Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2014 в 16:24, курсовая работа
Краткое описание
Значимость трудового законодательства в обществе неоспорима и обусловлена прежде всего его социальной ролью: с одной стороны, это - правовая защита и трудовые гарантии гражданам, с другой - соблюдение интересов работодателя для обеспечения эффективного производства. При очевидной противоположности интересов сторон трудовых отношений, абсолютно понятна необходимость поиска компромисса путем переговоров. Однако, совершенно очевидно и то, что такие права и гарантии, как здоровые и безопасные условия труда, нормирование и оплата труда, режим труда и отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск, социальное страхование и т.п. должны быть обеспечены хотя бы на минимальном уровне абсолютно всем работникам.
Содержание
Введение стр. 3 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. стр. 7 1.1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ СО ВРЕМЕН «РУССКОЙ ПРАВДЫ» ДО ВРЕМЕН СУДЕБНЫХ РЕФОРМ 1860 Г. стр. 7 1.2. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ С 1864 Г. ДО 1917 Г. стр. 8 1.3. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ С 1917Г. ПО 1991 Г. стр. 11 1.4. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ С 1991 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. стр. 19 ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. стр. 24 2.1. ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВОГО ПРАВА. стр. 24 2.2. ПРОБЛЕМЫ ПРАВ В СТАТУСЕ РАБОТНИКА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОТОДАТЕЛЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. стр. 30 2.2. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАННОСТИ (ОТВЕТСТВЕННОСТИ) СТАТУСА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. стр. 54 ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАТУСА РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. стр. 73 3.1. ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ. стр. 73 3.2. СРАВНИТЕЛЬНО ЮРИДИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. стр. 74 Вывод стр. 85 Библиография стр. 87
Письменные трудовые договоры,
вопреки ст. 67 ТК РФ, зачастую не заключаются,
что снижает уровень правовой защищенности
работника и способствует ущемлению его
прав (при переводах на другую работу,
при выплате заработной платы, при наложении
дисциплинарных взысканий и т. д. Однако
ответственности работодателя за несоблюдение
нормы о письменной форме трудового договора
законодательство не устанавливает, хотя
надлежащее оформление трудовых отношений
— обязанность именно работодателя.
По старому КЗоТу работник не
был защищен от систематических невыплат
заработной платы, которую он добросовестно
заработал. Поэтому невыплата работодателем
заработанной заработной платы в то время
была привычным и повсеместным явлением.
Новый ТК РФ установил материальную ответственность
работодателя за задержку выплаты заработной
платы. Ст.236 ТК РФ гласит: «при нарушении
работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить
их с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Центрального
банка РФ от невыплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета включительно.
Конкретный размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации определяется коллективным
договором или трудовым договором».
На предприятиях малого и среднего
бизнеса, обычно, не создаются профсоюзные
организации, не избираются комиссии по
трудовым спорам, т. е. отсутствуют органы,
которые могут и должны представлять и
защищать интересы работника . Это происходит
по следующим причинам:
1) негативное отношение
работодателей к созданию и
деятельности профсоюзов на предприятии,
так как они ограничивают всевластие
работодателя;
2) скрытое преследование
работодателем работников, проявивших
инициативу по созданию профсоюзов
и участвующих в их деятельности
либо обращающихся в них для
защиты нарушенного права;
3) дискредитация профсоюзов
в глазах работников в советский
период вследствие малоэффективности
их деятельности, так как они выражали
в основном интересы администрации, а
отсюда – уверенность в нецелесообразности
их создания;
4) слабое знание работниками
своих прав и трудового законодательства;
5) добровольное создание
работодателем (думающим о завтрашнем
дне) надлежащих условий труда
работникам, соблюдение законодательства
о труде и охране труда (зачем
в такой ситуации создавать
такие органы?);
6) безработица как стимул
для работника не портить отношения
с работодателем ради создания
профсоюзов.
Работодатель может заставить
работника трудиться столько, сколько
ему нужно и где ему нужно. Если же работник
отказывается выполнять незаконные распоряжения
работодателя или обжалует такие действия,
то развязка одна — увольнение (для этого
при желании можно найти основания). При
такой потогонной системе труда для сохранения
своего рабочего места работник вынужден
жертвовать своим здоровьем, своими законными
правами и интересами ради получения работодателем
максимальной прибыли.
«Работодатели в условиях частного
предпринимательства значительно ослабили
внимание к вопросам охраны труда, что
приводит к ухудшению условий труда, росту
производственного травматизма и заболеваемости».
При обращении работника в суд
за разрешением трудового спора рассмотрение
его искового заявления судом затягивается
на долгие месяцы в связи с большой загруженностью
судов работой.
