Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Мая 2014 в 14:19, курсовая работа
Цель исследования состоит в том, чтобы объективно раскрыть сущность и значение наказания в уголовном праве РФ.
Задачи, поставленные для достижения цели:
1. Дать полную характеристику наказания.
2. Рассмотреть развитие наказания в истории;
3. Выяснить сущность и содержание наказания.
ВВЕДЕНИЕ
Наказание в уголовном праве – это меры государственного воздействия, применяемые к лицу, совершившему преступление. Наказание, таким образом, является своего рода социальным последствием преступления1. В правовом плане наказание выступает в роли основной формы реализации уголовной ответственности2. Право государства применять наказание вытекает из задачи обеспечения безопасности совместной жизни людей в обществе, сохранения неприкосновенным “ правового уклада общественной жизни”3. В настоящее время наказание, как правило, применяется только судом и только в законодательно установленном процессуальном порядке.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что сегодня в стране совершается огромное количество преступлений, и для того, чтобы пресечь и в последствии предотвратить такие преступные деяния, к виновному нужно применить какие-либо карательные меры.
Объектом исследования курсовой работы
является само понятие наказания.
Предметом исследования курсовой работы
является мера государственного воздействия
за совершённое преступление, выраженная
в конкретном виде наказания.
Цель исследования состоит в том,
чтобы объективно раскрыть сущность и
значение наказания в уголовном праве
РФ.
Задачи, поставленные для достижения
цели:
1. Дать полную характеристику
наказания.
2. Рассмотреть развитие наказания
в истории;
3. Выяснить сущность и содержание
наказания.
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Как справедливо замечает Н.Ф. Кузнецова, историко-сравнительный метод познания уголовного права является одним из важнейших методологических законов4.
В трудах ученых-юристов встречается несколько подходов к периодизации истории российского уголовного права. Так, А.П. Чебышев-Дмитриев, исходя из господствовавшего в российском праве в течение длительного времени подхода к классификации видов источников права, различал период обычного права и период законного права, а период от XIV до начала XVII в. называл переходным периодом5. Напротив, М.Ф. Владимирский-Буданов, руководствуясь критерием «свойство уголовного наказания», выделял три основных периода:
1) период кровной мести и частных композиций;
2) период устрашающих уголовных кар;
3) период наказаний, основанных на времени.6
М.С. Кармановский выделяет три типа уголовного преследования:
1) ранний - обвинительный;
2) средневековый - инквизиционный;
3) цивилизованный - состязательный.
Эти виды сменяли друг друга,
обусловленные экономическими, социальными,
политическими и
Уголовное законодательство России имеет богатую историю, тесно связанную с развитием Российского государства. Первым источником уголовного права, господствовавшим у славян еще в догосударственный период развития, было обычное право. Одновременно появились и договоры.
Примером документов обычного права служат договоры Великих князей Олега и Игоря с греками. Первый был заключен в 911 г. при императорах Льве Мудром и его соправителе Александре. Второй - в 944 г. при императорах Романе Лакапине и его соправителях Константине Багрядном и Стефане8.
Открытие в 1738 г. В.Н. Татищевым Русской Правды в составе Новгородской летописи положило начало научному изучению этого памятника. Первое упоминание о Русской Правде в печати принадлежало профессору Штрубе де Пирмонту (1756 г.). Известна Русская правда была и М.В. Ломоносову9.
Термин «преступление» в Русской правде отсутствовал, он был заменен словом «обида». Под преступлением (или обидой) понималось причинение физического, материального или морального ущерба конкретному человеку, его личности, имуществу.
Характерной чертой права того времени являлось отсутствие различия между уголовными и гражданскими правонарушениями.
Субъектами преступления в феодальном обществе выступали феодалы, городские люди и феодально зависимые крестьяне. Рабы за свои преступления или проступки подлежали иной ответственности. По Русской правде раба, ударившего свободного мужа, можно было убить. Обычно субъектом преступления являлось одно лицо. Если же преступление совершалось несколькими лицами, то все виновные отвечали одинаково, независимо от степени участия каждого из них в совершении преступления10.
Преступления против государства и против церкви, а также должностные преступления на данном этапе развития общества еще отсутствовали11.
Под преступлением Псковская судная грамота впервые в русском праве понимала причинение ущерба не только частным лицам, но и государству. Вообще, по сравнению с Русской Правдой система преступлений в ней была расширена.
Псковская судная грамота предусматривала следующие виды преступлений:
1. Преступления против имущества:
2. Преступления против лица: обида действием. Сюда же относилось порвание бороды; убийство. Здесь уже различался умысел от нечаянности.
3. Государственные преступления: переест(передача неприятелю нужных ему сведений об отечестве изменника) - карался смертной казнью12.
