Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2014 в 22:02, курсовая работа
Особенно большое значение имеют те правомерные действия, которые направлены на установление, изменение или прекращения права обязанностей (так называемые сделки). Римские юристы не выработали общего понятия сделки, они знали только отдельные конкретные договоры.
Договор уникальное правовое средство, порождаемое общим интересом сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении.
Введение 4
1. Понятие договора в Римском частном праве 5
2. Классификация договоров 8
3. Контракты 5
3.1. Вербальные контракты 11
3.1.1. Стипуляция 11
3.1.2. Dotis dictio 12
3.1.3. Promissio iurata liberti 13
3.1.4. Vadimonium и ручательство praes (гаранта) 13
3.2. Литеральные контракты 13
3.2.1. Nomen transscripticium 13
3.2.2. Синграф и хирограф 14
3.3. Реальные контракты 16
3.3.1. Фидуция 16
3.3.2. Заём 17
3.3.3. Договор хранения или поклажи 18
3.3.4. Ссуда 19
3.3.5. Залог 20
3.4. Консенсуальные контракты 20
3.4.1. Договор купли-продажи 22
3.4.2. Договор найма 22
3.4.2.1. Найм вещи 23
3.4.2.2. Договор найма услуг 23
3.4.2.3. Договор подряда 24
3.4.3. Договор товарищества 24
3.4.4. Договор поручения 26
3.5. Безымянные контракты. 26
4. Пакты 30
Заключение 34
Список литературы 35
Министерство науки и образования Российской Федерации
Томский экономико-юридический институт
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Курсовая работа
по дисциплине
«Римское право»
Тема курсовой работы:
«Договора по Римскому частному праву»
Доцент
____Салата В.Н.
«____»_____________
«____»____________
Томск 2012 г.
Введение 4
1. Понятие договора в Римском частном праве 5
2. Классификация договоров 8
3. Контракты 5
3.1. Вербальные контракты 11
3.1.1. Стипуляция 11
3.1.2. Dotis dictio 12
3.1.3. Promissio iurata liberti 13
3.1.4. Vadimonium и ручательство praes (гаранта) 13
3.2. Литеральные контракты 13
3.2.1. Nomen transscripticium 13
3.2.2. Синграф и хирограф 14
3.3. Реальные контракты 16
3.3.1. Фидуция 16
3.3.2. Заём 17
3.3.3. Договор хранения или поклажи 1
3.3.4. Ссуда 19
3.3.5. Залог 20
3.4. Консенсуальные контракты 20
3.4.1. Договор купли-продажи 22
3.4.2. Договор найма 22
3.4.2.1. Найм вещи 23
3.4.2.2. Договор найма услуг 23
3.4.2.3. Договор подряда 24
3.4.3. Договор товарищества 24
3.4.4. Договор поручения 26
3.5. Безымянные контракты. 26
4. Пакты 30
Заключение 34
Список литературы 35
Введение
Несмотря на многовековой процесс изучения наследия Древнего Рима, предмет римского права остается актуальным и по сей день. Значение римского права проявилось и проявляется до сих пор в самом явлении его восприятия, как основы национального права, во всем мире. Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство).
Особенно большое значение имеют те правомерные действия, которые направлены на установление, изменение или прекращения права обязанностей (так называемые сделки). Римские юристы не выработали общего понятия сделки, они знали только отдельные конкретные договоры.
Договор уникальное правовое средство, порождаемое общим интересом сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении.
Поскольку в данной работе виды договоров и их особенности будут обсуждаться отдельно, то представляется целесообразным под словом договор понимать двустороннюю правомерную сделку, воля сторон в которой направлена на установление обязательства.
Итак, наиболее важным источником обязательств в Риме был договор.
В наидревнейшем римском праве термины contrahere, contractus еще не обозначали один из источников возникновения обязательства, т.е. правоотношения, в силу которого определенный субъект обязан произвести в пользу другого субъекта определенные действия имущественного характера, а лишь указывали на сами обязательственные узы, на те узы, которые происходят из законного действия, из юридической сделки, которая определяется здесь как contractus.
В классической юриспруденции, на основании опыта полученного из обязательственных сделок в рамках ius gentium (права народов), в которых обязательство возникает из взаимного согласия двух сторон, стало постепенно формироваться представление, что во всякой двусторонней сделке делового оборота силой, создающей обязательство, является ''соглашение'' достигнутое между сторонами. В одних случаях для возникновения обязательства достаточно одного такого соглашения, в других же (в сделках ius civile т.е. частного квиритского права, частного права римских граждан) необходимо, чтобы оно было облечено в торжественную форму или сопровождалось исполнением определенных действий.
В конце классической эпохи contrahere, contractus начинают приобретать новое, субъективное значение ''согласиться, соглашение'' и относиться к лишь обязательствам, возникающим по соглашению сторон, но в тоже время больше не применяются к прочим обязательствам, возникающим в результате хотя и законного действия, но о котором стороны не договаривались.
В этом новом значении ''договора как источника обязательства'' термин contractus был усвоен Юстиниановым собранием и современной юридической наукой.1
Итак, договор можно определить как соглашение воль двух субъектов или групп субъектов (''договаривающиеся стороны''), имеющий своей целью установить между ними обязательственное отношение.
Контракт, поскольку он является юридической сделкой (а если точнее, двусторонней'', юридической сделкой), подчиняется всем правилам, относящимся к сделкам, в том, что касается дееспособности сторон, существенных, естественных, привходящих элементов сделки, причин ее недействительности, конвалидации, представительства.
