Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2014 в 15:14, контрольная работа
В Риме еще в древние времена различались две отрасли права — публичное и частное право, ius publicum и ius privatum. Тит Ливий (I в. н.э.), очевидно, пользуясь уже сложившейся терминологией, говорит, что законы XII таблиц являются источником всего публичного и частного права. Частное право противополагается публичному праву и является облас-тью, непосредственное вмешательство в которую регулирующей деятельно¬сти государства является ограниченным.
1. Различие между частным и публичным правом в Древнем Риме. 3
2. Брак в Древнем Риме. 7
3. Кондикция в римском праве. 13
Содержание
В Риме еще в древние времена различались две отрасли права — публичное и частное право, ius publicum и ius privatum. Тит Ливий (I в. н.э.), очевидно, пользуясь уже сложившейся терминологией, говорит, что законы XII таблиц являются источником всего публичного и частного права.
Классическое разграничение публичного и частного права, перешедшее в века, дает Ульпиан:
Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem - Публичное право есть то, которое относится к положению римского государства; частное — которое относится к пользе отдельных лиц.
С точки зрения этого определения, кладущего в основу деления содержание нормы, т. е. различие в охраняемых правом интересах, под публичным правом следует понимать те нормы, которые непосредственно охраняют интересы государства и определяют правовое положение государства и его органов (термин ius наряду со своим основным значением «право», «правомочие» и другими значениями, часто употребляется в смысле «нормы права»). Сюда относятся: строй государственных органов, компетенция учреждений и должностных лиц, акты, выражающие властвование государства (наказание преступников, взимание налогов и т. п.). Ульпиан (в цитированном фрагменте) указывает, что в состав публичного права входят «святыни, жрецы, магистраты» (in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit). Но этот перечень не является исчерпывающим. В ряде случаев «публичное право» понималось римскими юристами и в смысле вообще норм, имеющих безусловно обязательную силу и не могущих быть измененными путем соглашений частных лиц. Частное же право - это нормы права, защищающие интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми. В область частного права входят семейные отношения, собственность, наследование, обязательства и т. п.
Частное право противополагается публичному праву и является областью, непосредственное вмешательство в которую регулирующей деятельности государства является ограниченным. Оно предоставляет известный простор автономии отдельных лиц, т.е. глав семейств, товаропроизводителей, выступающих на рынке, и подобных им частных собственников, представителей класса рабовладельцев: человек волен защищать или не защищать свою собственность, волен предъявить иск или не предъявлять иска; содержание договора определяется соглашением сторон, - и договор защищается органами государства лишь в случае предъявления иска лицом, потерпевшим от неисполнения договора. Еще законам XII таблиц приписывается выражение: cum nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita ius esto — когда лицо совершает договор займа или приобретает собственность, то его словесные распоряжения да будут правом. Но эта частная автономия имеет свои пределы, определяемые публичным правом. Нормы публичного права должны быть соблюдаемы при всех условиях и не могут быть изменены отдельными лицами. Применительно к соглашениям об этом говорит Папиниан: Ius publicum privatorum pactis mutari non potest - публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц (D. 2.14. 38). Вообще характер норм публичного права имели нормы, защищавшие интересы класса рабовладельцев в целом.
В настоящее время термин «частное право» сохранился в ряде буржуазных государств, в особенности там, где имеется различение гражданского и торгового права. В этих государствах (например, Франция, Германия) частное право включает в себя главным образом: а) гражданское право, б) торговое право.
В область гражданского права входят нормы, регулирующие имущественные правоотношения автономных субъектов оборота, не являющиеся торговыми, а также семейные правоотношения и некоторые личные права (подробности в курсе иностранного гражданского права), а в область торгового права - нормы, регулирующие специальные взаимоотношения купцов и торговые сделки. В государствах, где нет особого торгового права, говорят обычно просто о гражданском праве.
Во избежание недоразумений отметим, что Рим не знал термина «гражданское право» в указанном выше значении. Римский термин ius civile имел ряд значений. В особенности он означал: а) древнее право римских граждан (цивильное право), и в этом смысле «цивильное право» противополагалось преторскому праву; б) всю совокупность юридических норм, действующих в данном государстве (civitas) и выраженных в законах этого государства; в этом смысле ius civile противополагалось ius gentium и ius naturale.