В XV в. с усилением классовых противоречий основные начала уголовного права стали подвергаться значительным изменениям, получившим свое выражение в Судебнике 1497 года, который в дальнейшем был исправлен идополнен Василием III (до нас он не дошел), а вслед за ним появился и Судебник 1550 года.
Судебник 1497 года имел второе название - Судебник Ивана III. Причинами его появления стали необходимость принятия единого свода законов и введение единой системы суда и управления. Проект Судебника был разработан дьяком В. Гусевым и вступил в силу с 1 сентября 1497 г. Это был первый опыт кодификации отечественного права, внесший единообразие в судебную практику Русского государства. Профессор М.Ф. Владимирский-Буданов, историк русского государства и права, впервые разделил Судебник на 68 статей в зависимости от содержания13.
Под преступлением Судебники понимали не только нанесение материального или морального ущерба - «обиду». На первый план выдвигалась защита существующего социального и правового порядка. Преступление - это прежде всего нарушение установленных норм, предписаний и вместе с тем воли государя, которая неразрывно связывалась с интересами государства. Формального определения «преступление» Судебники не знали.
Усиление центральной власти обусловило развитие форм внесудебной расправы. Практика выработала такую своеобразную форму судебного процесса, как «облихование» (ст. 52 Судебника 1550 года).
Система наказаний по Судебникам усложняется, формируются новые цели наказания: основными становятся устранение и изоляция преступника, Появляются новые виды казней и наказаний. Для наказаний стали характерными жестокость и неопределенность их формулировки. Высшей мерой наказания была смертная казнь, которая подразделялась на квалифицированную (сожжение, посажение на кол, колесование) и простую (отсечение головы). По Судебнику 1497 года смертная казнь предусматривалась в 10 случаях (ст. 9,11, 13, 39) и могла быть отменена помилованием государя14.
Крупнейшим законодательным памятником XVII в. явилось Соборное Уложение 1649 года. В нем была сделана попытка впервые создать свод всех действующих правовых норм, включая Судебники и Новоуказные статьи15.
Это первый печатный свод законов Российской империи. Текст Уложения был найден по приказу Екатерины II Г.Ф. Миллером в конце XVIII в.16
До Соборного Уложения публикация законов ограничивалась оглашением их на торговых площадях и в храмах, о чем обычно специально указывалось в самих документах. Второе название данного документа - Уложение царя АлексеяМихайловича. Соборное Уложение оказало серьезное влияние на дальнейшее развитие российского уголовного права. Оно представляет собой своеобразный свод законов и состоит из 25 глав и 967 статей17, намечается разделение норм по отраслям и институтам, хотя казуальность в изложении сохраняется. Целый ряд глав был посвящен уголовному праву.
Следует отметить, что в Соборном Уложении сделан значительный шаг вперед в развитии уголовно-правовых норм Общей части. В нем впервые была предпринята попытка законодательного разграничения деяний на умышленные, неосторожные и случайные. Вводились такие уголовно-правовые понятия, как необходимая оборона и крайняя необходимость, различались инициатор преступления, исполнитель, пособник и укрыватель18.
Изучая историю нашего законодательства, нельзя не обратить внимания на деятельность эпохи Николая I. В период его царствования важной задачей было систематизировать отечественное законодательство, упорядочить, не меняя при этом его по существу. В 1826 г. кодификационная комиссия была преобразована во Второе отделение Его Императорского Величества канцелярии. Возглавил это отделение М.М. Сперанский, который предложил три этапа систематизации законодательства:
1) составление Полного собрания законов;
2) составление Свода законов;
3) составление уложений (кодексов)19.
Накануне Февральской революции основными источниками уголовного права были: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; Уголовное Уложение; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; Воинский и Морской уставы о наказаниях. Все эти кодексы продолжали действовать вплоть до Октября20.
В истории уголовного законодательства особое место занимает первый советский Уголовный кодекс - УК РСФСР 1922 г. Многие его положения были сформулированы очень удачно.
Принятию УК РСФСР 1922 г. предшествовала большая законопроектная работа. 1 июня 1922 г. УК РСФСР 1922 г. вступил в силу. Это был самый краткий из всех известных мировой истории кодекс: всего 218 статей. Одну четверть занимали нормы Общей части21.
В 1924 г. были приняты Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, появление которых объяснялось образованием СССР и необходимостью создания единого союзного акта по вопросам уголовного права22.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., как и уголовные кодексы других союзных республик, предусматривал своей задачей охрану советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и всего социалистического правопорядка от преступных посягательств. То есть он так же, как и предыдущие нормативные акты, на первое место ставил интересы государства и общества, а не личности.
С принятием УК РФ 1996 г. произошли большие изменения в системе наказаний.