Договор - это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров. Как любая сделка договор волевой акт, но он обладает присущими ему особенностями, он представляет собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а единое волеизъявление.
Понятие договора, как правило, определяется как дозволенное римским правом соглашение воль двух или нескольких лиц, направленное на установление обязательства.
Общего понятия сделки в римском праве выработано не было, что в силу его казуистичности вполне естественно. Между тем правовое регулирование сделок составляло важнейшую задачу римских юристов.
Деление сделок на возмездные и безвозмездные, односторонние и двусторонние, условные и безусловные, влияние формы волеизъявления на действительность сделки и многие другие нормы, составляющие основу современного учения о сделках, пришли к нам из римского права.
Сделку следует понимать, как всякое проявление частной воли, обращенное на цель, дозволенную правопорядком (''основание''), так что право исходит из соответствия этого проявления достижению желаемой цели и потому защищает его, предусматривая наступление соответствующих юридических последствий.
Сделки, для совершения которых требуется согласование воли двух или более лиц, являются двух и многосторонними. Такие сделки именуются договорами.
Контракты можно классифицировать различным образом, некоторые из возможных классификаций явно перешли к нам от римлян, другие современны по формулировкам, однако скрытым образом заложены уже в системе римских правоведов. Многие связаны с тем фактом, что, поскольку контракт является подвидом юридической сделки, к нему, очевидно, приложимы те же разграничения и классифицирующие признаки, что и к сделкам.2 Поэтому возможно различение контрактов:
1) торжественные и
2) казуальные и абстрактные
3) возмездные и безвозмездные
4) stricti iuris и bonae fidei, в соответствии с типом иска, который возникал на их основании
5) iuris civilis и iuris gentium, в зависимости от правопорядка, признававшего их в качестве источника обязательства
Система договоров в Древнем Риме была своеобразной и достаточно сложной. Дело в том, что в римском праве в силу его консерватизма принципиальное признание коснулось только определенных договорных типов. Поэтому для юридической силы договоров была необходима не только согласная воля сторон, но и соответствие договоров определенному типу.
Из этого возникло основное деление договоров на:
- контракты (типичные договоры, признанные цивильным правом)
- пакты (неформальные соглашения, неподходящие ни под какой тип и, стало быть, не имеющие исковой защиты).
Основные типы контрактов в зависимости от causa obligandi (или момента возникновения обязательства):
В силу расширения гражданского оборота некоторые пакты получили юридическую защиту. В преторском эдикте, либо путем присоединения их (в качестве оговорки) к какому-либо контракту, либо путем признания в императорском законодательстве.
Таким образом, все известные римскому праву договоры могут быть сведены к 6 группам: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные, безымянные контракты и юридически защищенные пакты.
Далее, о них подробнее.
Контрактом (по терминологии классического права) считался договор, признанный цивильным правом и снабженный исковой защитой.
В эту категорию были отнесены лишь известные виды договоров, в древнейшую эпоху – исключительно формальные, в классическую эпоху также и некоторые (но опять-таки исчерпывающим образом означенные) неформальные договоры.
3.1. Вербальные контракты.
Вербальным договором назывался контракт, устанавливающий обязательство словами (verbis), т.е. договор, получающий юридическую силу посредством и с момента произнесения известных фраз.
3.1.1.Стипуляция (Stipulatio).3
Стипуляцией назывался устный договор, заключаемый посредством вопроса будущего кредитора (centum dare spondes? – обещаешь дать?) и совпадающего с вопросом ответа (spondeo – обещаю) со стороны лица, соглашающегося быть должником по обязательству.
Формальные требования, первоначально чрезвычайно строгие, с течением времени были значительно ослаблены. Однако прочно сохранялись некоторые черты стипуляции как устного контракта: присутствие договаривающихся сторон в одном месте, устный вопрос кредитора и такой же устный ответ должника, совпадающий по смыслу с вопросом.
Обязательство, возникшее из стипуляции, было обязательством строгого права и потому подлежало буквальному толкованию.
3.1.2.Dotis dictio
Суть этого вербального контракта состояла в обязательстве дать приданое вступающей в брак невесты, с помощью торжественных слов, которые говорила мужу женщина, ее должник или родственник по восходящей мужской линии. Не требовался обмен вопросом и ответом, осуществлялась посредством заявления одного лишь субъекта.
Обязательство дать приданное, давалось в присутствии жениха, в форме одностороннего заявления отца вступающей в брак невесты, после чего у жениха появлялись права требования приданного.
3.1.3. Promissio iurata liberti и обещание в пользу гражданской общины.
Promissio iurata liberti это клятвенное обещание вольноотпущенника патрону, предоставлять услуги в пользу бывшего хозяина.
Клятва строго определяла содержание, качество и продолжительность услуг, патрон не мог потребовать большего. Этот вид стипуляции нес религиозный характер, несвойственный римскому праву, т.к. источником обязательства вольноотпущенника являлась не юридически значимая вербальная форма, а религиозная сила клятвы. 4
Обещание, данное в одностороннем порядке в пользу гражданской общины о постройке здания, передаче денежной суммы, ценном дарении несло правовое последствие. Обязательство возникало в случае, если оно давалось на правомерном основании, например в виду намерения, получить новую должность. Если лицо, давшее обещание приступало к его исполнению, оно становилось обязанным перед гражданской общиной.