Oсновные тенденции судебного строительства в России при Николае 1

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2013 в 06:11, реферат

Краткое описание

Эпоха Николая I представляет собой этап общего поступательного движения России, этап тем более важный, что он предварял реформы 1860-х гг. Об этом писали некоторые дореволюционные исследователи . Однако преобладающим тогда стал голос либеральных историографов, отказывавшихся видеть в царствовании Николая I какие-либо положительные стороны (исключением признавался только период 1825-1831 гг.). Эта традиция была продолжена и после 1917 г. Долгое время царствование Николая I рассматривалось как период бесплодный, в лучшем случае как годы застоя, в худшем- глубокой реакции. Это было связано прежде всего с неприятием личности самого монарха .

Содержание

Введение. 3
Свод законов Российской империи при Николае1 . 3
1)Развитие законодательных реформ. 5
2)Основные тенденции судебных реформ. 8
Кодификация законов и ее роль в судебном развитии. 13
Уложение 1845г и тенденции развития угаловного права. 14
Вывод. 31
Сноски. 31

Прикрепленные файлы: 1 файл

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.doc

— 209.50 Кб (Скачать документ)

«те, которые  доставляли средства для содеяния преступления, или же

старались устранить  препятствия, к тому представлявшиеся» (ст. 14). В

преступлении, совершенном лицами по предварительному согласию, выделялись

зачинщики (на современном  языке – организаторы), сообщники (на современном

языке – исполнители), подговорщики или подстрекатели и пособники (ст.15).

Роль каждого  из этих соучастников была также подробно описана в законе.

Характеристики  действия отдельных соучастников мало чем отличались от видов

соучастия, установленных  в УК РФ.11

Уложение 1845 года детально регламентировало пределы ответственности

соучастников. Наиболее строгому наказанию подлежали  за преступления,

совершенные несколькими  лицами без предварительного согласия, - главные

виновные; за преступления, совершенные лицами по предварительному согласию,

- зачинщики  и подстрекатели. Наказание участникам  и сообщникам определялось

«по мере оказанного содействия в учинении преступления». «Из пособников в

преступлении  те, коих содействие было необходимо для  совершения

преступления, приговариваются к наказанию наравне с учинившими оное; а все

прочие к  наказанию, однако степенью ниже участников» (ст. 127).

Уложению 1845 года был известен и институт так называемого

добровольного отказа соучастников: наказание назначалось  ниже, если

зачинщики, подстрекатели или пособники «отступили от исполнения своего

намерения, но, однако же, не взяли мер для предупреждения исполнения оного

и не донесли  об умышляемом надлежащему начальству» (ст. 124, 126, 127).

Если же, все  согласившиеся учинить какое-либо преступление впоследствии

сами по собственной  воле отступили от своего намерения  то они

освобождаются от всякого наказания» (ст. 128).

Помимо участия  в преступлении Уложение 1845 года уже  знало институт

прикосновенности  к преступлению. Лицами, прикосновенными  к преступлению,

признавались  попустители, укрыватели и недоносители (ст.16). Все они

наказывались  менее строго по сравнению с соучастниками  преступления (ст.

130-132). Особо  обращает на себя внимание  то обстоятельство, что уголовной

ответственности за недоносительство и укрывательство, кроме четырех

наиболее опасных  государственных преступлений, не подлежали  лица,

состоявшие  с преступником «в брачном союзе  или близких связях родства или

свойства, или  бывшие благодетели его» (ст. 134). Суммируя изложенное,

следует признать, что и институт соучастия в преступлении в Уложении 1845

года был  разработан достаточно полно.

 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния

 

 

Уложение о  наказаниях уголовных и исправительных 1845 года впервые в

российском  законодательстве оговаривало возраст уголовной ответственности.