Рим был государством рабовладельческим. Классу рабовладельцев противостоял
класс рабов. Раб был вещью, находившейся
в собственности господина, и никаких
прав не имел. Права предоставлялись лишь свободным людям,
и одной из основных задач римского частного
права являлось закрепление за рабовладельцами
неограниченной возможности эксплуатировать
рабов. Коренное противоположение свободных
и рабов, бесправие рабов являлось важнейшим
принципом римского частного права, проходящим
через всю его историю.
Но не все и свободные люди являлись, в особенности в древнейший период Рима субъектами частного права. Первоначально полноправными людьми признавались лишь римские граждане. Все, не входившие в римскую общину, рассматривались в принципе как бесправные. Они считались «врагами» (hostes), которые не пользовались никакой защитой, которые могли быть уничтожены или обращены в рабство. Такое положение характерно для замкнутого хозяйства древней общины. Лишь развитие производства и обмена, расширение торговли с соседними государствами влекло за собой, и притом весьма постепенно, расширение круга лиц, являвшихся субъектами частного права в римском государстве.
Этот процесс шел двумя путями. С одной стороны, по мере роста территории римской державы и завоевания соседних государств, происходило включение в римское государство ряда чужеземных общин; тем самым непрерывно увеличивалось количество римских граждан. К началу н.э. римская империя включала в свой состав самые разнообразные муниципии, колонии, общины, провинции. Римское гражданство потеряло свои прежние, узко национальные, черты. С другой стороны, развитие торговли с другими народами вызвало необходимость признания и за купцами других стран основных частных прав, которые необходимы для торговогооборота: права собственности, права вступать в договоры и требовать исполнения договора путем судебного иска и т. п. Это предоставление прав чужакам достигалось главным образом не путем распространения на неримлян норм, исконно регламентировавших частные права римских граждан, но путем выработки претором для взаимоотношений римлян и неримлян (перегринов) и неримлян между собой, особой системы частного права — «права народов» (ius gentium).
Ius gentium являлось неоднородным по своему составу: оно включало в себя как нормы, взятые из исконного римского права, так и нормы, заимствованные из права других народов (в частности — из греческого права) и доказавшие свою жизненность, свою пригодность для регулирования оборота. Можно сказать, что ius gentium вмещало в себя все значительное, что выработал античный мир в области правовых институтов, связанных с торговлей. Так создавался дуализм исконного римского права (цивильного права) и права народов, кончившийся победой ius gentium над исконным национальным римским правом (это произошло в первые века н.э.. Создание ius gentium, приспособленного для взаимоотношений купцов различных стран, явилось одним из обстоятельств, содействовавших рецепции римского права и обеспечило римскому частному праву его место в истории.
Изложенные обстоятельства привели к выработке юридического принципа, лежавшего в основе всего римского частного права и являвшегося в свое время огромным шагом вперед: появилось (хотя и с рядом ограничений) начало формального равенства в области частного права всех свободных лиц.
Одним из важнейших
институтов семейного права является
институт брака.
Брак - добровольный, равноправный союз
мужчины и женщины, заключенный с соблюдением
определенных правил с целью создания
семьи.
Однако, такая трактовка брака не соответствовала
реальному положению вещей в Древнем Риме:
даже в классический период женщина была
далеко не равноправным товарищем мужа.
По мнению О. Омельченко, в этом общем понимании
отразилось подчинение регулирования
брачно-семейных связей правовым нормам
двоякого происхождения: как проявление
требований «человеческого права» брачный
союз подчиняется установлениям гражданского
права, как проявление требований «божественного
права» брачный союз должен отвечать высшим
предписывающим требованиям морального
и религиозного характера, предпосланным
человеческому праву .
