Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 21:34, курсовая работа
Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Имущественные интересы, похоже все чаще становятся для нас важнее родственных уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание? Если в семье нормальные отношения и есть наследники по закону, вовсе не обязательно прибегать к этому нотариальному действию. Наследники по закону, в случае отсутствия завещания, получат все в равных долях.
Введение
Актуальность исследований, связанных с наследственными правоотношениями
Цель и задачи исследования
Анализ правовой основы
Глава 1. Основные понятия наследственного права
Понятие наследственных правоотношений
Субъектный состав наследственных правоотношений
Наследование по закону и наследование по завещанию
Глава П. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя
1. Наследственная трансмиссия
2. Понятие составных элементов наследственной массы (права и обязанности)
3. Особенности наследования отдельных видов имущества
3.1. Вклады в Сберегательном банке
3.2. Вещи домашнего обихода
3.3. Объекты авторского права, патент
3.4. Доля в уставном капитале, акции АО
3.5. Гражданское оружие
3.6. Квартиры
3.7. Паенакопления
3.8. Компенсация морального вреда третьим лицам
Глава Ш. Перспективы развития института наследственного права в России
Заключение
1. Результаты исследования
Список использованной литературы и нормативных актов
наследственное право
ПЛАН
Введение
Глава 1. Основные понятия наследственного права
Глава П. Наследственная масса
как имущественные и некоторые
личные неимущественные права и
обязанности наследодателя
1. Наследственная трансмиссия
2. Понятие составных элементов наследственной
массы (права и обязанности)
3. Особенности наследования отдельных
видов имущества
3.1. Вклады в Сберегательном банке
3.2. Вещи домашнего обихода
3.3. Объекты авторского права, патент
3.4. Доля в уставном капитале, акции АО
3.5. Гражданское оружие
3.6. Квартиры
3.7. Паенакопления
3.8. Компенсация морального вреда третьим
лицам
Глава Ш. Перспективы развития института
наследственного права в России
Заключение
1. Результаты исследования
Список использованной литературы и нормативных
актов
Введение
1. Актуальность исследований, связанных
с наследственными правоотношениями
В реальной жизни мы не задумываемся
о том, что наступает день и
час, когда человек уходит из жизни,
оставляя многие проблемы своим родным
и близким. Старшее поколение, воспитанное
в духе «все вокруг государственное,
а значит, и мое», теряется в нынешней
ситуации. Появление частной
Все равны перед законом и имеют равные
права в области наследственного права
независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства,
отношений к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также
другим обстоятельствам. В пункте 4 статьи
35 Конституции РФ прямо указано «Право
наследования гарантируется законом.»
Большинству хотя бы раз в жизни приходится
сталкиваться с вопросами наследственного
права. Особенно остро встает вопрос о
наследстве, если в наследственное имущество
входят квартиры и жилые дома. Именно в
этой ситуации возникает наибольшее количество
споров между наследниками, а родственники
часто становятся врагами. Чтобы по возможности
избежать подобного конфликта, необходимо
знать основные положения наследственного
права.
Весьма значительным для наследственных
правоотношений, прежде всего, считается
объект этих отношений, то есть то, что
называют наследственной массой, в которую
включаются права и обязанности умершего
гражданина, переходящие к его наследникам.
Наследственная масса, независимо от того,
сосредоточена ли она в одном месте или
нет, в момент открытия наследства выступает
юридически как единый комплекс, какие
бы права и обязанности не входили в его
состав.
В основном по наследству передаются имущественные
права и обязанности наследодателя. Поэтому,
законодатель, говоря о наследстве, часто
употребляет термин «имущество», либо
такое выражение как «наследственное
имущество». Права наследодателя составляют
актив наследства, обязанности - его пассив.
В случаях, указанных в законе, в порядке
наследования переходят и некоторые личные
неимущественные права наследодателя.
Поэтому правильнее здесь нужно говорить
о «наследственной массе», а не о «наследственном
имуществе», так как вольно или невольно
сужается круг объектов наследственного
права.