Формально он устанавливался в 7 лет (ст. 100), однако можно предположить,

что фактически возрастом уголовной ответственности  признавалось 10 лет

такой вывод  позволяет сделать ст. 143: «дети, коим более семи, но менее

десяти лет  отроду, и которые не имеют еще  надлежащего за ними присмотра,

исправления и  наставления». Ответственность лиц  в возрасте от 10 до 14 лет

зависела от того, совершено ли ими преступление «с разумением» или «без

разумения». В  том случае, если «с достоверностью признано, что преступление

учинено ими  без разумения», на них распространялись упомянутые правила,

предусмотренные для детей от 7 до 10 лет (ст.143). Если же преступление

было совершено  «с разумением», то наказание существенно  смягчалось по

сравнению с  ответственностью взрослых лиц. Для  несовершеннолетних же в

возрасте от 14 до 21 года (совершеннолетием считался 21 год) по общему

правилу наказание  назначалось одною или двумя  степенями ниже относительно

соответствующих наказаний для взрослых (ст. 146). Кроме того, за

преступления, совершенные по неосторожности, несовершеннолетние от 14 до 21

года подвергались лишь домашнему исправительному  наказанию (ст. 148). В

местах лишения  свободы – смирительном доме, крепости или тюрьме

несовершеннолетние содержались отдельно от других заключенных (ст. 149).

Уложение 1845 года устанавливало определенные обстоятельства, «по коим

содеянное не должно быть вменяемо в вину». К ним относились:

1) «совершенная  невинность того деяния, коего  случайным и

непредвидимым последствием было сделанное зло;

2) малолетство  в таком возрасте, когда подсудимый  не мог еще иметь

понятия о свойстве деяния (т.е. до 7 лет);

3) безумие, сумасшествие  и припадки болезни, приводящие  в

умоисступление  или совершенное беспамятство;

4) ошибка случайная  или вследствие обмана (т.е. добросовестное

заблуждение относительно противозаконности деяния);

5) принуждение  от превосходящей непреодолимой  силы;

6) необходимость  обороны» (ст. 98).

В третьем пункте упомянутой статьи практически речь шла о

невменяемости, впервые более или менее четко  сформулированной в уголовном

законодательстве  России. Уже довольно определенно  были зафиксированы

критерии невменяемости -  так называемый юридический («когда нет

сомнения», что  виновный, «по состоянию своему в то время, не мог иметь

понятия о противозаконности  и о самом свойстве своего деяния»  – ст. 101) и

так называемый медицинский критерий невменяемости: освобождались от

наказания «безумные  от рождения или сумасшедшие», больные  «в точно

доказанном  припадке умоисступления или совершенного беспамятства»,

«потерявшие умственные способности и рассудок от старости или дряхлости», а

также «лунатики (сонноходцы), которые, в припадках  своего нервного

расстройства, действуют без надлежащего разумения» (ст. 101-103). Не

подлежали наказанию, кроме того, глухонемые, «когда нет  сомнения, что они

не получили никакого понятия о обязанностях в законе», за исключением

случаев совершения ими «смертоубийства» или «зажигательства» (ст. 104). В

таких случаях  глухонемые содержались под стражей отдельно от других

заключенных. Перечисленные  категории лиц, не подлежащие наказанию,

отдавались  на попечение «благонадежным» родственникам, опекунам или

посторонним (с  их согласия). В случае отсутствия таковых  или недостаточной

их благонадежности больные, страдающие временными нервно-психическими

расстройствами, «отдавались» в больницу «до совершенного их выздоровления»,

старики и лунатики – в заведения Приказа общественного  призрения, «безумные

или сумасшедшие» – в дом умалишенных. При совершении последними

«смертоубийства»  или «зажигательства» либо покушения  на эти преступления

они заключались  в дом умалишенных независимо от наличия родственников и

пр., их благонадежности  и желания оставить больных у  себя (ст. 101-103).

