Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2014 в 09:54, контрольная работа
Один из двух основных компонентов судебной власти состоит в том, что ее осуществление доверяется только специально учреждаемым государственным органам - судам, которые отличаются от органов, выполняющих законодательные и исполнительные функции. Такое отличие выражается не только в специфике судебных полномочий, но и а порядке формирования судов.
Особенности выполняемых функций требуют, чтобы суды формировались и действовали с соблюдением специальных правил - правил, которые коренным образом отличались бы от тех, что установлены для законодательных и исполнительных органов.
В настоящее время суды всех видов и уровней образуются с соблюдением установленной законом процедуры. Реализация ее призвана обеспечить беспристрастный отбор судей, способных профессионально грамотно и честно рассматривать и разрешать отнесенные к их ведению дела
Судебная система и ее структура……………………………………3стр.
Преступление: понятие, признаки, состав, виды…………………...9стр.
Задача:
16-летние подруги после окончания средней школы, желая
трудоустроиться, читали газету «Биржа труда». В ней увидели
объявление о приеме на следующие вакансии:
- швея на швейное производство;
- рабочий на лакокрасочное производство;
- кондуктор автобуса;
- продавец в продовольственный магазин;
- секретарь судебного заседания в районный суд;
- крупье в казино.
Могут ли девушки претендовать на эти вакансии?...................................15стр.
4. Список используемой литературы…………………………………….17стр.
Оглавление
16-летние подруги после
трудоустроиться, читали газету «Биржа труда». В ней увидели
объявление о приеме на следующие вакансии:
- швея на швейное производство;
- рабочий на лакокрасочное
- кондуктор автобуса;
- продавец в продовольственный магазин;
- секретарь судебного заседания в районный суд;
- крупье в казино.
Могут ли девушки претендовать на эти вакансии?.....................
4. Список используемой
1. Судебная система и ее структура.
Один из двух основных компонентов судебной
власти состоит в том, что ее осуществление доверяется только
специально учреждаемым государственным
органам - судам, которые отличаются от
органов, выполняющих законодательные
и исполнительные функции. Такое отличие
выражается не только в специфике судебных
полномочий, но и а порядке формирования
судов.
Особенности выполняемых функций требуют,
чтобы суды формировались и действовали
с соблюдением специальных правил - правил,
которые коренным образом отличались
бы от тех, что установлены для законодательных
и исполнительных органов.
В настоящее время суды всех видов и уровней
образуются с соблюдением установленной
законом процедуры. Реализация ее призвана
обеспечить беспристрастный отбор судей,
способных профессионально грамотно и
честно рассматривать и разрешать отнесенные
к их ведению дела. Достижению данной цели
призвано содействовать, в частности,
установление системы гарантий, предупреждающих
проникновение в судейский корпус некомпетентных
и безнравственных людей. Такие "защитные
средства" характерны для органов судебной
власти. Для формирования органов законодательной
и исполнительной властей закон не устанавливает
детальных правил. Скажем, официально
установленный перечень требований к
кандидатам в депутаты Федерального Собрания
или местных представительных органов
значительно скромнее, чем тот, что существует
для кандидатов на судейские должности.
К кандидатам на те или иные (даже самые
высокие) должности в исполнительных органах
закон тоже не предъявляет жестких требований.
От судей же требуется высокий уровень
подготовки и компетентность, поскольку
судебные ошибки чреваты очень серьезными,
порой необратимыми последствиями для
жизни, здоровья, свободы, прав и охраняемых
законом интересов конкретных людей.
Существенным моментом, характеризующим
построение органов судебной власти, является
обеспечение их независимости, ограждение
от постороннего влияния как извне, так
и внутри (со стороны вышестоящих инстанций
и судебного начальства). Этого не скажешь
о законодательных и исполнительных органах.
Особенно последних, где субординация,
подчинение вышестоящих нижестоящим,
обязательность указаний руководства
считаются явлением вполне нормальным.
Не предусматриваются какие-то особые
меры, ограждающие законодателей (членов
представительных органов) от влияния
извне, поскольку сделать это практически
невозможно. Данная категория людей в
своей деятельности обязана руководствоваться
внешними факторами, учитывать требования
социальных и политических сил (партий,
общественных объединений и т.д.).