Наследоваться по Российскому законодательству
может имущество, принадлежащее наследодателю
на законных основаниях. Ни самовольно
возведенные строения или помещения, ни
захваченные земельные участки не могут
переходить по праву наследования. Таким
образом, права наследодателя на имущество
должны быть безусловно подтверждены.
Появление у многих граждан дорогостоящей
собственности делает небезразличным
для них вопрос о судьбе этого имущества
после их смерти, что приводит к увеличению
случаев оформления завещаний, когда еще
при жизни собственник распределяет свои
имущественные и некоторые личные неимущественные
права и обязанности между теми, кого он
хотел бы иметь своим правопреемником
после смерти.
Урегулировать все вопросы передачи имущества
наследникам, конечно же предпочтительнее
до смерти наследодателя. Для этого составляется
завещание, которое заверяется нотариусом
и приобретает форму «юридически оформленной
воли наследодателя» после смерти. Здесь
уместна формула, выведенная еще в римском
праве: «воля умершего – закон».
Имущественные интересы, похоже все чаще
становятся для нас важнее родственных
уз. Вообще, всегда ли надо писать завещание?
Если в семье нормальные отношения и есть
наследники по закону, вовсе не обязательно
прибегать к этому нотариальному действию.
Наследники по закону, в случае отсутствия
завещания, получат все в равных долях.
Но если самыми близкими людьми являются
двоюродные братья и сестры, племянники,
племянницы, дяди, тети, которые наследниками
по закону не являются, тогда без завещания
не обойтись, иначе накопленное добро
станет достоянием государства.
2. Цель и задачи исследования
Основная цель настоящей работы - раскрыть
сущность наследственных правоотношений,
рассмотреть виды наследственной массы,
показать особенности наследования отдельного
имущества, разобраться в наследовании
по закону и по завещанию, и обозначить
перспективы развития наследования. Задачи
исследования:
3. Анализ правовой основы
Гражданский
кодекс РСФСР 1964 года регулирует институт
наследования, положения которого и
по сей день находят применение в
Российской Федерации. Однако, после 1991
года, когда произошел распад бывшего
СССР и появились новые формы
собственности - различные хозяйственные
общества и товарищества, образовался
целый ряд проблем, связанных
с наследованием, которые требуют
скорейшего разрешения на законодательном
уровне. В связи с этим в настоящее
время ведется исследование таких
пробелов в законодательстве России
и разрабатывается на этой основе
проект части III Гражданского кодекса,
в которой глава VI будет полностью
посвящена наследственному
На данном этапе вопросы наследственного
права регулируются многими нормативно-правовыми
актами, прежде всего, Конституцией РФ
1993 года. Связь наследственного права
с нормами Конституции проследить очень
легко, так как право наследования тесно
связано с правом личной собственности,
которая охраняется государством, то есть
Конституцией РФ. Таким образом, можно
говорить о том, что нормы высшего законодательного
акта России являются непосредственно
гарантией реализации каждым гражданином
Российской Федерации своих прав в сфере
наследственных правоотношений и право
наследования гарантируется законом (статья
35).
Вторым важнейшим источником наследственного
права является Раздел VII Гражданского
кодекса РСФСР 1964 года, посвященный наследственным
правоотношениям и играющий в настоящее
время решающую роль при урегулировании
вопросов наследственного права. Также
регламентируют права наследования нормы
Основ гражданского законодательства,
Семейного кодекса РФ, а также различных
инструкций и постановлений. Возникающие
в практике применения норм наследственного
права коллизионные вопросы проходят
рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном
Суде РФ и отражаются в издаваемых ими
постановлениях. Кроме вышеперечисленных
нормативно-правовых актах немаловажное
значение имеет Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, подписанная
в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная
4 августа 1994 года.
Таким образом, нормативная база, касающаяся
вопросов наследственного права, достаточно
обширна, но порой является достаточно
устаревшей по отношению к сегодняшнему
дню. Мы все еще живем в переходном периоде,
когда принимается много законодательных
актов, связанных с новой рыночной экономикой
и структурой возникающих в ней правоотношений,
но, к сожалению, действующая глава Гражданского
кодекса 1964 года «Наследственное право»
далеко не всегда позволяет эти правоотношения
регулировать.
