Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2013 в 11:28, реферат
Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского права и организации экономических отношений в обществе.
Гражданское право является основной отраслью права, регулирующей частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников, основанные на независимости и имущественной самостоятельности, методом юридического равенства сторон и преследующие цели удовлетворения их собственных интересов.
С древних пор люди пытались упорядочить
свою жизнь и стабилизировать
устанавливавшийся в обществе порядок.
Попытки издания некоторых
Jus gentium (юс генцум; jus - право, правомочие, нормы права) — объявили римляне — Право народов (причем не только римского народа), естественно, Право свободных народов (раб — вещь, это не субъект права, а объект).
Все право делится на jus publicum
Понятие, введенное позднее jus civile (
Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского права и организации экономических отношений в обществе.
Гражданское право отличается от других отраслей по предмету, методу, принципам, функциям и системе.
Гражданское право яляется основной отраслью права, регулирующей частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а также созданных ими юридических лиц, формирующиеся по инициативе их участников, основанные на независимости и имущественной самостоятельности, методом юридического равенства сторон и преследующие цели удовлетворения их собственных интересов.
ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
Гражданское право — отрасль права, регулирующая
имущественные и личные
неимущественные отношения, основанные
на равенстве, автономии воли и
имущественной самостоятельности их участников.
Гражданское право, прежде всего, призвано
регулировать имущественный
оборот в рыночной экономике, поэтому
равенство участников означает
отсутствие подчинения одного субъекта
другому, автономия воли —
возможность самостоятельно выбирать
линию поведения без постороннего
вмешательства, имущественная самостоятельность
— обладание материальными
благами и свободное распоряжение ими.
Предметом гражданского права
являются, во-первых, имущественные отношения.
Их объектом может быть не
только материальный предмет (дом, автомобиль,
магнитофон), но и другие
блага, которые нельзя потрогать или увидеть
(например, имущественные
права аренды, преимущественной покупки,
работы и услуги, информация). Их
бестелесная форма не мешает им менять
владельцев, обеспечивать
исполнение обязательств, в общем быть
объектом гражданских прав наравне
со своими осязаемыми и видимыми "собратьями".
Нахождение объекта гражданских прав
у какого-либо лица образует вещные
гражданско-правовые отношения. Владелец
вещи (например, собственник
автомобиля) окружен безликим морем других
субъектов гражданского права.
Наш собственник имеет право владеть,
пользоваться и распоряжаться
автомобилем с одновременной обязанностью
соблюдать права остальных
субъектов. С другой стороны, любой субъект
гражданского права может
требовать от собственника соблюдения
законных прав других лиц (скажем,
не ездить на автомобиле по тротуарам),
обязуясь при этом не совершать
действий, наносящих собственнику ущерб.
Другую группу имущественных отношений
составляют обязательственные
отношения. Они связывают лишь ограниченное
число субъектов гражданского
права при переходе имущества от одного
лица к другому (например,
собственник продает автомобиль другому
гражданину).
Личные неимущественные отношения, не
имея в своей основе материального
блага, тем не менее также регулируются
гражданским правом, поскольку их
свойства (в частности, принадлежать юридически
равным субъектам
правоотношений) позволяют применять
к личным неимущественным отношениям
те приемы правового воздействия, которые
характерны для гражданского
права. Ряд личных неимущественных отношений
тесно связан с
имущественными (так, неимущественное
право авторства на произведение
автоматически дает возможность его обладателю
получить вознаграждение
при опубликовании произведения). Другие
неимущественные отношения лишены
такого свойства. К ним относятся: право
на доброе имя, деловую
репутацию, личную и семейную тайну и др.
Эти неотчуждаемые блага имеют
первостепенное значение не только для
участников правоотношений как
субъектов гражданского оборота, но охраняются
и в других общественных
отношениях, поэтому участие гражданского
права в их регулировании есть
реализация принципа всемерной защиты
этих прав.
Регулируя отношения юридически равных
и имущественно самостоятельных
участников, гражданское право использует
диспозитивный метод, когда
стороны наделены максимальной свободой
в распоряжении своими правами, и
ограничения, устанавливаемые законом,
проходят лишь там, где
затрагивается свобода и права других
субъектов.