Сказанное, однако, не означает, что существует
непроходимая пропасть между, законодательной
и исполнительной властями, их органами.
При всей их обособленности имеется немало
точек соприкосновения между ними. Например,
органы законодательной (представительной)
власти издают законы, обязательные для
исполнения всеми, в том числе судами,
утверждают финансирование судов, размеры
оплаты труда судей и других судебных
работников. Органы судебной власти, со
своей стороны, могут влиять, используя
предоставленные им полномочия, на содержание
деятельности законодательных (представительных)
и исполнительных органов. Они вправе,
скажем, признать закон неконституционным,
а решение исполнительного органа - незаконным.
И это влечет за собой неприменение закона,
обязывает соответствующие органы отказаться
от реализации незаконного решения, рассмотреть
вопрос вновь или пересмотреть данное
решение.
Специфика суда как органа судебной власти
состоит также в том, что для его деятельности
установлены особые правила, процедуры.
Эти процедуры, отражающие общечеловеческий
опыт, жестко лимитируют все, что должно
происходить в суде при рассмотрении им
подведомственного вопроса. Основная
их цель - обеспечить законное, обоснованное
и справедливое решение. Краеугольным
камнем всех судебных процедур являются
гласность, коллегиальность (с некоторыми
исключениями) , возможность участия представителей
народа в вынесении решений, равноправие
сторон, участвующих в разбирательстве
дел, и ряд других, о которых речь будет
ниже. Установленные для законодательных
и исполнительных органов процедуры (регламенты,
существующие кое-где в исполнительных
органах правила принятия решений и т.д.)
не обладают той тщательностью и всесторонностью,
которая характерна для судебных процедур.
К настоящему времени сложилось несколько
вариантов процедур осуществления судебной
власти, которые принято именовать видами
судопроизводства. К ним относятся:
* конституционное судопроизводство;
* гражданское судопроизводство;
* арбитражное судопроизводство;
* уголовное судопроизводство;
* административное судопроизводство.
Каждое из этих судопроизводств регламентируется
достаточно подробным законодательным
актом - Законом о Конституционном Суде,
ГПК, АПК, УПК и КоАП. Изучению названных
видов судопроизводства и законодательных
актов, регламентирующих их, посвящены
специальные учебные дисциплины, преподаваемые
на старших курсах юридических вузов.
Под судебной системой принято понимать
совокупность судов, построенную в соответствии
с их компетенцией и поставленными перед
ними задачами и целями.
Основополагающим актом, определяющим
в общих Чертах суть российской судебной
системы, является Конституция РФ, в ст.
118 которой, в частности, сказано:
"I. Правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом...
3. Судебная система Российской Федерации
устанавливается Конституцией Российской
федерации и федеральным конституционным
законом. Создание чрезвычайных судов
не допускается".
Для уяснения сложившейся к настоящему
времени судебной системы важное значение
имеют также положения ст. 125-127 Конституции
РФ. Они четко определяют место, занимаемое
высшими судами в судебной системе в целом,
а вместе с этим и место всех других подчиненных
им судов. В первой из этих статей определен
статус Конституционного Суда РФ и сформулированы
его задачи и цели как судебного органа,
призванного контролировать конституционность
законов и иных правовых актов. Этот суд
занимает особое место. Как будет видно
по материалу соответствующей главы учебника,
ему напрямую не подчиняются никакие суды,
в том числе конституционные суды и другие
подобные органы субъектов Федерации,
хотя его решения могут иметь существенное
значение для всех судов страны и тем самым
влиять в целом на судебную практику.
Что касается Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, о которых говорится
в ст. 126 и 127, то им отведено несколько иное
место, У них есть свои подсистемы судов.
В отношении каждой из них они осуществляют
судебный надзор за их деятельностью и
дают им разъяснения по вопросам судебной
практики.
В наши дни структура всей судебной системы,
в целом и ее подсистем может быть определена
на основе анализа не только положений
Конституции РФ, приведенных выше, но и
ряда других законодательных актов: Закона
о судоустройстве. Закона об арбитражных
судах, Положения о военных трибуналах,
а также некоторых постановлений Верховного
Совета РФ, касающихся реорганизации военных
судов.
