
государств сложился и получил закрепление
в названных выше документах как синтез
традиционных правовых постулатов — уважения
государственного суверенитета и равноправия
государств. Соответственно его характеризуют
как комплексный, двуединый принцип. Само
соединение двух указанных элементов
порождает новый международно-правовой
феномен — суверенное равенство государств.
В таком качестве он был закреплен
в Уставе ООН: "Организация основана
на принципе суверенного равенства всех
ее членов" (п. 1 ст. 2).
Согласно Декларации 1970 г. и
Заключительному акту 1975 г. государства
имеют одинаковые (равные) права и обязанности,
т. е. они юридически равны. При этом по
Декларации все государства "являются
равноправными членами международного
сообщества независимо от различий экономического,
социального, политического или иного
характера".
Каждое государство пользуется
правами, присущими полному суверенитету,
и вместе с тем обязано уважать правосубъектность
других государств и их соответствующие
права, включая право определять и осуществлять
по своему усмотрению взаимные отношения
на основе международного права. Специфической
для Заключительного акта является формулировка
относительно права государств "принадлежать
или не принадлежать к международным организациям,
быть или не быть участниками двусторонних
или многосторонних договоров...".
"Равносуверенность" государств
характеризуется тем, что „каждое
государство суверенно в пределах
системы государств, международного
сообщества, т. е. в условиях взаимодействия
и взаимозависимости государств.
Суверенитет одного государства
сопряжён с суверенитетом другого
государства и вследствие этого
должен быть с ним скоординирован
в рамках действующего международного
права (в литературе встречается словосочетание
"согласованный суверенитет"). В функции
международного права входит нормативное
обеспечение такой координации, своего
рода упорядочение осуществления основанной
на государственном суверенитете международной
правосубъектности.
Заключаемые государствами
международные договоры, будучи воплощением
согласования государственных воль, отражают
принцип суверенного равенства и нередко
содержат Прямые ссылки на него (например,
преамбула Венской конвенции о праве международных
договоров, ст. 1 Устава Содружества Независимых
Государств, ст. 1 Договора о дружественных
отношениях и сотрудничестве между Российской
Федерацией' .и Чешской Республикой от
26 августа 1993 г.).
Конкретное проявление принципа
суверенного равенства получает и в таких
договорных формулировках, как "каждое
участвующее в договоре государство имеет
право...", "каждое участвующее в договоре
государство обязуется", "ни одно
государство не может..." и т. п.
Этот принцип распространяется
на всю сферу реализации международно-правовых
норм — на действие механизма международно-правового
регулирования, на методы мирного урегулирования
межгосударственных споров и на проявление
ответственности государств за международные
правонарушения.
15. Невмешательство
во внутренние дела.
Современное понимание принципа
невмешательства во внутренние дела государств
в общей форме зафиксировано в Уставе
ООН и конкретизировано в указанных международно-правовых
документах, а также в Декларации ООН 1965
г. о недопустимости вмешательства во
внутренние дела государств, об ограждении
их независимости и суверенитета.
Согласно Уставу ООН Организация
не имеет права на вмешательство в дела,
по существу входящие во внутреннюю компетенцию
любого государства.
Декларация о принципах международного
права 1970 г. и Заключительный акт общеевропейского
Совещания 1975 г. устанавливают, что ни
одно государство или группа государств
не имеет права вмешиваться прямо или
косвенно по какой бы то ни было причине
во внутренние дела, входящие в компетенцию
другого государства. Ни одно государство
не может применять любые акты военного,
политического или другого принуждения
с целью добиться подчинения себе какого-либо
государства в осуществлении им суверенных
прав и обеспечения себе таким образом
преимущества любого рода. Запрещается
организация или поощрение подрывной,
террористической деятельности, направленной
на насильственное изменение строя другого
государства.
Международное право не регламентирует
внутреннюю компетенцию государства,
поскольку она обусловлена государственным
суверенитетом и определяется актами
государства. Поэтому вмешательством
должны считаться любые меры государств
или международных организаций, с помощью
которых последние попытаются препятствовать
субъекту международного права решать
дела, по существу входящие в его компетенцию.
Не считаются внутренними делами такие
действия, которые по своей сущности и
целенаправленности представляют угрозу
миру и безопасности, грубо попирают общепризнанные
международные нормы. Поэтому на основании
Устава ООН к данным государствам могут
быть применены принудительные меры. В
современном международном праве критерием
концепции невмешательства являются международные
обязательства государств, в том числе
их обязательства по Уставу ООН.
