Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 21:43, курсовая работа
Наследственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального и непосредственного правопреемства. Сюда же входят правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, которые по своей сути не являются наследственными. Такие отношения возникают либо еще до открытия наследства (например, отношения, связанные с составлением завещания), либо после (например, отношения, связанные с разделом наследства).
Введение ...................................................................................
Общие положения наследственного права
Понятие, предмет, метод и принципы наследственного права………
Субъекты наследственного правопреемства………………
Наследование по завещанию……………………………….
Понятие и правовая природа завещания…………..
Форма и виды завещания……………………………..
Назначение наследника и субституция………………….
Неотклоняемые наследники и обязательная доля…………………
Заключение................................................................................
Список использованных источников........................................
Наследниками признаются лица, которые в соответствии с нормами Гражданского закона ЛР могут быть призваны к наследованию. В качестве наследников могут выступать физические лица и юридические.
Тот, кто вообще имеет право приобретать имущество, имеет также право получать наследство целиком либо его составную часть. Наследовать могут физические и юридические лица. Так в ст. 386 ГЗ сказано, что физическое лицо может наследовать, если в момент открытия наследства оно зачато, хотя еще не родилось.
Физические лица могут призываться к наследованию как по завещанию, как по договору о наследовании, так и по закону, если они находятся в живых в день открытия наследства.
Так допустим в ст. 389 ГЗ говорится, что право наследования по договору имеет преимущество перед правом наследования по завещании, как первое, так и второе имеют преимущество перед правом наследования по закону; все три права наследования могут существовать вместе.
Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В ст. 656 ГЗ сказано, если два или несколько лиц умерли неестественной смертью, и при этом неизвестно, которое скончалось раньше, тогда предполагается, что все они умерли одновременно. Если умершие состояли в родстве по восходящей и нисходящей линии, в случае сомнений предполагается, что нижестоящие родственники, если они были несовершеннолетними, умерли раньше вышестоящих, а если они были совершеннолетними – позже них.
Лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми, после открытия наследства также призываются к наследованию. Таким образом, законодатель охраняет интересы потенциальных субъектов права. Так, ребенок умершего, зачатый при его жизни и родившийся живым, после открытия наследства, учитывается при распределении наследства. В ст. 386 ГЗ сказано, что физическое лицо может наследовать, если в момент открытия наследства оно зачато, хотя еще не родилось, т.е. закон предполагает, что ребенок родится живым.
В случае, если ребенок родится мертвым, он не учитывается при распределении наследства.
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности могут призываться только по одному основанию – наследованию по завещанию. Юридическое лицо можно назначить субститутом физическому или другому юридическому лицу. Также юридическое лицо вправе принять или отказаться от наследства.8
Наследовать способны и такие юридические лица, учреждение которых наследодатель предусматривает в своем распоряжении на случай смерти, назначая их наследниками и завещая им имущество. Вновь учреждаемое юридическое лицо приобретает статус юридического лица с утверждением или регистрацией его на общих основаниях, однако считается наследником уже со дня открытия наследства.
Отстранение от наследства. В Гражданском законе ЛР в ст. 428 сказано, что восходящий родственник может отстранить нисходящего, если последний:
1) совершил преступное
деяние в отношении жизни,
2) выдвинул заведомо ложное обвинение в преступном деянии в отношении кого-либо из упомянутых в пункте 1 лиц;
3) оставил завещателя в беспомощном состоянии, если была возможность помочь ему;
4) вел расточительный или безнравственный образ жизни;
5) не выполнил возложенную на него законом обязанность по содержанию завещателя или его супруга;
6) пытался препятствовать
завещателю в составлении
7) при жизни наследодателя без его ведома и согласия заключил с каким-либо лицом договор о его будущем наследстве.
Также в ст. 429 ГЗ, сказанно, что нисходящие родственники могут отстранить своих восходящих родственников от их обязательной наследственной доли кроме указанных в статье 428 причин также в том случае, если родители или заменившие их дед или бабка вовсе не заботились о воспитании завещателя.
В ст. 430 ГЗ, говориться, что если до составления завещания наследодатель помирился со своим непременным наследником или наследник исправился в отношении своего образа жизни, то он не может быть отстранен от наследства.
Ст.431 ГЗ - завещатель может отстранить от наследства своего супруга по причинам, предусмотренным статьей 428, а также по причинам, дающим право супругу требовать расторжения брака на основании статей 70-72, 74, 76 и 77.
2.Наследование по завещанию
В соответствии со ст. 418 ГЗ, каждое одностороннее распоряжение, которое кто либо дает на случай своей смерти по поводу всего своего имущества, либо о какой-то части своего имущества либо об отдельных вещах или правах называется – завещанием.
Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание». Тогда как трактовки этого термина, присутствующие в юридической литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении понятия «завещание»: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны завещателя, его личного распоряжения на случай смерти, а с другой стороны – об определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.
Главное назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (физическим или юридическим).
Содержание завещания - распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Шершеневич Г.Ф. определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности».9
Предметом завещательного распоряжения может быть прежде всего любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон). Однако завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать как завещание.
Составленное завещание,
каково бы ни было его содержание, само
по себе никакого наследственного правоотношения
не порождает. Оно выступает лишь
как первичный юридический
Завещание может быть составлено только от имени одного лица.
Завещать завещатель может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь.
Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего был включен автомобиль, который завещатель впоследствии продал, автомобиль, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет.
Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно.
По латвийскому
Законом также установлено, что завещатель может не только назначить наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 487 ГЗ ЛР). Это называется «под назначение наследника». Анализируя сложившуюся практику, можно определить случаи, в которых имеет место применение правила о под назначении наследника, а именно:
а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства;
б) если он не примет наследства;
в) если основной наследник
будет лишен права
Таким образом, завещание как сделка, позволяющая определить юридическую судьбу имущества завещателя после его смерти, является одним из способов распоряжения имуществом граждан. Именно в этом состоит его основное правовое значение. При жизни наследодателя завещание не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Более того, завещатель может составить несколько завещаний, определяя судьбу одного и того же имущества (например, квартиры); он может назначить наследниками лиц как из числа наследников по закону, так и любых иных граждан; может, напротив, лишить права наследования своих законных наследников; под назначить наследника на случай смерти или непринятия наследства кем-либо из наследников, указанных в завещании; возложить на кого-либо обязательство неимущественного характера (завещательное возложение) и т. п.
Таким образом, в наследственном праве завещанием признается:
• гражданско-правовая сделка;
• односторонняя сделка;
• строго личная сделка;
• бессрочная сделка;
• безвозмездная сделка.
Для того, чтобы воля завещателя относительно судьбы завещанного имущества могла достичь своей цели, необходимо, чтобы выражена она была в определенной, установленной законом форме. В ст. 432 ГЗ сказано, что, завещание по своей форме бывают либо публичными, либо частными. Есть также и привилегированные завещания.
Одной из форм завещательного распоряжения является публичное завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом, сиротским судом либо за границей у консула Латвии (ст. 433 ГЗ ЛР). Публичное завещание составляется в личном присутствии завещателя при участии двух свидетелей (ст. 434 ГЗ ЛР). Составление публичного завещания нельзя доверить другому лицу, даже если с данным лицом заключена доверенность. Доверенность такого рода действия, не возможна.10
Завещание составляется и удостоверяется в присутствии 2-х свидетелей, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, персональный код и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Однако в законодательстве не содержится самого понятия «свидетель».
Свидетель – это прежде всего фигура процессуального права. Доктрина процессуального права исходит из того, что свидетелем признается любое лицо, которому известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.
В связи с этим, необходимо отметить, что свидетелем признается лицо, получившее информацию о завещательных процедурах (процедурах составления, подписания, удостоверения, передачи завещания и иных, предусмотренных законом) путем участия в них.
С точки зрения гражданского процессуального права свидетели относятся к категории лиц, содействующих осуществлению правосудия, т.е. относятся к лицам, содействующим соблюдению законности и однообразия в деятельности правоприменительных органов.
Законодательство о
Подлинником публичного завещания признается завещание, внесенное в актовую книгу нотариуса или консула, а в сиротском суде - в книгу завещаний. После подписания подлинника завещателю выдается выписка.
Выписка, выданная завещателю, имеет такую же силу, как и подлинник завещания. При возникновении спора о несоответствии между этими двумя документами преимущество отдается подлиннику, если в нем не оказывается в оспариваемых статьях подчисток или исправлений, не оговоренных соответствующим образом.
Вторая и последующие выписки из публичного завещания при жизни завещателя могут быть выданы только ему самому или его поверенному, уполномоченному особой доверенностью.
Так в ст. 438 ГЗ, говорится, что также и частные завещания могут быть переданы на хранение нотариусу или консулу Латвии за границей с соблюдением Закона о нотариате или в сиротский суд с соблюдением положений закона о сиротском суде.
При принятии завещания на хранение необходимо удостовериться в личности завещателя. Завещания, переданные на хранение нотариусу, консулу или в сиротский суд на основании предыдущей статьи (438), имеют силу публичных завещаний, если при этом соблюдены следующие правила:
1) завещание должно
быть представлено в