Из приведенных конституционных положений
и положений названных законодательных
актов можно сделать, по крайней мере два
вывода. Они говорят, во-первых, о том, что
правосудие должно осуществляться только
судебными органами, уполномоченными
на это, а равно на выполнение каких-то
иных полномочий, образующих судебную
власть. Никакие другие государственные
органы или негосударственные образования,
даже те, в наименовании которых присутствуют
слова "суд" или "судебный" (например,
третейский суд, Международный коммерческий
арбитражный суд. Судебная палата по информационным
спорам), не относятся к числу органов
судебной власти, реализующих указанные
выше полномочия - правосудие, конституционный
контроль, обеспечение исполнения судебных
и других решений и т.д. Предписания названных
актов говорят, во-вторых, о том, что всю
совокупность судов следовало бы сгруппировать
в три подсистемы (блока). В одну из них
входит Конституционный Суд РФ, в другую
- Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции,
в отношении которых он осуществляет судебный
надзор, а в третью- Высший Арбитражный
Суд РФ и поднадзорные ему суды.
Наибольшее количество судов входит во
второй блок. В ст. 126 Конституции РФ они
именуются судами общей юрисдикции. К
ним наряду с Верховным Судом РФ причисляются
Верховные суды республик, краевые, областные,
городские в Москве и Санкт-Петербурге
суды, суды автономной области и автономных
округов, районные (городские) народные
суды. В ведение этих судов передано рассмотрение
подавляющего большинства дел, разрешаемых
в судебном порядке. Часто их называют
общими или гражданскими судами. Особую
ветвь во втором блоке судов образуют
военные суды. Их не относят к числу общих
(гражданских) судов, поскольку им подведомственны
только такие дела, которые так или иначе
затрагивают интересы военнослужащих,
Вооруженных Сил и других воинских структур.
Это специализированные суды, состоящие
из военных судов гарнизонов, соединений,
флотилий, армий, округов, флотов, видов
Вооруженных Сил, групп войск, а также
Военной коллегии - одного из основных
подразделений Верховного Суда РФ.
В третий блок включены федеральные арбитражные
суды округов и арбитражные суды субъектов
Российской Федерации (арбитражные суды
республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономной области, и автономных
округов). Возглавляет этот блок Высший
Арбитражный Суд РФ.
Конституционный Суд РФ занимает обособленное
положение в российской судебной системе.
По сказанному в ст. 125 Конституции РФ видно,
что у этого суда свои специфические задачи
и что он, как отмечено выше, не осуществляет
надзора ни за какими федеральными судебными
органами. Он также не надзирает ни в коей
мере за конституционными судами и подобными
органами субъектов Федерации.
Такой вид судебная система приобрела
сравнительно недавно. До этого после
судебной реформы, состоявшейся в 1922-1924
годах, она выглядела значительно проще:
в нее входили только гражданские (общие)
суды трех уровней (народные суды, суды
среднего звена и Верховный Суд РСФСР).
15 декабря 1990 года Съезд народных депутатов
РСФСР принял решение об образовании Конституционного
Суда РСФСР, а 24 мая 1991 года - арбитражных
судов. 28 декабря 1991 года принято Постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР "О
военно-судебных органах, дислоцированных
на территории РСФСР", в соответствии
с которым эти органы, бывшие до тех пор
судами Союза ССР, перешли под юрисдикцию
России. Другими словами, в нынешнем виде
российская судебная система в целом существует
с начала 1992 года, хотя в нее и внесены
некоторые уточнения (подвергнуты корректировке
наименования некоторых судов, а также
структура подсистемы арбитражных судов).
При освоении материала об устройстве
судебных систем вообще, и не только российской,
нужно иметь четкое представление о некоторых
общих понятиях. К понятиям такого рода
относятся, прежде всего, понятия "звено
судебной системы" и "судебная инстанция".
Звеном судебной системы считаются суды,
наделенные однородными полномочиями.
По этому признаку общие суды подразделяются
на суды трех звеньев (уровней):
* основное звено- районные (городские,
межмуниципальные) народные суды;
* среднее звено - Верховные суды республик,
краевые, областные суды, городские в Москве
и Санкт-Петербурге суды, суды автономной
области и автономных округов;
* высшее звено - Верховный Суд РФ.
Подобным образом подразделяются военные
суды:
* основное звено - суды армий, соединений,
флотилий и гарнизонов;
* среднее, звено - суды военных округов,
флотов, видов Вооруженных Сил и групп
войск;
* высшее звено - Военная коллегия Верховного суда РФ.
