Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2013 в 14:50, дипломная работа
Гражданский кодекс Российской Федерации, является одним из наиболее важных и крупных законов в условиях перехода страны к рыночным отношениям. Опираясь на положения Конституции, ГК определяет основные правовые устои экономики рыночного типа: равенство и механизм использования различных форм собственности, организационно - правовые формы предпринимательской деятельности, свободу договора, позволяющую предпринимателям самостоятельно определять своих контрагентов и условия своих хозяйственных связей.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………4
Глава I. Понятие источников права, источников гражданского права,
гражданское законодательство…………………………………….9
§ 1. Понятие источников права……………………………………………9
§ 2. Понятие источников гражданского права…………………………...21
§ 3. Гражданское законодательство………………………………………26
§ 4. Система нормативных актов гражданского права………………….32
§ 5. Официальное опубликование и вступление нормативного акта
в силу………………………………………………………………….35
§ 6. Действие гражданского законодательства во времени………… ...39
§ 7.Действие гражданского законодательства в пространстве и
по кругу лиц……………………………………………………… .…41
§ 8. Применение гражданского законодательства по аналогии… ……42
Глава II. Виды источников гражданского права РФ…………………… .46
§ 1. Законы (законодательные акты)………………………………… …46
§ 2. Подзаконные нормативные акты……………………………… … .51
§ 3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти………………………………………………………… …… .53
§ 4. Комплексные нормативные акты………………………………… .56
§ 5. Нормы международного права, международные договоры…… ..58
§ 6. Деловые обыкновения обычаи делового оборота и правила морали и
нравственности…………………………………………… ……….64
§ 7. Постановление судебных пленумов, постановления конституционного
суда РФ, судебная практика, судебный прецедент……………… ..69
§ 8. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве» – как источник гражданского права………………72
Глава III. Современные проблемы источников гражданско-правового
регулирования……………………………………………………78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… .85
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………… ………….89
Нельзя не сказать
и о том, что в отечественной
истории некоторые юридические
конструкции, созданные
Договоры нормативного содержания - это совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей. Это такие документы, в которых содержится волеизъявление сторон по поводу прав и обязанностей, устанавливается их круг и последовательность, а также закрепляются добровольное согласие выполнять принятые обязательства. Имеют широкое распространение в конституционном, гражданском, трудовом, экологическом праве.
Для признания договора источником права требуется, чтобы он содержал юридические нормы. Историческими примерами договора нормативного содержания в советском праве могут служить Договор об образовании Закавказской советской республики (1922 г.), Договор об образовании СССР (1922 г.), Федеративный договор (Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти республик в составе Российской Федерации) 1992 г.
В области гражданского права значительную роль продолжают играть международные договоры.
В качестве основной формы права
выступает договор в
Примером международно-
Нормативно-правовые договоры - проявление нормативной само регуляции. Но нельзя забывать, что первичным юридическим источником развития договорных форм, придания им законной силы выступает нормативно-правовой акт. Например, Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 160-167, 255, 295, 350) закрепляет формы и общие условия договоров, ст.22 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. "О средствах массовой информации" фиксирует содержание договора между соучредителями средства массовой информации.
У договорной формы права перспективное будущее. Ведь если представлять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть, прежде всего, добровольно-согласительным, а не формально-принудительным.
Нормативно-правовой акт - одна из основных, наиболее совершенных внешних форм права. Это государственный акт нормативного характера. Нормативные акты содержат юридические основания (нормы права) для разрешения индивидуальных дел. Нормативно-правовой акт выступает не только источником в юридическом смысле, но и фактическим источником: это тот резервуар, из которого люди черпают сведения о юридических нормах. Кратко, нормативный акт можно определить как акт правотворчества, содержащий нормы права.
Новое право понимание неизбежно ведет к иной трактовке форм (источников) права. Саморегулирование присуще всем известным формам права. Вот почему имеется потребность относить к формам права нормы само регуляции14. Это такие виды форм права, которые приняты с использованием институтов прямой демократии (решения референдума, народного собрания, собрания трудового коллектива).