Вплоть до Юстиниана римское семейное
право различало matrimonium iustum, законный римский
брак между лицами, имеющими ius conubii, и matrimonium
iuris gentium между лицами, такого права не
имеющими. От брака следует отличать конкубинат
- дозволенное законом постоянное (а не
случайное) сожительство мужчины и женщины,
однако не отвечающее требованиям законного
брака. Конкубина не разделяла социального
состояния мужа, дети от конкубины не подпадали
под его patria potestas. Вопреки тому, что в целом
римская семья являлась моногамной, мужчина
в республиканскую эпоху мог состоять
в законном браке с одной женщиной и одновременно
в конкубинате с другой.
В доюстиниановом праве различали два
вида брака, совершавшегося в разных формах,
порождавшего разные по содержанию имущественные
и личные отношения супругов и даже неодинаковое
правовое положение матери в отношении
детей, и прекращавшегося в разном порядке:
1) брак cum manu mariti,
т.е. брак с мужней властью,
в силу которой жена поступала
либо под власть мужа, либо
под власть домовладыки, если
сам муж был подвластным лицом.
2) брак sine manu mariti,
при котором жена оставалась
подвластной прежнему
Основные начала
брака sine manu оказали негативное воздействие
на жизнь римского общества. Стремясь
парализовать неустойчивость брачных
отношений и злоупотреблением
свободы развода, Август внес ряд значительных
изменений в семейное право. Была установлена
уголовная ответственность за нарушение
супружеской верности, введены некоторые
имущественные ограничения для мужчин
в возрасте от 25 до 60 лет и для женщин в
возрасте от 20 до 50 лет, не состоявших в
браке и не имевших детей.
Неоднозначное правовое происхождение
института брака в целом определило сложность
его юридической конструкции в римском
праве. Брак характеризуется:
1. Взаимностью.
2. Состоянием физической зрелости и наличием определенных сексуальных качеств партеров. Брачный возраст был установлен в 14 лет для мужчин и в 12 лет для женщин.
3. Согласием партнера.
4. Наличием половой
связи между партнерами в
5. Стремлением
партеров заключить именно
6. Постоянной совместной жизнью супругов: партнеры в браке ведут общее хозяйству, живут вместе и т.п.
Отсутствие любого из вышеперечисленных условий ставит под сомнение правовой смысл брачного союза, переводит отношения мужчины и женщины в другое качество либо служит основанием для признания брака недействительным.
Родство определялось
по линиям и степеням. Лица, происходящие одно от другого, называются
родственниками по прямой линии. Степени
агнатического родства по прямой линии
определялись числом рождений, отделявших
данное лицо от его paterfamilias. Так сын - агнат
отца первой степени, внук - агнат деда
второй степени. Лица, происходящие не
одно от другого, а от общего предка, называются
родственниками по боковой линии. Родство
по боковой линии определялось общим числом
рождений, отделявших двух данных лиц
от общего для них носителя patria potestas. Таким
образом, братья были агнатами второй
степени.
Брак в Риме заключался неформально: достаточно
было выражения согласия брачующихся
(несомненно, в презумпции, что все условия
законного брака налицо) и отведения невесты
в дом жениха. Если брак заключался cum manu
mariti, то для установления власти мужа требовалось
совершение определенных формальных актов
(при этом древнейшее римское право знало
три способа установления manus: confarreatio,
coemptio, usus).
Собственно заключение брака распадается
на два раздельных в своем правовом значении
события: обручение и собственно брачная
церемония.
Прекращался брак, заключенный по всем
правовым требованиям, также только по
правовым основаниям. Таковыми являлись:
1. Смерть супруга.
2. Заявление об отказе от брачного союза – развод.
3. Утрата супругом его гражданского правового качества в связи с изменением его сословного положения, тем более - утратой свободы, или изменением гражданства.
Развод в классическую эпоху был свободным и допускался как по обоюдному согласию супругов (divortium), так и по одностороннему заявлению отказа от брачной жизни (repudium). Свобода развода была одним из начал римского брачного права. И, не смотря на множество разводов в конце периода республики и в период империи, не смотря на то, что разводы противоречили учению христианской церкви о браке, свобода развода никогда не была ни отменена, ни даже ограничена, если не считать ряда имущественных последствий для супруга, по инициативе или по вине которого брак был прекращен разводом.