Глава 1. Основные понятия наследственного права
Наследство - совокупность имущественных
прав и обязанностей наследодателя,
переходящих к другим лицам (наследникам)
в порядке, установленном законом.
Надо обратить внимание, что речь идет
о совокупности не вещей, а имущественных
прав и обязанностей.
Наследство
(наследственная масса, наследственное
имущество) - это имущественные и некоторые
личные неимущественные права и обязанности
наследодателя, которые не прекращаются
с его смертью, а как одно целое переходят
к наследникам на основании норм наследственного
права.
Наследственное
право - представляет собой совокупность
норм, которые регулируют порядок и пределы
перехода прав и обязанностей умершего
к его наследникам и другие, связанные
с этим отношения. Наследственное право
регулирует и те отношения, которые сами
по себе наследственными не являются.
Эти отношения возникают либо еще до наследования,
то есть при жизни наследодателя, например,
отношения по составлению завещания, либо
после наследственных правоотношений,
как отношения по разделу имущества, относящиеся
уже к процессуальным правоотношениям.
Предметом любого права являются общественные
отношения, регулируемые нормами данного
права. Сфера влияния самого наследственного
права гораздо шире сферы действия наследственных
отношений, так как наследственные правоотношения
являются частью наследственного права.
Здесь хочется отметить, что не все авторы
считают, что при наследовании имеет место
универсальное правопреемство, то есть
преемство во всех правах и обязанностях
наследодателя. Попытки отрицания самой
категории наследственного правопреемства
высказывал Н.Д. Егоров. Он считал, что
при наследовании речь должна идти не
о правопреемстве, а о преемстве, причем
не в самих правах, а в объектах этих прав.
Автор выводил за пределы наследства пассив
(долги, обременяющие наследство). Он придерживался
позиции, высказанной В.И. Серебровским:
«Долги являются … только «обременением»
наследства, но не его составной частью.
Долги могут уменьшить наследственное
имущество (наследство), даже полностью
его исчерпать, но сами в состав наследственного
имущества не входят. Если бы долги входили
в состав наследственного имущества, то
они уже никак не могли бы «обременять»
его.» Точка зрения автора основана на
толковании неудачно сформулированных
норм ГК РСФСР 1922 года. Поддержки ни в научной
литературе, ни законодателя она не получила.
По-видимому, та же судьба уготована еще
более парадоксальным взглядам на сей
счет Н.Д. Егорова. В данной работе будем
исходить из понятия, что при наследовании
переход прав и обязанностей наследодателя
к его наследникам переходит в порядке
правопреемства.
1. Понятие
наследственных правоотношений
Под наследственными правоотношениями (
или наследованием) - понимается переход
имущественных и некоторых личных неимущественных
прав умершего лица (наследодателя) к иным
лицам (наследникам) на основании и в порядке,
установленном законом.
«Имущественные и некоторые личные неимущественные
права, возникающие или возникшие из юридических
отношений, в которые поставило себя лицо,
не
прекращаются и с его смертью. Они переходят на
новое лицо, и как правило, в том же объеме
и качестве, в каком они возникли или должны
были возникнуть у умершего лица. То есть
новое лицо занимает в юридических отношениях
умершего лица такое положение, которое
соответствует положению умершего лица,
как бы заменяя его. Все права и обязанности,
переходящие на новое лицо, переходят,
как правило, одновременно полностью,
всей своей совокупностью и нераздельностью,
что в юридической литературе считается
общим или универсальным правопреемством.
Характерной чертой этого правопреемства
является и то, что приобретение прав и
обязанностей происходит непосредственно,
то есть наследство переходит к наследнику
прямо от наследодателя, а не от других
лиц.»