Референдум - всенародное голосование по какому-либо важному вопросу государственной и общественной жизни. Не следует его путать со всенародным обсуждением. Это - возможный, но не обязательный этап референдума. Акт референдума - демократическая форма права. Но это не дает оснований рассматривать его как лучший способ для выработки оптимальных решений при любых и всяких условиях.
Референдумы бывают общегосударственные, республиканские, местные (локальные). В соответствии со ст. 10 Закона РФ о референдуме (1990 г.), референдум назначается по требованию: не менее одного миллиона граждан РФ, имеющих право на участие в референдуме; не менее одной трети от общего числа народных депутатов РФ. Согласно ст.35 Закона, "решения по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в референдуме". Изменение либо отмена решения, принятого референдумом, производится только референдумом (ст.37 Закона).
Характеризуя роль общегосударственного референдума, необходимо особо подчеркнуть, что это мера исключительная и требует осторожного с ней обращения. Он является средством урегулирования трудных вопросов, которые не могут быть решены парламентским путем.
§2. Понятие источника гражданского права
Как уже было определено
в параграфе 1 главы 1 настоящей
дипломной работы - термин «источник
права» пришел в современное
правоведение из римского
В современных развитых правопорядках
господствующей формой (источником) права
являются нормативные акты, среди которых
приоритетное место занимают законы как
акты высшей юридической силы. В гражданско-правовой
сфере они традиционно охватываются понятием
гражданского законодательства. В прежнем
отечественном правопорядке, основанном
на огосударствленной экономике, нормативные
акты, принятые или санкционированные
государством, считались единственным
источником гражданского права. Поэтому
данное понятие исчерпывалось категорией
гражданского законодательства. Активное
включение современной России в мировую
экономику потребовало более полного,
чем ранее, учета в ее национальном законодательстве
международно-правовых положений. В соответствии
с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п 1 ст. 7 ГК общепризнанные
принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Они, следовательно,
должны также учитываться в качестве источников
ее права. В сфере имущественного
оборота в силу его сложности и других
особенностей известную роль всегда сохраняет
обычай. Ярким свидетельством этого является
правовое оформление международного торгового
оборота, в котором для регулирования
взаимосвязей участников широко применяются
различные международные торговые обычаи
и обыкновения 19. В советском гражданском
праве обычай практически утратил значение
источника права (хотя законодательство
придавало ему некоторую роль, отсылая
в отдельных редких случаях к «обычно
предъявляемым требованиям» или, например,
к обычаям морских торговых портов). С
переходом к рыночной организации экономики
и развитием имущественного оборота роль
применяемых в нем обычаев вновь возросла,
что нашло законодательное отражение.
Таким образом, по сути, возродился еще
один источник гражданского права (хотя
сфера его использования фактически ограничена
договорными отношениями). Вместе с тем
признание источником права иных, кроме
нормативных актов, явлений несет в себе
определенную опасность. Ведь нормы права
предполагаются формализованными, четко
фиксированными, что далеко не всегда
имеет место в иных источниках. В свою
очередь, это обстоятельство чревато произволом
правоприменителей, в том числе судов,
и неустранимыми разногласиями при установлении
содержания применимого к данному случаю
права. Поэтому, в частности, не могут признаваться
формой права правила морали и нравственности,
хотя многие из них, по существу, лежат
в основе ряда правовых норм. Они могут
иметь определенное значение лишь при
уяснении смысла отдельных гражданско-правовых
правил путем их логического толкования.
Следовательно, иные, нежели законодательство,
источники права тоже должны быть по возможности
конкретизированы и формализованы как
по содержанию, так и по сфере применения.
В англо-американской правовой системе
роль основного источника права выполняет
судебный прецедент — вступившее в законную
силу решение суда
_________________
19 Подробнее об этом см.: Зыкин И. С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. М., 1983 г.
