Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2013 в 21:33, курсовая работа
Римское право занимает в истории человечества исключительное место: оно пережило создавший его народ и дважды покорило мир. Когда-то римское право называли «писаным разумом». Разумеется, современное частное право ушло далеко вперёд в регламентации сложнейшей сферы имущественных отношений. Однако многие новейшие юридические конструкции как из кирпичиков складываются из основных, элементарных понятий и категорий, разработанных именно в римском праве. С этой точки зрения римское частное право продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов. Значение римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом
Введение
1 Общая характеристика римского гражданского процесса
1.1 Понятие римского гражданского процесса
1.2 Основные черты римского гражданского процесса
2 Формы римского гражданского процесса
2.1 Легисакционный процесс
2.2 Формулярный процесс
2.3 Экстраординарный процесс
Заключение
Исполнение судебного решения стало, представлять специальную стадию в общем ходе судопроизводства. Для добровольного исполнения судебного постановления сторонам давалось 30 дней. Принудительное исполнение судебного решения происходило в виде специально регламентированных процедур - executio. Исполнение могло быть направлено против личности должника (например, отпущение раба на свободу, выдача вора головой потерпевшему и т.п.) или против имущества его. В последнем случае executio принимала специальный характер, когда исполнение касалось какой-то определенной вещи (безразлично: была ли эта вещь предметом спора, залога или объектом взыскания); или универсальный характер, когда исполнение направлялось на все имущество должника в полном объеме. В этой последней ситуации универсальное исполнение могло принимать особый характер конкурса по отношению ко всем имуществам и имущественным правам должника. Детальная регламентация порядка проведения конкурсного исполнения относится уже к самым поздним временам реципированного римского права.
2.3 Экстраординарный процесс
С первого века нашей эры магистраты,
не располагавшие юрисдикцией, стали получать ius
cognoscendi, то есть право решать дела без передачи
их в суд. Сюда относились дела по установлению
прохода, банковским операциям и др. Такое
производство получило особенное развитие
в руках муниципальных магистратов римских
провинций и получило название когниционного
производства. Ведомство этих магистратов
всё увеличивалось; их решения простирались
сначала только на имущество, а потом и
на личность ответчика. За этой административной
формой суда утвердилось название cognitio extraordinar
При когниционном производстве судебный
магистрат и судья слились в одном лице.
Вызов в суд на определенный день - evocatio - вошел в круг административных
полномочий судьи, и никто не мог уклоняться
от явки к судебному разбирательству.
Важной особенностью когниционного производства
явилась организация заочного производства.
Истец, при неявке ответчика, допускался
к доказательству своих прав, и решение
выносилось на основании соответствующего
материала. Основывался такой порядок
на неповиновении ответчика приглашению
- contumacia, последовавшему от имени
судебного магистрата. Это производство
предполагало, что приглашение было окончательным
и сопровождалось указанием, что неявка
повлечет за собой разрешение дела без
участия ответчика. Неявка истца оставляла
дело без разрешения.
Когниционное производство окончательно
устранило разделение процесса на две
стадии. Дело от начала до конца вёл один
магистрат -государственный чиновник.
Отпали формулы исков и судебные договоры.
По существу исчезло засвидетельствование
спора in iure. В праве Юстиниана к litiscontestatio приравнивал
militari. Чиновник, разбиравший процесс, мог
заменять себя особым специальным судьей — iudex
pedaneus.
Меры против ответчиков, неосновательно
отрицавших иск, фактически всей тяжестью
ложились на бедняков, не имевших возможности
собрать или сохранить доказательства,
но, конечно, не на знатных лиц. В принципе
ответчик, неосновательно отрицавший
притязания истца, платил штраф и присуждался
в двойном размере требования - cum
poena. В некоторых случаях он принуждался
к заключению дополнительного штрафного
соглашения, по которому он, в случае своего
присуждения, должен был приплатить часть
спорной суммы, обычно треть - при иске, направленном на требование
определённой суммы займа, а при договоре
подтверждения долга - половину суммы долга:
«...против отпирающихся по некоторым делам
устанавливается иск в двойном размере,
например, по искам, предъявленным в силу
состоявшегося присуждения, на основании
произведённых расходов, по убыткам из
обиды, из легатов, оставленных в порядке
возложения обязанности; по некоторым
делам разрешается заключение спонзии,
например, об определённой сумме из займа
и по подтверждённому долгу; но при этом
по определённой сумме из займа спонзия
заключается на третью часть, по подтвержденному
долгу - в половинном размере»18.