Под источниками гражданского права понимаются нормативно правовые акты и иные носители гражданско-правовых норм. Виды правовых актов названы в статье Закона о нормативно правовых актах. Однако не все из названных в этой статье могут содержать нормы гражданского права. Так, не все нормативно правовые постановления центральных государственных органов могут включать в себя нормы гражданского права, а лишь такие, в отношения которых подобная возможность предусмотрена законодательством – это прямо закреплено в статье №3ГК РК.
Гражданское право является ведущей отраслью частного права. Предмет его регулирования – товарно – денежные и иные имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и самостоятельности их участников. Выделяются следующие подотрасли гражданского права: право собственности и другие вещные права; обязательственное право; наследственное право; коллизионное право.
Источник права, традиционно является одной из самых дискуссионных. В литературе подчеркивается значимость исследования вопросов, касающихся источников права, так как представления о них являются своего рода отправной точкой в процессе познания права. Однако до сих пор нет не только единого определения этого понятия, но и сама правомерность его употребления ставится под сомнение. Еще Н.М. Коркунов отмечал, что характеристика юридических норм по их источнику предполагает уже решенным один из труднейших и наиболее спорных вопросов науки теории права – вопрос о происхождении права. Правоведы соглашаются с известным замечанием Канта о том, что юристы до сих пор все еще ищут определение права, однако проблема его источников не может быть разрешена в отрыве от общего понимания сущностных черт и признаков права. Неопределенность толкования права как основополагающей категории юриспруденции не освобождает ученых от поиска наиболее общих, универсальных определений базовых понятий, на которых держится система правовых знаний.
Хотя вопрос о единообразном
понимании сущности источника права
нуждается в специальной
Вместе с тем понятие «источник права» используется при изучении правовых явлений настолько часто, что проблема его адекватного понимания и применения является особенно злободневной. Как изучение всеобщих свойств и признаков права, так и описание мирового правового пространства или правовой системы отдельного государства невозможны без применения рассматриваемой категории. При этом независимо от критериев классификации источников права, от их понятия и содержания все они выступают в рамках той или иной правовой системы как нечто единое целое, формирующее данную правовую систему и наполняющее ее конкретным нормативным содержанием.
Термин «источник права»
пришел в современное правоведение
из римского права. В теоретической
литературе отмечается его многозначность.
В данном случае речь идет о форме
выражения правовых норм, имеющей
общеобязательный характер. Установление или признание
государством того или иного источника
(формы) права имеет важное юридическое,
в том числе правоприменительное, значение.
Ведь только выраженные в таком источнике
нормы права могут применяться для регулирования
соответствующих отношений. Формально
не признанный источник права, как и содержащиеся
в нем правила поведения, не имеет юридического
(общеобязательного) значения.
В современных развитых правопорядках
господствующей формой (источником) права
являются нормативные акты, среди которых
приоритетное место занимают законы как
акты высшей юридической силы. В гражданско-правовой
сфере они традиционно охватываются понятием
гражданского законодательства. В прежнем
отечественном правопорядке, основанном
на государственной экономике, нормативные
акты, принятые или санкционированные
государством, считались единственным
источником гражданского права. Поэтому
данное понятие исчерпывалось категорией
гражданского законодательства.
Гражданским называется законодательство, регулирующее гражданские отношения, круг которых определен ст. 1ГК РК.
Источники гражданского права – нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком смысле.
В литературе и на практике
нередко в одном и том же
значении применяются термины «
Устанавливается, что гражданское законодательство должно единообразно применяться на всей территории Республики Казахстан, во всех министерствах и ведомствах. Министерства, иные центральные исполнительные органы, местные представительные и исполнительные органы не в праве по своей инициативе издавать акты, регулирующие гражданские правоотношения, даже если последний почему-либо остались нерегулируемыми законодательством. Уполномочие определяет так же пределы действия актов и степень их обязанности. Так, например, Указом Национального Банка последнему предоставлено право (ст. 4) издавать нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Ведомственные акты не должны
противоречить
Известно, что местные
органы нередко издают постановления
об ограничении купли-продажи
Для определения законодательных документов, регулирующих гражданские отношения, ГК пользуется двумя терминами:
1) «Законодательные акты» – законы и постановления нормативного характера, принятые Президентом Республики Казахстан, имеющие силу закона.