Кроме того, любое обращение
работника в суд (например, о восстановлении
на работе, оплате вынужденного прогула,
выплате заработной платы и т. д.) рассматривается
работодателем как нежелательное и ненормальное
явление и чаще всего такой работник («жалобщик»)
преследуется работодателем. Работодатель,
как правило, делает все необходимое для
создания такому работнику невыносимых
условий работы на данном предприятии
(например, не замечает заслуг работника,
выпячивая его недостатки в работе; не
применяет к работнику мер поощрения,
хотя он их и заслуживает; выплачивает
работнику заработную плату на уровне
минимального размера оплаты труда, что
допускается законодательством, но явно
не достаточно для выживания работника;
отпуск такому работнику предоставляется
в осенне-зимний период и т. д.). И в результате
либо работник сам оставляет предприятие,
либо работодатель находит основание
для прекращения трудовых отношений. И
такие случаи нередки.
В соответствии со ст. 352 Трудового
кодекса РФ (далее – ТК РФ) работник имеет право на самозащиту ,
которая является одним из основных способов
защиты работниками трудовых прав и законных
интересов. Не касаясь постановки в науке
вопроса о праве работодателей на самозащиту,
надо одобрить введение в ТК РФ института
самозащиты, но обратить внимание на определенное
несовершенство правового регулирования
самозащиты в заданных новым кодексом
параметрах. Как можно заметить, прообразом
новеллы ТК РФ, связанной с самозащитой
работниками трудовых прав, являются нормы
ФЗ РФ «Об охране труда в Российской Федерации»
от 17 июля 1999 г. о гарантиях права работников
на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда (ст. 9). Отсюда – сведение
в ст. 379 ТК РФ форм самозащиты к отказу
работника от выполнения работы, не предусмотренной
трудовым договором, а также от работы,
которая непосредственно угрожает его
жизни и здоровью.
Во-первых, законодатель ограничивает
сферу реализации самозащиты. В. Н. Толкунова
обоснованно подчеркивает, что самозащита
трудовых прав применима не только в сфере
безопасности труда, но и в других институтах
трудового права.[41] Представляется, что самозащита
может быть обусловлена, например, дискриминацией
работника в трудовых отношениях.
Во-вторых, по сравнению со ст.
14 ТК РФ в ст. 379 ТК РФ не установлен принцип
соразмерности мер пресечения, используемых
в качестве самозащиты, характеру и содержанию
правонарушения, на что верно обращают
внимание в юридической литературе.[42] При этом в ст. 379 ТК РФ «Формы
самозащиты» не различаются формы и способы
самозащиты.
В-третьих, ТК РФ ограничивает
формы (способы) самозащиты. На основе
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ лишь в ст. 21 ТК
РФ установлено право работника на защиту
своих трудовых прав, свобод и законных
интересов всеми не запрещенными законом
способами. Фактически самозащитой может
быть прекращение трудового договора
по инициативе работника, подвергающегося
на работе так называемому моральному
преследованию. Многие авторы непосредственно
и по существу называют формой самозащиты
приостановку работником работы в случае
задержки выплаты заработной платы и иных
причитающихся ему сумм (ст. 142 ТК РФ).
По мнению М. В. Лушниковой, предпринявшей
интересную попытку детального исследования
юридической природы, предмета, пределов
самозащиты в трудовом праве, следует
вести речь о способах самозащиты, предусмотренных
законом, а также трудовым договором и
коллективным договором.[43] Уточним, что это характеризует
правовой механизм установления способов
самозащиты в сфере труда и отчасти отличает
его от гражданско-правового. В общей сложности,
правоведы сетуют относительно узости
и неразработанности принятой в ТК РФ
концепции самозащиты. Если, по некоторым
оценкам, в гражданском законодательстве
самозащита из исключительного порядка
защиты гражданских прав превратилась
в универсальный, то трудовое законодательство
не дает достаточных оснований для подобного
вывода о самозащите работниками трудовых
прав.
На практике, прежде всего, не
различают забастовку как способ разрешения
коллективного трудового спора и самозащиту,
которая предназначена для самостоятельной
и не требующей обращения в юрисдикционные
органы защиты работником его индивидуальных
прав (в этом смысле самозащита является
неюрисдикционной формой защиты трудовых
прав). С очевидными и разного уровня сложности
проблемами толкования правовых норм
о самозащите сталкиваются в правоприменении.
Так, сказывается неопределенность
регулирования вопроса о предусмотренных
в ст. 394 ТК РФ со ссылкой на федеральные
законы исключительных случаях, когда
работники не вправе в порядке самозащиты
отказаться от выполнения работы. Изначально
ясно, что под предлогом опасности для
жизни и здоровья не могут отказаться
от выполнения работы те обеспеченные
необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты работники, для
которых указанная опасность отвечает
характеру их деятельности (например,
пожарные), но круг этих субъектов остается
неконкретизированным. Что касается ст.
142 ТК РФ, то работодатели не признают права
работников жилищно-коммунального хозяйства
на самозащиту независимо от характера
выполняемых ими трудовых функций, поскольку
утверждают, что в целом не допускается
приостановка работы в организациях, связанных
с обеспечением жизнедеятельности населения.