Значительное число исков в случаях присуждения
влекло за собой для проигравшего ответчика
ещё и гражданское бесчестие. В этом случае
придавалось мало значения тому, действовал
ли ответчик, будучи уверенным в своем
праве, или без такого убеждения. Наоборот, если иск не входил
ни в одну из категорий исков, касавшихся
гражданского бесчестия, ответчик, проигравший
процесс, не подвергался никакому штрафу,
даже если он и действовал недобросовестно.
Наконец, истец, в случаях, когда ответчик,
несмотря на приказ судьи, не выдает или
не предъявляет того, что требуется, может
подтвердить размер своего интереса присягой,
например, стоимость отыскиваемой вещи.
Для воздействия на истцов, неосновательно
предъявляющих иск, были установлены меры,
но эти меры не устанавливали действительной
гарантии интересов ответчиков бедняков,
так как применение этих мер зависело
от суда.
1. Ответчик мог потребовать от
истца специальной штрафной стипуляции.
Тогда истец, в случае проигрыша, подвергался
тому же штрафу, который он сам обязывал
ответчика платить в случае проигрыша
последним дела.
2. Ответчик мог со своей стороны
просить истца принести присягу в том,
что он, истец, действует добросовестно.
3. Претор рассматривал как деликт
преторского права тот случай, когда истец
предъявлял иск из одного только намерения
вести процесс, зная, что утверждаемое
им право в действительности не существует. Но если эти меры не были приняты
заранее, то все же проигравший истец подвергался
преследованию со стороны своего ответчика.
Последний мог возбудить специальный
процесс о сутяжничестве в широком смысле
слова. Штраф, которому подвергался прежний
истец, оценивался в одну десятую спорного
иска.
Последний иск, как иск из преторского
деликта, предполагал всегда недобросовестность
истца. Но даже при его добросовестности
легкомыслие, с которым он затеял процесс,
влекло для него штрафное наказание. Так,
в случае предъявления иска об обидах
оправданный ответчик, в свою очередь,
мог преследовать своего обвинителя, даже
если он был добросовестным, и заставить
его уплатить себе десятую часть того,
что требовалось с него первоначально.
В византийском праве штрафы, как и относящиеся
к ним правила классического права, почти
совершенно исчезли. При Юстиниане сохранился
только штраф в двойном размере по отношению
к отрицающему ответчику, особенно, когда
иск входил в определённую категорию привилегированных
требований, например, в пользу церковных
и богоугодных учреждений. Исчезновение штрафов объясняется
заменой их возложением на проигравшую
сторону судебных издержек.
В противоположность процессу классического
периода рассмотрение дел утратило публичный
характер и происходило лишь в присутствии
сторон и особо почётных лиц, которые имели
право присутствовать при этом. Допускалось
апелляционное обжалование вынесенного
решения в следующую, высшую инстанцию.
Развивается письменность в производстве:
почти всё происходящее на суде заносится
в судебный протокол. Процесс перестал
быть даровым: стороны должны вносить
известные судебные пошлины на покрытие
канцелярских расходов19. Этот факт нередко
приводил к тому, что начатый спор мог
длиться в течение очень долгого времени,
поскольку перенос дела из одной инстанции
в другую, вплоть до канцелярии императора,
был выгоден государству, так как каждый
раз взимались новые пошлины, что значительно
пополняло императорскую казну.
Подвергаясь в периоде от Диоклетиана
до Юстиниана лишь некоторым несущественным
изменениям, описанный когниционный процесс
ко времени Юстиниана приобрёл вид так
называемого либеллярного процесса. Название
это даёт Юстиниановскому производству
ещё большее развитие письменных актов
– libelli
, - чем в эпоху Диоклетиана. Иск
начинается подачей искового прошения
– libellus
conventionis. Проверив формальную правильность
прошения, суд сам препровождает его через
своего посыльного ответчику с предложением
явиться в назначенный день в суд. Посланный
должен взять с ответчика обеспечение
в том, что он действительно явится, в противном
случае он может быть подвергнут аресту. Если
ответчик возражает на иск, его возражение
облекается в письменную форму – libellus
contradictionis. Разбор происходит в прежнем
порядке, приговор даётся также в письменной
форме и называется теперь старым именемsententia20.