2) «законодательство», включающее
помимо законодательных актов
также нормативные указы
Таким образом, законодательство
– это более широкое (родовое),
а законодательные акты – более
узкое (видовое) понятие, при этом законодательные
акты имеют приоритет над обычными
нормативными актами Президента, а
оба вида названных актов –
над постановлениями
Четкое разграничение
понятий законодательных актов
и законодательства имеет важное
практическое значение. Так, отсылка
ГК к законодательным актам
Под источниками гражданского права понимаются нормативно правовые акты и иные носители гражданско-правовых норм. Виды правовых актов названы в статье Закона о нормативно правовых актах. Однако не все из названных в этой статье могут содержать нормы гражданского права. Так, не все нормативно правовые постановления центральных государственных органов могут включать в себя нормы гражданского права, а лишь такие, в отношения которых подобная возможность предусмотрена законодательством – это прямо закреплено в статье №3ГК РК.
Гражданское право является ведущей отраслью частного права. Предмет его регулирования – товарно – денежные и иные имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и самостоятельности их участников. Выделяются следующие подотрасли гражданского права: право собственности и другие вещные права; обязательственное право; наследственное право; коллизионное право.
Источник права, традиционно является одной из самых дискуссионных. В литературе подчеркивается значимость исследования вопросов, касающихся источников права, так как представления о них являются своего рода отправной точкой в процессе познания права. Однако до сих пор нет не только единого определения этого понятия, но и сама правомерность его употребления ставится под сомнение. Еще Н.М. Коркунов отмечал, что характеристика юридических норм по их источнику предполагает уже решенным один из труднейших и наиболее спорных вопросов науки теории права – вопрос о происхождении права. Правоведы соглашаются с известным замечанием Канта о том, что юристы до сих пор все еще ищут определение права, однако проблема его источников не может быть разрешена в отрыве от общего понимания сущностных черт и признаков права. Неопределенность толкования права как основополагающей категории юриспруденции не освобождает ученых от поиска наиболее общих, универсальных определений базовых понятий, на которых держится система правовых знаний.
Хотя вопрос о единообразном
понимании сущности источника права
нуждается в специальной
Вместе с тем понятие «источник права» используется при изучении правовых явлений настолько часто, что проблема его адекватного понимания и применения является особенно злободневной. Как изучение всеобщих свойств и признаков права, так и описание мирового правового пространства или правовой системы отдельного государства невозможны без применения рассматриваемой категории. При этом независимо от критериев классификации источников права, от их понятия и содержания все они выступают в рамках той или иной правовой системы как нечто единое целое, формирующее данную правовую систему и наполняющее ее конкретным нормативным содержанием.
Термин «источник права»
пришел в современное правоведение
из римского права. В теоретической
литературе отмечается его многозначность.
В данном случае речь идет о форме
выражения правовых норм, имеющей
общеобязательный характер. Установление или признание
государством того или иного источника
(формы) права имеет важное юридическое,
в том числе правоприменительное, значение.
Ведь только выраженные в таком источнике
нормы права могут применяться для регулирования
соответствующих отношений. Формально
не признанный источник права, как и содержащиеся
в нем правила поведения, не имеет юридического
(общеобязательного) значения.
В современных развитых правопорядках
господствующей формой (источником) права
являются нормативные акты, среди которых
приоритетное место занимают законы как
акты высшей юридической силы. В гражданско-правовой
сфере они традиционно охватываются понятием
гражданского законодательства. В прежнем
отечественном правопорядке, основанном
на государственной экономике, нормативные
акты, принятые или санкционированные
государством, считались единственным
источником гражданского права. Поэтому
данное понятие исчерпывалось категорией
гражданского законодательства.
Гражданским называется законодательство, регулирующее гражданские отношения, круг которых определен ст. 1ГК РК.
Источники гражданского права – нормативные акты, содержащие нормы гражданского права. Такие нормативные акты в совокупности образуют гражданское законодательство в широком смысле.
В литературе и на практике
нередко в одном и том же
значении применяются термины «