Шпаргалка по дисциплине "Римское право"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2014 в 16:04, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Римское право".

Прикрепленные файлы: 1 файл

Дипломная работа - Чрезвычайные ситуации экологического характера.doc

— 1.20 Мб (Скачать документ)
  1. достижение брачного возраста;
  2. согласие на брак;
  3. наличие у брачующихся права заключить законный брак.

Первым условием вступления в брак было достижение брачующимися брачного возраста, который, совпадая с возрастом совершеннолетия, после некоторых колебаний был установлен в 14 лет для мужчин и в 12 лет для женщин.

Вторым условием было согласие на брак и условия его заключения. В древнейшее время это было согласие одного только домовладыки. Жених выражал свою волю, если он был полностью правоспособным; правоспособная невеста нуждалась в согласии опекуна (auctoritas tutoris). 
Однако постепенно сложился другой взгляд: для вступления в брак не вполне правоспособного лица нужно прежде всего его согласие и, наряду с ним, согласие главы семьи невесты и согласие как главы семьи жениха, так и лица, под отеческой властью которого жених может оказаться со смертью главы семьи. Так, согласие на брак внука дает не только его глава семьи — дед, но и отец, подчиненный власти того же деда, ибо после смерти деда внук окажется под властью своего отца, которому сын не вправе навязать наследников, будущих детей от заключаемого брака. Наоборот, внучка, вступая в брак, не только не навязывает наследников своему деду и отцу, но и сама перестает быть их наследницей, вступая в агнатическую семью своего мужа. На выход из старой агнатической семьи и дает согласие невесте глава ее семьи. 
Таким образом, первоначально все положения о согласии на бракбрак и условия его заключения исходили из той же идеи власти, на которой покоилась агнатическая семья вообще. Отец давал согласие на брак детей не потому, что он был отцом, а потому что он был главой семьи, носителем отцовской власти.

Но по мере того как личность детей начинает эмансипироваться от когда-то неограниченной власти главы семьи, интересы и воля детей начинают все больше приниматься во внимание и в вопросе о согласии домовладыки на вступление в брак. Так, Закон Юлия (4 г. н. э.) предоставил нисходящим право обжаловать магистрату неосновательный отказ главы семьи в согласии на брак. Затем детям было разрешено вступать в брак и без его согласия, если он взят в плен или безвестно отсутствует. Были случаи, когда согласие на брак испрашивалось не у агнатического родственника, а у родственников по крови: женщина, которая, состоя под опекой, могла вступать в брак, не иначе как получив согласие опекуна (auctoritas tutoris), после отпадения опеки над женщинами была обязана испрашивать разрешение на брак и условия его заключения у отца, а за отсутствием отца — у матери или у других близких родственников.

Третьим условием вступления в римский брак является наличие у брачующихся права заключить законный брак. Препятствия к вступлению в брак за отсутствием этого условия могли возникать либо из принадлежности жениха и невесты к различным слоям общества (позднее сословиям), либо из родственной связи между ними или иногда из других существовавших между ними отношений. Так, прежде всего Законом Канулия (445 г. до н. э.) не допускались браки между патрициями и плебеями. До первого брачного Закона Августа, Закона Юлия (18 г. до н. э.) не допускались браки вольноотпущенников со свободнорожденными, а после Закона Юлия — с лицами сенаторского сословия. Далее, родство, и притом как агнатическое, так и когнатическое, служило препятствием к браку: в прямой линии без ограничения степеней, в боковых линиях — в древнейшее время, по-видимому, до шестой степени; по упразднении этого правила и до конца республики — между лицами, матери которых были сестрами (consobrini), а отцы братьями; наконец, в период империи только между лицами, из которых хотя бы одно является нисходящим первой степени общего для обоих предка, например, между дядей и племянницей, теткой и племянником и т. д. В это общее правило императорские постановления не раз вносили изъятия. 
В период империи стало препятствием к вступлению в брак также и свойство по прямой линии без ограничения степеней, а при христианских императорах — и в боковых линиях между зятем и золовкой. 
Кроме того, были запрещены браки между опекуном и подопечной, правителем провинции и жительницами последних.

