Содержание
Введение
1. Понятие договора дарения
и его место в системе гражданско-правовых
договоров
1.1. История развития договора дарения
1.2Понятие договора дарения по российскому
законодательству.
1.3.Виды договора дарения
2 Общая характеристика договора
дарения.
2.1.Элементы
договора дарения
2.2.Содержание
договора дарения
2.3.Расторжение
договора дарения. Отмена дарения.
Заключение
Список использованной литературы
Введение
Договор
дарения ныне урегулирован в Гражданском
Кодексе Российской Федерации главе
32 в качестве особого договорного типа.
Преобладание в гражданском обороте эквивалентно-возмездных
отношений не исключает существования
и развития всевозможных безвозмездных
имущественных связей.
Из определения
в Гражданском Кодексе 1964 г. видно, что
ранее договор дарения признавался реальным.
Более того, в ч. 2 ст. 256 ГК 1964 г. особо указывалось:
«Договор дарения считается заключенным
в момент передачи имущества». Согласно
же действующему определению договора
дарения одна сторона может не только
безвозмездно передать, но и принять на
себя обязанность передать другой стороне
соответствующий предмет либо имущественное
право, а также освобождение от обязанности.
Тем самым закон
признает возможность существования не
только реального, но и обладающего таким
же значением консенсуального договора
дарения. Это обстоятельство, как и то,
что именно он теперь более подробно урегулирован
в ГК, не всегда учитывается.
Необходимо
подчеркнуть, что приведенное определение
данного конкретного типа договора не
согласуется с закрепленным в части первой
ГК общим понятием безвозмездного договора,
безоговорочно признаваемого законом
консенсуальным. В силу ст. 423 ГК ("Возмездный
и безвозмездный договоры") безвозмездным
признается договор, по которому одна
сторона обязуется предоставить что-либо
другой стороне без получения от нее платы
или иного встречного предоставления.
Таким образом,
в системе гражданско-правовых договоров
договор дарения выделяется в отдельный
тип договорных обязательств благодаря
наличию некоторых характерных признаков,
позволяющих квалифицировать его в данном
качестве.
Целью данной
курсовой работы является изучение и исследование
договора дарения.
Для реализации
указанной цели необходимо решить ряд
следующих задач:
во-первых, рассмотреть
историческое развитие договора дарения,
во-вторых, определить
понятие договору дарения и проанализировать
его характерные признаки,
в-третьих, дать
общую характеристику договора дарения,
а именно элементы, содержание, порядок
расторжения договора дарения,
в-четвертых,
рассмотреть особенности правового регулирования
видов договора дарения.
Понятие
договора дарения и его место в системе
гражданско-правовых договоров.
- История развития договора дарения.
В римском праве договором
дарения признавалось неформальное соглашение,
по которому «одна сторона, даритель, предоставляет
другой стороне, одаряемому, какие-либо
ценности за счет своего имущества, с целью
проявить щедрость по отношению к одаряемому.
Дарение может быть совершено в различных
правовых формах: посредством передачи
права собственности на вещь, в частности,
платежа денежной суммы, в форме предоставления
сервитутного права и т.д. Частным случаем
дарения было обещание что-то предоставить,
совершить известные действия и т.д. - дарственное
обещание».
Договор дарения не признавался классическими
римскими юристами типичным договором
(contractus), а относился к соглашениям, не
подходящим ни под какой тип договоров
(pacta). Обязательства из контрактов
разделялись на четыре группы; основанием
для этого деления служит различие в самом
обязывающем моменте: обязательства, юридическая
сила которых вытекает уже из самого соглашения
(consensu), называются контрактами консенсуальными; обязательства,
юридическая сила которых возникает не
из просто соглашения, а из последовавшей
на основании соглашения передачи вещи
(res) одним контрагентом другому, называются
контрактами реальными; обязательства,
возникающие вследствие известной словесной
формулы (verbis), называются контрактами вербальными,
и, наконец, обязательства, заключаемые
в определенной письменной форме (lit-teris),
называются контрактами литтеральными. Всякие
другие договоры, как сказано, суть уже
не contractus, a pacta, и, как таковые, принципиально
исковой силы не имеют (они могут быть
только основанием для exceptio); однако некоторые
из pacta с течением времени просто соглашения,
а из последовавшей на основании соглашения
передачи вещи (res) одним контрагентом
другому, называются контрактами реальными; обязательства,
возникающие вследствие известной словесной
формулы (verbis), называются контрактами вербальными,
и, наконец, обязательства, заключаемые
в определенной письменной форме (lit-teris),
называются контрактами литтеральными. Всякие
другие договоры, как сказано, суть уже
не contractus, a pacta, и, как таковые, принципиально
исковой силы не имеют (они могут быть
только основанием для exceptio); однако некоторые
из pacta с течением времени.