Таким образом, во многих отношениях экстраординарный
процесс сохраняет черты прежнего чисто
административного разбирательства, но,
с другой стороны, сделавшись нормальной
формой гражданского суда, он естественно
усвоил в себе и некоторые черты последнего,
и прежде всего проникнулся принципом
состязательности. Однако значительному
ограничению подвергается принцип публичности,
вносятся большие пошлины, дело может
проходить через множество инстанций,
затягиваясь на очень длительный срок,
сильно увеличивается роль императора
и его чиновников. Всё это, конечно, говорит
о том, что экстраординарный процесс был
скорее шагом назад, чем вперёд.
Заключение
При рассмотрении гражданского
процесса в Риме в течение трёх
периодов чётко прослеживается его
совершенствование и развитие. Основанный
на началах строго формализма и ритуальности,
обслуживая интересы квиритского права,
процесс не всегда отражал справедливость
в разрешении различного рода споров.
Странною чертой было разделение на две
стадии. Многие исследователи данного
вопроса до сих пор не могут объяснить
это деление, хотя, по-видимому, оно было
необходимо для выяснения чисто правовой
стороны дела, то есть наличие у заявителя
иска и соблюдение им процедуры предъявления.
Существовало пять видов исков, с помощью
которых и осуществлялась юридическое
выражение своих требований к претору.
Несмотря на некоторые отрицательные
моменты, процесс этого периода обладал
высоким уровнем юридической техники.
На смену легисакционному процессу приходит
формулярный, который окончательно покончил
с формализмом и ритуальностью и постепенно
усилил роль преторского права. Продолжало
существовать деление на две стадии, однако
теперь стороны могли без соблюдения надлежащих
ритуалов выражать свои претензии претору,
а тот юридически оформлял их и направлял
в записке или формуле к судье. Формула
состояла из четырёх обязательных составляющих,
указанных в тексте, а также дополнительных
элементов, позволяющих судье более правильно
оценивать сложившуюся ситуацию. Но если
претор допускал ошибку в формуле, то последствия
могли быть самыми плачевными, так как
в этом случае судья будет вынужден отказать
в удовлетворении иска, а в силу существовавшего
правила о том, что нельзя дважды возбуждать
одно и то же дело, истец лишается возможности
предъявит иск вторично.
Последний, экстраординарный процесс
окончательно уничтожил деление на две
стадии. Теперь всё дело то начала и до
конца вёл один государственный чиновник,
появляется возможность обжалования дела
в другой инстанции, ведётся протокол,
однако несколько урезается принцип публичности,
а рассмотрение дела в инстанциях порой
затягивается на очень длительный срок.
Кроме того, стороны были вынуждены платить
пошлины за рассмотрение их дела в каждой
из инстанций. Это было выгодно государству,
так как, затягивая его ход и перенося
из одной инстанции в другую, оно сильно
наживалось на этом. Поэтому является
спорным вопрос о том, был ли процесс шагом
вперёд.
Рассмотрев гражданский процесс в Риме
на протяжении всего существования государства,
мы пришли к следующим выводам. Зародившись
ещё в далёкой древности, процесс отражал
нормы обычного права, существовавшего
на ранней стадии развития государства,
поэтому становится понятно, почему здесь
присутствует строгий формализм и ритуальность.
Римляне не могли сразу отбросить из права
сложившиеся в обществе обычаи и традиции.
Однако процедура рассмотрения дела судьёй
и наличие пяти видов исков уже говорит
о высоком уровне правосознания. Развиваясь
и совершенствуясь, процесс достиг своего
апогея в классический период, так как
стороны свободно могли выражать свои
мысли перед государственным чиновником,
который юридически оформлял их и направлял
в специальной записке (формуле) судье
для дальнейшего рассмотрения дела. Кроме
того, было покончено с формализмом и ритуальностью.
Прослеживается высокий уровень юридической
техники. Но нельзя сказать, что с усилением
роли императора процесс стал более совершенным
в послеклассический период. Отпало разделение
на две стадии, однако вместе с ним ушли
многие положительные моменты былого
осуществления гражданского судопроизводства.
Таким образом, гражданский процесс в
Риме, как и само римское право, подвергся
рецепции со стороны многих буржуазных
и социалистических государств в период
становления новой государственности,
а в настоящее время лежит в основе большинства
развитых демократических стран. Это объясняется
гениальностью и непревзойдённостью юридического
мышления римлян, которое навсегда останется
в нашем сознании как образец, искусство
для восхваления и подражания, не знающее достойного
соперника.