 

 

 

85. Права на чужую вещь (сервитуты) в Древнем Риме и в современном Казахстане.

 
И в древнем Римском праве и современном праве существуют права на чужие вещи, которые в ходе исторического развития имеют небольшие различия в самих институтах права, но по своей сути похожи.

Право на чужую вещь – вещное право, при котором право собственности на вещи принадлежит другому лицу, однако несобственник имеет ряд прав в отношении данной вещи. В современном законодательстве право на чужую вещь именуется ограниченным вещным правом.

Из Рима в современное гражданское право перешла группа ограниченных вещных прав, ряд из которых имеет уже многовековую историю. К ним прежде всего относятся сервитуты (сервитутные права), которые чаще всего могут иметь объектом земельные участки. В древнем Риме сервитуты включали в себя 2 вида: личные и предиальные (земельные), в настоящее же время существуют «публичные» и частные сервитуты.

Ограниченные вещные права пользования жилыми помещениями по сути представляют собой разновидности также известного еще римскому праву узуфрукта, т.е. вещного права на получение выгод от использования чужой недвижимой вещи при сохранении ее субстанции. В отличие от сервитута узуфрукт предусматривает обязанность собственника обремененной им недвижимости совершать определенные действия в пользу управомоченного лица (узуфруктуария). Как особое вещное право узуфрукт неизвестен российскому законодательству, пока ограничившемуся закреплением его отдельных разновидностей применительно к жилым помещениям.

Право наследственного владения известно римскому праву как эмфитевзис – отчуждаемое и передаваемое по наследству право долгосрочного пользования чужой сельскохозяйственной землей. Однако право наследственного владения распространяется на все земельные участки, принадлежащие государству.

Право застройки чужого земельного участка (аналог римского суперфиция) заключается в возможности возведения на нем зданий, сооружений и других объектов недвижимости. Однако суперфицию принадлежало право возведения строений только на городской земле.

Как в древнеримском, так и современном законодательстве залоговое право предназначено для обеспечения обязательств, а объектом залогового права могут являться как движимые так и недвижимые вещи.

В современном законодательстве существуют также иные вещные права на хозяйствование с имуществом собственника, к ним относятся право хозяйственного ведения и право оперативного управления, которые выражают специфику российского гражданства и не имеют аналогов в развитых правопорядках.

Более подробно о сходствах и различиях прав на чужие вещи в древнем Риме и современном праве представлено в Приложении.

 

86. Структура договора, сравнительный анализ с действующим договорным правом.

 

В договоре выделяют три основные части: преамбула, основная часть, заключительная часть. В преамбуле обычно указывается само наименование договора. Указание либо не указание на договорный тип в преамбуле существенного значения не имеет. При разрешении спора суд будет исходить не из наименования договора указанного в преамбуле, а из его содержания, которое будет определять правовую природу договора и конкретные нормы ГК РФ, подлежащие применению. В преамбуле также указывается  наименование сторон, приводятся определение предмета, по поводу которого заключается договор.  
Правила юридической техники требуют указания места и даты его заключения. При заключении договора необходимо потребовать у контрагента учредительные документы и регистрационное свидетельство для того чтобы иметь самую точную информацию о контрагенте, а также сведения о том, кто имеет право заключать и подписывать договор от его имени.

 
Основная часть договора  должна быть изложена так, чтобы были обеспечены интересы вашей организации в любом случае. Каждая сторона должна соблюсти свои интересы при заключении договора. Юристы ваших контрагентов, в первую очередь отражают интересы своих работодателей, что является нормальной практикой в коммерческом обороте, в  котором все юридические лица вынуждены на сегодняшний день выступать наравне с другими субъектами, и все эти вопросы решаются на стадии преддоговорных споров.

Как правило, договор оформляется в виде простого перечисления пунктов либо систематизации норм договора по разделам:

    Предмет договора.    

  • Обязанности сторон.   
  • Срок договора.   
  • Цена и порядок расчетов.   
  • Ответственность сторон.   
  • Основание освобождения от ответственности.