16. Равноправие
и самоопределение народов.
Данный принцип, родившийся
во времена буржуазно-демократических
революций как принцип национальности,
после окончания Первой мировой войны
получил признание как принцип самоопределения.
Устав ООН (п. 2 ст. 1) говорит о цели развития
дружественных отношений «на основе уважения
принципа равноправия и самоопределения
народов». Постепенно в практике ООН он
утвердился в качестве правовой базы процесса
ликвидации колониальных режимов и создания
независимых государств.
Декларация 1960 г. о предоставлении
независимости колониальным странам и
народам подтвердила антиколониальную
направленность принципа и в то же время
закрепила право всех народов свободно
устанавливать свой политический статус,
осуществлять экономическое, социальное
и культурное развитие, свободно распоряжаться
своими естественными богатствами и ресурсами.
Международные пакты о правах человека
1966 г. зафиксировали право на самоопределение
в договорной форме, обязательной для
государств-участников, а Декларация о
принципах международного права 1970 г.
конкретизировала его содержание и определила,
что способами осуществления права на
самоопределение являются создание суверенного
государства, присоединение к государству
или объединение с ним, установление любого
другого политического статуса, свободно
избранного народом.
Заключительный акт СБСЕ 1975
г. формулирует этот принцип как равноправие
и право народов распоряжаться своей судьбой.
Особую актуальность в современных
условиях приобретает и другая сторона
принципа, обеспечивающая ограждение
суверенных государств от сепаратистских
движений, ориентированных на раскол суверенного
государства. Ничто в рассматриваемом
принципе, сказано в Декларации 1970 г., не
должно толковаться как санкционирующее
или поощряющее любые действия, которые
вели бы к расчленению или нарушению территориальной
целостности и политического единства
суверенных государств, соблюдающих принцип
равноправия и самоопределения народов.
Таким образом, данный принцип должен
применяться с учетом другого основного
принципа международного права — территориальной
целостности государств.
В резолюции 1998 г. «Всеобщее
осуществление права народов на самоопределение»
Генеральная Ассамблея ООН подтвердила,
что всеобщее осуществление данного права
«является фундаментальным условием для
эффективной гарантии и соблюдения прав
человека», тем самым напрямую связав
его с еще одним основным принципом международного
права. Самоопределение, следовательно,
не может сопровождаться нарушением прав
человека.
17. Неприменение
силы или угрозы силой.
Становление данного принципа
связано с такими международно-правовыми
актами, как Конвенция о мирном решении
международных столкновений (1899 г.) и Конвенция
об ограничении применения силы при взыскании
по долговым обязательствам (1907 г.).
Определенные правовые ограничения
применения силы содержались в Статуте
Лиги Наций. В частности, ст. 12 обязывала
государства не прибегать к войне до тех
пор, пока не использованы определенные
мирные средства.
Особое значение в осуждении
и отказе от обращения к войне имел Парижский
договор (Пакт Бриана-Келлога) от 27 августа
1928 г. Согласно его ст. 1 "Высокие Договаривающиеся
Стороны торжественно, заявляют от имени
своих народов по принадлежности, что
они осуждают обращение к войне для урегулирования
международных споров и отказываются
от таковой в своих взаимных отношениях
в качестве орудия национальной политики".
Статья 2 предусматривала решение споров
или конфликтов мирными средствами. Данный
подход, по сути дела, закреплял принцип
запрещения агрессивной войны, который
был конкретизирован и развит в последующем
в Уставах Нюрнбергского и Токийского
трибуналов и их приговорах.
Устав ООН (п. 4 ст. 2) провозгласил:
"Все Члены Организации Объединенных
Наций воздерживаются в их международных
отношениях от угрозы силой или ее применения
как против территориальной неприкосновенности
или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом,
несовместимым с целями Объединенных
Наций". Конкретизируя эту основополагающую
норму, Декларация 1970 г. возложила на каждое
государство обязанность воздерживаться
от угрозы силой или ее применения с целью
нарушения существующих международных
границ другого государства или в качестве
средства разрешения международных, в
том числе территориальных, споров. Развитием
этого положения стало формулирование
в Заключительном акте СБСЕ 1975 г. принципа
нерушимости границ.