В той же ст. 142 ТК РФ установлено, что в
случае задержки выплаты заработной платы
на срок более пятнадцати дней работники
имеют право, известив работодателя в
письменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной
суммы. Но каким должен быть срок предупреждения?
По всей вероятности, надо руководствоваться
«разумным» сроком. Разрозненным в ТК
РФ является регулирование вопроса о возмещении
морального вредя. Работник, прибегнувший
к самозащите вследствие дискриминации
в сфере труда и вознамерившийся взыскать,
руководствуясь ст. 3 ТК РФ, моральный вред
с работодателя при посредничестве органов
федеральной инспекции труда, а не суда,
скорее не получит окончательного решения
вопроса. Согласно ст. 237 ТК РФ моральный
вред возмещается работнику в денежной
форме в размерах, определяемых соглашением
сторон. В случае возникновения спора
факт причинения работнику морального
вреда и размер его возмещения определяются
судом независимо от подлежащего возмещению
имущественного ущерба.
Казалось бы, в соответствии
со ст. 379 ТК РФ на время отказа от работы
за работником сохраняются все права,
предусмотренные ТК РФ, иными законами
и другими нормативными правовыми актами.
Наиболее урегулированным в этой связи
выглядит вариант самозащиты, вызванной
поручением работнику работы, которая
непосредственно угрожает его жизни и
здоровью. Как сказано в ст. 220 ТК РФ, при
отказе работника от выполнения работы
в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья, за исключением случаев,
предусмотренных законами, работодатель
обязан предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой
работы по объективным причинам невозможно,
время простоя работника до устранения
опасности для его жизни и здоровья оплачивается
работодателем в соответствии с ТК РФ
и иными федеральными законами. По общему
правилу, производят оплату простоя по
вине работодателя в размере не менее
двух третей средней заработной платы
работника (ч. I ст. 157 ТК РФ).
Давно известны практике ныне
отнесенные и к самозащите случаи отказа
работника от работы, не обусловленной
трудовым договором. По сути, речь идет
о правовых последствиях незаконного
перевода работника на другую работу.
Едва ли можно согласиться с заместителем
председателя комитета Государственной
Думы РФ по труду и социальной политике
А. Исаевым в том, что оплата приостановки
работы во всех случаях самозащиты производится
из расчета двух третей среднего заработка.[44] Как и ранее, законодательство
о труде предусматривает (при возникновении
трудового спора – по решению юрисдикционного
органа) оплату работнику вынужденного
прогула вследствие незаконного перевода
по среднему заработку, не ограничивая
более выплату определенным периодом
(ст. 213 и ст. 216 КЗоТ РФ, ст. 394 ТК РФ). Отныне
незаконный перевод квалифицируется также
как случай незаконного лишения работника
возможности трудиться, влекущий материальную
ответственность работодателя перед работником
(ст. 234 ТК РФ). Но по-прежнему законодатель
не определяет, вправе ли работник в этих
условиях не выходить на работу, а предоставляет
работодателю и органу по рассмотрению
трудового спора право решить вопрос об
уважительности причин прогула работника.
Законодательно не решен и чаще
других случаев осуществления самозащиты
разногласия вызывает вопрос о праве работника
не находиться на рабочем месте при применении
новых правил, изложенных в ст. 142 ТК РФ.
Сегодня не все разделяют оптимизм первых
откликов на нормы кодекса о самозащите
в сфере труда, из которых следовало, что
работник «имеет право не выходить на
работу». Совершенно правильно, что работодателю
запрещается преследование работников
за использование ими допустимых законодательством
способов самозащиты (ст. 380 ТК РФ). Но действует
ли в рамках закона работодатель, увольняя
за прогул работника, который в процессе
самозащиты не выходит на работу? Отвечая
на этот вопрос, Ю. Н. Жуков лишь отмечает,
что «приостановка работы на 16-й день с
установленного организацией для выплаты
заработной платы – действие правомерное
и никаких «репрессий» повлечь за собой
не может».[45] Иным является следующее разъяснение:
«…мы не рекомендуем работнику, остановившему
работу, покидать рабочее место. Работник
не должен этого делать, поскольку в любое
время в каждое предприятие могут быть
направлены деньги для выдачи зарплаты,
либо будут предприняты иные меры, при
которых он будет обязан приступить к
исполнению своих обязанностей. Со стороны
работодателя можно ожидать, что он, чтобы
освободиться от неугодных ему работников,
изобразит готовность выдать зарплату
в тот момент, когда человека не будет
на рабочем месте в течение 4 часов. В этом
случае отсутствующему работнику может
быть записан прогул со всеми вытекающими
неприятными последствиями».[46] Поэтому вопрос о праве работников
не находиться на работе при осуществлении
самозащиты должен быть разрешен однозначно,
нуждается в официальном разъяснении.