Следует отметить, что уголовное законодательство Российской Федерации содержит наибольшее количество наказаний по сравнению с другими развитыми странами мира. В зарубежных государствах применяются два-четыре основных наказания, в их числе - лишение свободы, штраф и смертная казнь. В УК РФ - двенадцать видов наказания23.
ГЛАВА 2.ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
2.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Понятие наказания определяется
в ч.1 ст.43 УК РФ: « Наказание есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору
суда. Наказание применяется к лицу, признанному
виновным в совершении преступления, и
заключается в предусмотренном настоящим
Кодексом лишении или ограничении прав
и свобод этого лица».
Уголовное наказание является
исключительно важной мерой борьбы с преступностью,
хотя решающую роль в ее сокращении, несомненно,
играют экономические, политические, организационно-управленческие
и культурно-воспитательные меры, осуществляемые
государством. Вместе с тем, уголовное
наказание является не только важным,
но и необходимым средством, а из уголовно-правовых
— наиболее эффективным средством борьбы
с преступностью, поскольку именно оно
прерывает антиобщественную деятельность
лиц, совершающих преступление.24
Как острейшая мера государственного
принуждения, наказание заключается в
предусмотренном УК лишении или ограничении
определенных прав и свобод осужденного,
что означает принудительное причинение
ему страданий, ущемлений, стеснений морального,
физического и имущественного характера.
Это полностью отвечает требованиям ст.
28 Всеобщей декларации прав человека,
согласно которой каждый член общества
может быть подвергнут ограничениям, установленным
законом в целях обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других
и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе.25
Без страданий, лишений и ограничений
наказание не несло бы исправительного
заряда и не воспринималось бы людьми
как мера, назначенная судом в интересах
общества да и самого преступника. Поэтому
страдания составляют неотъемлемое свойство
наказания, без которых оно теряет свой
смысл.
Наказание всегда выступало
в виде отрицательной реакции государства,
общества на совершаемое преступление
и привлекало внимание мыслителей с давних
пор. В десятках философских систем и сотне
теорий ученые-криминалисты предпринимали
попытки доказать обоснованность действий
государства, наказывающего своих подданных,
порой весьма жестко. Это теории возмездия,
устрашения, общего и специального предупреждения,
современные теории «новой социальной
защиты», и др.26
Наказание, как уголовно-правовое
явление, характеризуется следующими
признаками:
1. Наказание — это мера государственного
принуждения, предусмотренная уголовным
законом, применяемая только к лицам, совершившим
преступления. Этим оно отличается от
иных мер, применяемых, например, за административные,
дисциплинарные, гражданско-правовые
правонарушения. Наказывая, государство
принуждает преступника к законопослушному
поведению. Исчерпывающий перечень уголовных
наказаний, которые только и могут быть
назначены судом за совершенные преступления,
содержит ст. 44 УК.
2. Наказание назначается только
судом и носит публичный характер, т. е.
назначается от имени государства и в
интересах всего общества. Иные государственные
органы таким правом не обладают. Публичность
проявляется и в том, что освобождение
от наказания по основаниям, установленным
в законе, за исключением амнистии и помилования,
также осуществляется только судебными
органами.
3. Наказание может быть назначено
только при наличии вины лица в совершенном
преступлении. Невиновное причинение
вреда в соответствии со ст. 49 Конституции
РФ исключает уголовную ответственность
и наказание. Согласно ч. 1 ст. 49 Конституции
РФ, «каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим
в законную силу приговором суда». Обвинительный
приговор суда является процессуальной
формой применения наказания. Только суд
в России вправе давать уголовно-правовую
оценку содеянному и личности виновного.
4. Наказание обязательно причиняет
осужденному определенные лишения и ограничения
прав и свобод, зависящие от вида наказания,
например: права выбора места жительства,
передвижения, выбора рода деятельности;
при конфискации — лишение имущества;
лишение воинского звания, а то и жизни.
Применением перечисленных лишений, ограничений,
стеснений уголовное наказание прежде
всего и отличается от иных наказаний.
5. Наказание всегда носит личный
характер и не должно затрагивать интересы
других лиц.27
С принятием УК РФ ст. 43 перестал
быть актуальным вопрос: является ли кара
одной из целей наказания? Кара заключена
в любом виде наказания, и по ее тяжести
мы судим о строгости конкретного наказания.
Следовательно, уголовный закон рассматривает
кару как положительный конструктивный
элемент наказания, без которого уголовное
наказание не могло бы являться таковым.28 Безусловно, что любое уголовное
наказание при его исполнении объективно
приносит осужденному физические и нравственные
страдания, однако, согласно ст. 7 Всеобщей
Декларации прав человека и ст. 7 Международного
Пакта о гражданских и политических правах,
устанавливается, что наказание не ставит
перед собой цель причинения физических
страданий или унижения человеческого
достоинства.29
Информация о работе Понятие, сущность и содержание уголовного наказания