по конкретному спору. Обычно речь
идет о решениях судов высших инстанций,
определенным образом систематизированных
или обобщенных, которые и составляют
здесь понятие судебной практики. В качестве
источника права она, по сути, предопределяет
даже порядок применения писаного, «статутного
права» (statute law), т. е. законов и других нормативных
актов. В континентальной, в том числе
в российской, правовой системе судебный
прецедент формально не считается источником
права, хотя фактически значение судебной
практики разрешения тех или иных споров
и здесь весьма велико, а в известной мере
даже формализовано.
Так, высшие судебные органы
вправе давать судам «руководящие разъяснения»
по вопросам применения законодательства.
Такие разъяснения «в порядке судебного
толкования» обычно принимаются ими в
форме постановлений их пленумов, содержащих
обязательное толкование действующих правовых
норм
20. Эти акты не должны содержать новых норм
права, однако закрепленное ими толкование
содержания правовых норм является обязательным
для соответствующей судебной системы,
а тем самым и для сторон различных споров
21. Несмотря на то, что формально они не
являются источниками права, их роль в
установлении единообразного понимания
и применения гражданско-правовых норм,
безусловно, весьма велика.
Важное практическое значение
имеют и публикуемые решения по конкретным
делам (прецеденты в собственном смысле
слова), а также обзоры практики рассмотрения
отдельных категорий споров и иные рекомендации
высших судебных инстанций
22. Определенным образом, ориентируя суды,
а, следовательно, и участников судебных
споров, в том числе потенциальных,
____________________________
20 См., например: постановление
Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля
1996 г. «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации»// РГ. 1996.13
авг.
21 Это обстоятельство дало возможность
ряду ученых говорить о признании данных
актов источниками гражданского права
(см.: Иоффе О. С. Советское гражданское
право. М., 1967. С. 54—55; Калмыков Ю. X. Вопросы
применения гражданско-правовых норм
Саратов, 1976. С. 31—45).
22 Такие документы публикуются в
журналах «Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации» и «Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации».
они, таким образом
в значительной мере предопределяют
порядок, условия и последствия
применения многих гражданско-правовых
норм (даже при отсутствии конкретного
спора). Не является источником права
цивилистическая доктрина. Обоснованные учеными выводы обычно
представляют собой результат доктринального
(научного) толкования закона и других
источников, но не имеют обязательного
характера. Они могут быть учтены судом
в качестве мнения сведущих лиц или стать
основой предложений об изменении (усовершенствовании)
законодательства, но в любом случае сами
по себе не приобретают непосредственного
юридического значения.
Это же можно сказать и о разрабатываемых
учеными-юристами на национальном и международном
уровнях модельных (рекомендательных)
законах и иных аналогичных документах
23.
Не могут считаться источниками права
и индивидуальные акты, или акты локального характера,
не содержащие общеобязательных предписаний
(правовых норм). В сфере гражданского
права часто используются конкретные
уставы различных юридических лиц, договоры
и т. п. Эти акты обязательны лишь для тех,
кто их принял (не случайно говорят, что
«договор — закон для двоих»). Поэтому
они имеют значение для регулирования
конкретных отношений, возникших между
их участниками, в том числе при разрешении
споров (разумеется, при условии их полного
соответствия действующему законодательству).
Именно с их помощью участники гражданских
правоотношений могут самостоятельно
организовывать и регулировать свои конкретные
взаимосвязи.
Таким образом, к числу источников
гражданского права следует относить
как законодательство (нормативные акты),
так и международные договоры, а
___________________________
23 См., например: Гражданский кодекс. Часть
первая. Модель. Рекомендательный законодательный
акт Содружества Независимых Государств.
Принят на пятом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств 29 октября 1994 г.
// Приложение к «Информационному бюллетеню
МПА государств — участников СНГ». 1995.
№ 6.