Декларация 1970 г. квалифицирует
агрессивную войну как преступление против
мира, влекущее ответственность по международному
праву. В развитие этой нормы Генеральная
Ассамблея ООН в 1974 г. приняла резолюцию,
содержащую определение агрессии: применение
вооруженной силы государством или группой
государств против суверенитета, территориальной
неприкосновенности или политической
независимости другого государства или
каким-либо другим образом, несовместимым
с Уставом ООН. Перечислив семь видов действий,
квалифицируемых в качестве актов агрессии,
резолюция оговорила право Совета Безопасности
определить, что и другие акты представляют
собой агрессию согласно положениям Устава.
Запрет применения силы, несовместимого
с целями Объединенных Наций, совмещен
в Уставе ООН с допущением правомерного
обращения к вооруженной силе: во-первых,
в целях самообороны, если произойдет
вооруженное нападение (ст. 51), во-вторых,
по решению Совета Безопасности ООН в
случае угрозы миру, любого нарушения
мира или акта агрессии (ст. 39 и 42).
18. Мирное урегулирование
споров.
Этот принцип по своему содержанию
тесно связан с принципом неприменения
силы и угрозы силой, их становление проходило,
по существу, одновременно. Чем категоричнее
формулировались обязательства государств
разрешать свои споры мирными средствами,
не прибегая к войне, тем очевиднее становилось
правило об отказе от применения силы
и угрозы силой. Так, анализ содержания
ст. 1 и 2 Конвенции о мирном решении международных
столкновений 1907 г. позволяет сделать
вывод, что мирное разрешение споров лишь
предпочтительнее по сравнению с таким
средством, как применение оружия. Применение
оружия не исключается в качестве правомерного
средства разрешения споров. Чтобы предупредить
по возможности обращение к силе, государства
соглашаются прилагать все свои усилия
к тому, чтобы обеспечить мирное решение
международных несогласий (ст. 1). В случае
возникновения важного разногласия или
столкновения они согласились обращаться,
насколько позволят обстоятельства, к
добрым услугам или посредничеству одной
или нескольких дружественных держав,
прежде чем прибегнуть к оружию (ст. 2).
В Уставе Лиги Наций указывались
средства, которые государства должны
использовать для разрешения спора (третейское
или судебное разбирательство, рассмотрение
спора в Совете), ни в коем случае не прибегая
к войне, но лишь до истечения трехмесячного
срока после решения третейских судей,
или судебного постановления, или доклада
Совета (п. 1 ст. 12).
В Договоре об отказе от войны
в качестве орудия национальной политики
1928 г. государства-участники признали,
что урегулирование или разрешение всех
могущих возникнуть между ними споров
или конфликтов «должно всегда изыскиваться
только в мирных средствах» (ст. 2).
В Уставе ООН положение о мирном
разрешении международных споров закреплено
в качестве одного из основных принципов,
в соответствии с которыми должны действовать
ООН и ее члены (п. 3 ст. 2). Это положение
общего характера раскрывается в Декларации
1970 г. и в Заключительном акте СБСЕ 1975 г.
В соответствии с данным принципом
государства обязаны стремиться к скорейшему
и справедливому разрешению своих споров
путем переговоров, обследования, посредничества,
примирения, арбитража, судебного разбирательства,
обращения к региональным органам и соглашениям
или иными мирными средствами по своему
выбору. При урегулировании спора должны
применяться такие средства, которые соответствовали
бы обстоятельствам и характеру спора.
Государства разрешают свои споры на основе
суверенного равенства и свободы выбора
средств мирного разрешения споров.
На встречах представителей
государств — участников СБСЕ, а также
на специальных совещаниях экспертов
были разработаны рекомендации относительно
комплексной системы мирного урегулирования
споров, которые были приняты Советом
СБСЕ на заседании в Стокгольме в декабре
1992 г. Одновременно одобрена и открыта
для подписания Конвенция по примирению
и арбитражу в рамках СБСЕ. Она предусматривает
создание Суда по примирению и арбитражу
в рамках СБСЕ для урегулирования споров
посредством примирения и арбитража. Он
состоит из назначенных государствами
— участниками Конвенции мировых посредников
и арбитров. Примирение осуществляется
Примирительной комиссией, в состав которой
входят мировые посредники. Арбитражное
разбирательство отнесено к компетенции
Арбитражного трибунала.