 

 

Институт крайней необходимости

 

 

Два обстоятельства, исключавших наказуемость деяния, сформулированные

в конце приведенного перечня (п. 5 и 6 ст. 98 Уложения 1845 года),

представляли  собой крайнюю необходимость  и необходимую оборону. Первое,

именовавшееся «принуждением от превосходящей и непреодолимой силы»,

определялось  следующим образом: «Учинившему  противозаконное деяние

вследствие  непреодолимого к тому от превосходящей  силы принуждения и токмо

для избежания  непосредственно грозившей его  жизни в то самое время

неотвратимой другими средствами опасности, содеянное им не вменяется в

вину» (ст. 106). Таким  образом, условиями правомерности  вреда, причиненного

в состоянии  крайней необходимости, являлись:

А) наличие непосредственной опасности, состоявшей в непреодолимом  на

данный момент принуждении, превосходящим по силе возможности лица;

Б) наличие опасности, угрожавшей исключительно жизни  причинившего

вред;

В) неотвратимость опасности на данный момент никакими другими

средствами.

Как видно, какой-либо соразмерности вреда причиненного вреду

предотвращенному  не требовалось12 ,однако характер опасности  был ограничен

угрозой только для жизни причинившего вред (потому, вероятно, и не

требовалась упомянутая соразмерность). Лишь в этих двух позициях названный

институт отличался  от соответствующей нормы в действующем уголовном

законодательстве.

 

 

Институт необходимой  обороны

 

 

«Необходимость  обороны» как институт, известный  российскому

уголовному  законодательству с давних времен, в Уложении 1845 года был

закреплен достаточно полно и детально (ст. 107-109). Оборона считалась

необходимой, а, следовательно, и правомерной и  не влекла за собой уголовной

ответственности при наличии следующих условий:

1) оборона могла  применяться для отражения действительного  и наличного

нападения;

2) объектами обороны могли выступать жизнь, здоровье, свобода,

собственность, неприкосновенность жилища, целомудрие и честь

женщины, причем разрешалось защищать не только себя, но и других;

3) оборона допускалась  лишь при невозможности прибегнуть  к защите

местного или ближайшего начальства;

4) причиненный  нападавшему вред мог заключаться  в «употреблении силы и

каких бы то ни было мер для отражения нападения, равно и нанесение

притом нападающему  ран, увечья и самой смерти»;

5) на обороняющегося  возлагалась обязанность немедленно объявить о

содеянном соседним жителям, а при первой возможности  и ближайшему

начальству.

Уложение не знало понятия превышения пределов необходимой обороны,

однако «всякий  напрасный, сделанный нападающему  после уже отвращения

грозившей от него опасности вред», признавался «злоупотреблением обороны»,

и в таком  случае виновный надлежал наказанию. К  «необходимости обороны»

приравнивалось  задержание преступника, ограниченное условиями сопротивления

лица, непосредственно  застигнутого только лишь при похищении или

повреждении имущества. Таким образом, институты, на современном  юридическом

языке называемые обстоятельствами, исключающими преступность деяния, в

Уложении 1845 года были изложены грамотно для того времени.

 

 

Смягчающие  и отягчающие обстоятельства

 

 

Уложение устанавливало  перечни обстоятельств уменьшавших  и

увеличивающих вину и наказание. К уменьшавшим  вину и наказание

обстоятельствам относились, именуемые в нынешнем законодательстве «явкой с

повинной», чистосердечным признанием и раскаянием, «деятельным раскаянием»,

«содействием  раскрытию преступления».

Смягчающими обстоятельствами при совершении преступления являлись

также: преступления «по крайней нужде»; «по легкомыслию  или же слабоумию,

глупости и  крайнему невежеству»; «вследствие  сильного раздражения,

произведенного  обидами, оскорблениями и иными  поступками» потерпевшего;

вовлечение  в преступление «убеждениями, приказаниями или дурным примером

людей», имевших  над виновным «по природе или  по закону высшую сильную

власть»; а равно  «малолетство и несовершеннолетие  виновного» (ст. 140,

142).

На «увеличение  вины и меры наказания» влияли: степень  умысла и

Информация о работе Oсновные тенденции судебного строительства в России при Николае 1