В ходе
дальнейшего развития законодательства
некоторые такие соглашения (pacta)
получили исковую защиту (pacta legitima). Дарственное
обещание - donatio. Donatio может быть совершено
самым различным образом: путем непосредственной
передачи вещи, путем прощения долга, путем
дарственного обещания; последнее не только
в период республики, но и в праве классических
юристов было действительным только тогда,
если оно было облечено в форму stipulatio.
Простое pactum donationis юридической силы не
имело.
Под стипуляцией (stipulatio) в
римском праве понималась некая словесная
формула, в которой лицо, которому задается
вопрос, отвечает, что оно дает или сделает,
о чем его спросили.
Раскрывая существо
стипуляции, И.А. Покровский писал: «На
основании stipulatio возникает обязательство
строго одностороннее: кредитор - только
кредитор и должник - только должник. В
этом сходство stipulatio с обязательствами
старого цивильного права (nexum, обязательство
из lega-tum). Далее, это обязательство stricti juris: кредитор может
требовать только того, что было обещано,
без всяких дополнений; он не может требовать
ни убытков, происшедших от неисполнения,
ни процентов. С другой стороны, обязательство
из stipulatio есть обязательство абстрактное: оно возникает
только вследствие того, что на вопрос
кредитора должник ответил «spondeo»; почему
он дал такой ответ - это для stipulatio безразлично,
и ссылаться на те или другие отношения,
приведшие к stipulatio, - на так наз. causa - ни
кредитор, ни должник не вправе».
Сделки в форме
стипуляции имели в то время весьма широкое
распространение. Основной причиной этого
являлось то, что совершение сделки в форме
стипуляции придавало обязательству,
вытекающему из сделки, абстрактный характер.
Итак, в классическом
римском праве дарственное обещание имело
обязательную силу только в том случае,
если оно было облечено в форму стипуляции,
соглашение в иной форме не порождало
обязательств.
В классическую
эпоху римского права сфера применения
договора дарения, помимо обязательной
формы стипуляции, законодательно ограничивалась
путем установления предельных размеров
дарения.
Таким образом,
в императорскую эпоху римского права
договор
дарения, включая так называемое дарственное
обещание, признавался
типичным договором и защищался законодательством,
независимо от формы
его заключения. Исключение составляли
только договоры дарения на определенную
сумму (свыше 500 золотых), обязательная
сила которых обеспечивалась путем совершения
специальной процедуры - судебной инсинуации,
когда дарственные акты заявлялись перед
судом с последующим их занесением в специальный
реестр.
Предмет договора
дарения в римском праве (и в классическую,
и в императорскую эпохи) не ограничивался
безвозмездной передачей вещи, а включал
в себя возможность и дарственного обещания
(что, кстати, свидетельствовало о консенсуальном
характере обязательства дарения), и прощения
долга, и передачи права.
В полной мере
учитывался римским правом и безвозмездный
характер договора дарения, что предопределило
установление специальных правил регулирования
данного договора в части ответственности
дарителя и отмены дарения. В юридической
литературе, в частности, обращалось внимание
на то, что в римском праве ответственность
дарителя (за возможную эвикцию подаренной
вещи, за обнаруженные в ней недостатки
и т.п.) ограничивалась только случаями
его умысла или грубой небрежности
(dolus, culpa lata).
Что касается
возможности отмены дарения, то И.Б. Новицкий
приводит на этот счет слова Юстиниана:
«Мы вообще постановляем, что все законно
совершенные дарения остаются в силе и
не могут быть отменены, кроме того случая,
когда будет установлена неблагодарность
одаренного в отношении дарителя».
Примерами такой
неблагодарности признавались: нанесение
одаряемым дарителю грубой обиды (iniuriae
atroces), создание опасности для жизни дарителя,
причинение ему значительного имущественного
вреда. Еще одно специальное основание
отмены дарения заключалось в том, что
патрон, не имевший детей в момент, когда
совершалось дарение в пользу вольноотпущенника,
имел право потребовать дар обратно в
случае последующего рождения ребенка.