 
Все пункты (статьи) договора должны быть сформулированы четко и подробно, чтобы исключить возможность двойственного толкования. Следует иметь в виду, что впоследствии в случае спора по условиям исполнения договора контрагент будет пытаться любую неточную формулировку в договоре интерпретировать в свою пользу. Условия договора формулируются сторонами по их усмотрению, с учётом условий, определенных императивными нормами законов и иных правовых актов. 
 
Предмет договора–  по поводу чего заключается договор: товар, работы или услуги. Необходимо обратить внимание на существенные условия договора, так как согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
 
После указания в договоре предмета, необходимо указать количество, качество, сроки, транспортировку, порядок расчетов, обязательно должна быть указана общая сумма контракта. В ряде случаев спецификация является неотъемлемой частью договора.

Любой гражданско-правовой договор должен содержать раздел, посвященный обязанностям сторон. Ряд договоров  подлежит государственной регистрации, поэтому в документе необходимо определить лицо, которое будет  ответственным за регистрацию, также можно предусмотреть обязанность стороны за свой счет застраховать объект договора и т.д. Особое внимание следует обратить на срок действия договора и сроки исполнения обязательств, порядок сдачи-приемки исполнения по договору, требования к качеству исполнения договорных обязательств. Ответственность сторон и основания освобождения от ответственности- одна из важных составляющих договора, поэтому необходимо крайне внимательно подойти к данным условиям договора. Также в договор можно включить нормы о неразглашении коммерческой тайны.

Должное внимание необходимо уделить порядку разрешения споров. В случае, если контрагенты находятся в разных городах, составителю договора выгодно определить местом рассмотрения спора арбитражный суд по своему месту нахождения. Кроме того, разумно устанавливать в договоре обязательный претензионный порядок урегулирования споров.  
 
В документе можно указать порядок и сроки направления и рассмотрения претензии.

В заключительной части отмечают  момент вступления договора в силу. Необходимо также указать количество экземпляров подписываемого договора и   реквизиты сторон.

 

 

87. Консенсуальный договор, его виды в римском и современном гражданском праве.

Следует остановиться на наиболее принципиальных и практически значимых критериях. Основные критерии классификации договоров в российском гражданском праве: 
а) момент возникновения договорных прав и обязанностей; 
б) наличие или отсутствие эквивалентного обмена материальными благами (наличие или отсутствие встречного предоставления); 
в) возложение договором обязанностей на обе стороны или только на одну из сторон. 
Приведенные критерии соответствуют наиболее важным, классическим систематизациям договоров, которые применяются практически к каждому из существующих договорных видов, поскольку каждая из них имеет большое практическое значение, существенно сказывающееся на правах и обязанностях сторон. Для каждого конкретного договора важно совершенно точно представлять, какое место он занимает в каждой из указанных классификаций. В ряде случаев договорный тип может быть определенным только с точки зрения приведенных классификаций (скажем, общегражданский договор купли-продажи может быть только консенсуальным, но не реальным), в других – его следует оценивать на основе договорных условий (договор хранения в зависимости от условий может быть как возмездным, так и безвозмездным).

Виды

– публичный договор (§ 6 настоящей главы учебника); 
– договор присоединения (§ 7); 
– предварительный договор (§ 8); 
– договор в пользу третьего лица (§ 9).

 

В консенсуальных договорах, название которых происходит от латинского слова consensus (согласие), права и обязанности возникают в момент, когда стороны достигают соглашения по всем существенным условиям договора в требуемой для этого форме (о существенных условиях договора см. главу 31 "Заключение договора" настоящего учебника).

 

88. Частные деликты в римском и современном гражданском праве.

 

Частный деликт – нарушение прав и интересов отдельных частных лиц, порождающее обязательство лица, совершившего деликт, уплатить потерпевшему штраф или возместить ущерб.

Элементы деликта:

– объективный вред, причиненный незаконным действием одного лица другому;

– вина лица, совершившего деликт;

– признание со стороны действующего права данного правонарушения деликтом, т. е. установление в законе правовых последствий данного деяния. Виды деликтов:

1) нанесение обиды (iniuria):

Информация о работе Шпаргалка по дисциплине "Римское право"