также торговые обычаи (а в странах «общего права» — прежде всего судебный прецедент). Это обстоятельство характеризует особое понимание источника права в гражданско-правовой сфере.
§3. Гражданское законодательство
Гражданское законодательство представляет собой совокупность
нормативных актов (а не норм права, как
правовая отрасль) различной юридической
силы. При этом охватываемые им нормативные
акты во многих случаях имеют комплексную,
межотраслевую природу, поскольку зачастую
содержат не только гражданско-правовые
нормы. Даже в Гражданском кодексе имеются
нормы публично-правового характера, например
устанавливающие состав гражданского
законодательства (ст. 3). В актах гражданского
законодательства гражданско-правовые
нормы преобладают, но весьма редко полностью
вытесняют нормы иной юридической природы.
Это вызвано тем, что законодатель обычно
думает о содержательной стороне, а не
об отраслевой принадлежности принимаемых
им актов. Содержащиеся же в них нормы
в силу своих объективных юридических
свойств распределяются на публично-правовые
и частноправовые. Принципиальной особенностью
гражданского законодательства является
наличие в нем большого числа диапозитивных
правил, действующих только в том случае,
если сами участники регулируемого отношения
не предусмотрят иной вариант своего поведения.
Иначе говоря, такие правила носят восполнительный
характер, ибо рассчитаны на восполнение
недостающей по каким-либо причинам воли
самих субъектов. Такие нормы преобладают
в регулировании договорных отношений,
т. е. имущественного оборота. В них проявляются
особенности гражданского (частного) права,
которое обычно разрешает, позволяет участникам
регулируемых отношений самим выбрать
наиболее приемлемый вариант поведения
в общих рамках, установленных законом,
наделяя их для этого соответствующими
правовыми возможностями. Диспозитивная
норма обычно содержит определенное правило
поведения, снабженное оговоркой «если
иное не установлено договором», которая
и позволяет сторонам урегулировать свои
отношения иначе, нежели это по общему
правилу предусматривает закон.
Однако в гражданском законодательстве
имеется и значительное количество общеобязательных,
императивных норм, не допускающих никаких
отступлений от своего содержания (особенно
при определении статуса субъектов и режима
объектов гражданских правоотношений,
а также содержания вещных и исключительных
прав). Более того, в случае сомнения в
юридической природе конкретной гражданско-правовой
нормы следует исходить из ее императивного
характера, ибо диспозитивность должна
быть прямо, недвусмысленно выражена в
ней, будучи все-таки особенностью, а не
общим правилом правового, в том числе
гражданско-правового, регулирования24. Входящие в гражданское законодательство
нормативные акты составляют весьма значительный
по объему законодательный массив. Их
неизбежное обилие вызвано широтой и сложностью
самого предмета гражданско-правового
регулирования. Вместе с тем это обстоятельство
затрудняет ознакомление с действующим
гражданским правом и значительно усложняет
установление необходимых взаимосвязей
между составляющими его различными актами.
Поэтому именно для гражданского законодательства
первостепенное значение имеет решение
проблемы его систематизации и упорядочения.
К основным способам систематизации (упорядочения)
законодательства, применяемым и в гражданско-правовой
сфере, относятся инкорпорация, консолидация
и кодификация. Инкорпорация нормативных
актов представляет собой сведение ранее
изданных актов в единый источник (сборник)
без изменения их содержания. Официальная
инкорпорация обычно оформляется в виде
единого свода, собрания или иного сборника
законов или других нормативных актов.
Примерами такой инкорпорации являются
Свод законов Российской империи, и Собрание
действующего законодательства Союза
ССР (которое не было завершено). Неофициальные
инкорпорации ________________
24 Ср.: Хохлов С. А. Концептуальная
основа части второй Гражданского кодекса
// Гражданский кодекс Российской Федерации.
Часть вторая. Текст. Комментарии. Алфавитно-предметный
указатель. М, 1996. С. 235—236.