Наследодателем признается лицо, после
смерти которого осуществляется наследственное
правопреемство. От универсального наследственного
преемства отличают преемство частное
или сингулярное. Сингулярный преемник
приобретает не всю совокупность принадлежавших
умершему прав и обязанностей, а только
отдельное право и приобретает его не
непосредственно от наследодателя, а через
наследника. Наследодатель может обязать
наследника совершить в пользу одного
или нескольких лиц то или иное действие
- предоставить в пожизненное пользование
помещение в переходящем по наследству
доме, передать из состава наследства
какую-то вещь или несколько вещей, выдать
определенную сумму денег и т.д. Такое
преемство в отдельных правах умершего
наследованием не является.
Для прекращения в отношении лица всех
юридических отношений, связывавших его
с другими лицами до этого момента, и возникновения
права на фактическое осуществление перехода
имущественных и некоторых личных неимущественных
прав от этого лица к другому необходимо
наступление одного из юридических фактов,
с которыми закон связывает такие последствия.
Такими фактами закон признает:
При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства. Вопрос о моменте открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано:
Таким образом,
моментом открытия наследства, а на
юридическом языке «временем открытия наследства», признается
согласно статьи 528 ГК РСФСР «день смерти
наследодателя, а при объявлении его умершим
- день вступления в законную силу решения
суда об объявлении его умершим. В случае
объявления умершим гражданина пропавшего
без вести при обстоятельствах, угрожавших
смертью или дающих основания предполагать
его гибель от определенного несчастного
случая, суд может признать днем смерти
этого гражданина день его предполагаемой
гибели».
Факт открытия наследства и время открытия
подтверждаются свидетельством органов
ЗАГС о смерти наследодателя. В случае,
если органы ЗАГС по каким-либо причинам
отказывают в выдаче свидетельства о смерти,
лицо, которому было в этом отказано, вправе
разрешить этот вопрос в судебном порядке,
заявив требование об установлении факта
смерти лица в определенное время и при
определенных обстоятельствах. В случае
признания судом днем смерти гражданина
день его предполагаемой гибели, эта дата
записывается в свидетельство о смерти,
которое выдается на основании решения
суда. Кроме того, факт открытия наследства
и время его открытия могут быть подтверждены
извещением или другим документом о гибели
гражданина во время военных действий,
выданными командованием воинской части,
госпиталя, военного комиссариата или
другим органом Министерства обороны.
Кроме того, большое значение при возникновении
и реализации наследственных правоотношений
имеет понятие “места открытия наследства”.
Вопрос о месте открытия наследства является
важным, так как именно по месту открытия
наследства наследники должны подать
заявление в нотариальную контору о принятии
наследства или отказе от него. Часто случается,
что человек проживал в одном месте, его
имущество находится в другом месте, а
смерть наступила в третьем. Поэтому закон
четко определяет, что местом открытия наследства признается
последнее постоянное место жительства
наследодателя, а если оно не известно
- место нахождения имущества или его основной
части (статья 529 ГК РСФСР).
Местом
жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Например, если российский
гражданин находился в зарубежной командировке
и там умер, то местом открытия наследства
будет его последнее постоянное место
жительства в Российской Федерации.
Местом жительства несовершеннолетних,
не достигших 14 лет, или граждан, находящихся
под опекой, признается место жительства
их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (статья 20 ГК
РФ).
В случае неясности, в каком из нескольких
мест находится основная часть наследственного
имущества, место открытия наследства
устанавливается судом в порядке особого
производства (статья 247 ГПК РСФСР). Заявление
об установлении места открытия наследства
подается в суд по месту жительства заявителя
(статья 249 ГПК РСФСР).
Документом, подтверждающим место открытия
наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной
организации, местной администрации или
справка с места работы умершего о месте
нахождения наследственного имущества.
При отсутствии вышеназванных документов
место открытия наследства может быть
подтверждено вступившим в законную силу
решением суда о его установлении.
Значение места открытия определяется,
во-первых: тем, что условия приобретения
наследственного имущества различаются
по законодательству той или иной страны
для тех или иных наследственных отношений;
во-вторых: место открытия наследства
определяет место нотариального оформления
наследственных прав наследников при
отсутствии спора между ними, а также применения
мер по охране самого наследства.
В проекте части Ш Гражданского Кодекса
РФ основные понятия, рассмотренные в
настоящем пункте по своей сути остались
неизменными.