1.2. Понятие договора дарения по российскому
законодательству.
Договор дарения
опосредует безвозмездную передачу права
собственности или иного имущественного
права от дарителя к одаряемому. Это один
из старейших договоров, широко используемых
на практике.
В дореволюционной
России нормы о дарении относились
к основаниям приобретения прав на имущество,
что вызывало возражения в юридической
литературе. Такое понятие дарения
не учитывает того, что этот договор предполагает
согласие одаряемого на получение дара.
Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) существенно
расширил понятие договора дарения и предусмотрел
различные его виды (ст. 572 ГК РФ). Видами
дарения являются:
1) Передача
одаряемому в собственность вещи, принадлежащей
дарителю.
2) Передача
одаряемому имущественного права, принадлежащего
дарителю.
3) Передача
одаряемому имущественного права, принадлежащего
дарителю в отношении третьего лица, т.е.
безвозмездная уступка права требования
(ст. 382, 383 ГК РФ).
4) Освобождение
одаряемого от исполнения имущественной
обязанности в отношении дарителя.
5) Освобождение
одаряемого от имущественной обязанности
в отношении третьего лица за счет дарителя,
т.е. принятие дарителем долга одаряемого
на себя по правилам перевода долга с согласия
кредитора (ст. 391 ГК РФ).
Следовательно,
договор дарения может быть как реальным,
так и консенсуальным, т.е. момент заключения
договора может не совпадать с переходом
права собственности. И в этом случае возникает
обязательственное правоотношение, содержанием
которого является обязанность дарителя
в будущем обогатить одаряемого за счет
уменьшения своего имущества.
Дарение всегда
является договором, т.е. двусторонней
сделкой, основанной на взаимном соглашении.
Оно предполагает согласие одаряемого
принять предложенное ему имущественное
право. Этим признаком дарение отличается
от прощения долга, которое в соответствии
со ст. 415 ГК относится к односторонним
сделкам.
Обещание подарить
все свое имущество или часть его без указания
на конкретный предмет дарения в виде
вещи, права или освобождения от обязанности
ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК).
Гражданский
кодекс не допускает дарение на случай
смерти (п. 3 ст. 572). Распоряжение о передаче
имущества после смерти оформляется завещанием,
от которого дарение отличается тем, что
имущество передается при жизни дарителя,
а значит, имущество дарителя уменьшается,
тогда как завещание не отражается на
его имущественных правах. Кроме того,
завещание может быть отменено и заменено
в любое время, а дарение, как правило,
безвозвратно. Дарение является договором,
а завещание - односторонней сделкой. Однако
если дарение совершается с целью лишить
наследников их законного права на обязательную
долю наследства или без цели передать
право собственности на имущество, то
как ко всякой мнимой или притворной сделке
к договору дарения применяются нормы
ст.170 ГК РФ.
1.3.
Виды договора дарения.
Анализ гл. 32
ГК РФ свидетельствует о том, что собственно
под договором дарения (договором дарения
в тесном смысле) законодатель разумеет
договор дарения, заключаемый (совершаемый)
путем передачи имущества одаряемому.
Нам уже приходилось отмечать, что такой
договор дарения не является реальным
договором, поскольку не порождает обязательственно-правовых
отношений, а служит основанием для возникновения
права собственности у одаряемого, поэтому
его правильнее относить к особой категории вещных
договоров. По этой же причине такой договор
дарения, в отличие от иных гражданско-правовых
договоров, не обладает качествами обязательственного
правоотношения («договор-правоотношение»)
и формы его существования («договор-документ»).
Поэтому законодательное регулирование
данного договора ограничивается его
регламентацией в качестве сделки, служащей
основанием перехода права собственности
на соответствующее имущество к одаряемому.
В то же время ГК (гл. 32) содержит ряд специальных
правил, предназначенных для регулирования
договора обещания дарения и договора пожертвования.
Выделение данных видов договора дарения
не является результатом строгой научной
классификации на основе какого-либо единого
критерия, а скорее объясняется наличием
применительно к каждому из них определенного
набора квалифицирующих признаков, отражающих
особенности данных видов договоров дарения,
которые требуют специального регулирования.