С 1 июля 1995 года стала трехзвенной и подсистема
арбитражных судов (до этого момента она
была двухзвенной). В ее состав входят:
* основное звено - арбитражные суды субъектов
Российской федерации;
* среднее звено - федеральные арбитражные
суды округов (всего таких округов образовано
десять);
* высшее звено - Высший Арбитражный Суд
РФ.
Судебной инстанцией считается суд (или
его структурное подразделение), выполняющий
ту или иную судебную функцию, связанную
с разрешением судебных дел (принятие
решения по существу дела, проверка законности
и обоснованности этих решений).
Судом первой инстанции называют суд,
который уполномочен принимать решение
по существу тех вопросов, которые являются
основными для данного дела. По уголовным
делам это вопросы о виновности или невиновности
подсудимого в совершении преступления
и о применении или неприменении уголовного
наказания, конкретной его меры. По гражданским
делам существо дела обычно составляет
вопрос о доказанности или недоказанности
предъявленного иска и о тех юридических
последствиях, которые должны наступить.
В отношении гражданских и уголовных дел
судами первой инстанций могут быть почти
все суды в пределах предоставленных им
законом полномочий. Исключение составляют
федеральные арбитражные суды округов:
им не дано право быть судами первой инстанции.
Содержание компетенции всех судов первой
инстанции более или менее четко определено
в действующем законодательстве.
Суд второй (кассационной) инстанции призван
проверять законность и обоснованность
приговоров и других судебных решений,
не вступивших в законную силу. В системе
общих и военных судов в этом качестве
могут выступать все суды, кроме судов
основного звена. В подсистеме арбитражных
судов функции кассационных инстанций
выполняют федеральные арбитражные суды
округов (данная функция этих судов отличается
существенным своеобразием). В общих судах
среднего и высшего уровня образуются
кассационные коллегии. Проверку законности
приговоров, вынесенных с участием присяжных
и не вступивших в законную силу, осуществляет
кассационная палата, образуемая в составе
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ.
Широкое признание получил термин "надзорная
инстанция". Им обозначаются подразделения
судов, наделенные правом проверять законность
и обоснованность приговоров и иных судебных
решений, вступивших в законную силу. В
системе общих судов в таком качестве
могут выступать президиумы судов среднего
звена, а также коллегии и Президиум Верховного
Суда РФ. Для военных судов такой инстанцией
могут быть суды среднего звена (в их составе
президиумов нет). Военная коллегия Верховного
Суда РФ, а для арбитражных судов - Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ.
После принятия Закона об арбитражных
судах 28 апреля 1995 года российской судебной
системе вновь стал известен термин "апелляционная
инстанция". Пока что такого рода инстанции
есть в подсистеме арбитражных судов.
По закону под ними понимаются суды, уполномоченные
повторно и в полном объеме рассматривать
дела, по которым решение еще не вступило
в законную силу, какая-то из сторон не
согласна с ним и подала апелляционную
жалобу. В подобных случаях происходит
новое разбирательство дела по существу
и по его итогам выносится новое, решение.
Такую функцию могут выполнять только
арбитражные суды субъектов Российской
Федерации в отношении решений, вынесенных
этими же судами по первой инстанции.
Вышестоящей инстанцией или вышестоящим
судом обычно называют суды, занимающие
более высокую ступень по отношению к
данному суду. Пользуются также весьма
созвучным термином "высшая судебная
инстанция". Этот термин является синонимом
наименований Верховного Суда РФ или Высшего
Арбитражного Суда РФ.
2. Преступление: понятие, виды, признаки, состав, виды.
В мире существуют две разновидности определения того, что является преступлением: формальное и материальное.
Во многих иностранных государствах принято формальное определение преступления, согласно которому преступлением считается деяние, предусмотренное уголовным кодексом соответствующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому принципу те ли иные деяния записываются в разряд преступных, и ничто не препятствует законодателю установить, например, такую норму: «Посадка деревьев наказывается тремя годами лишения свободы». А самое главное — определение не позволяет отграничить преступление от малозначительного деяния, т. е. от деяния, которое по своей малозначимости нельзя карать по всей строгости уголовного права. При формальном определении преступления можно, например, посадить в тюрьму человека за кражу буханки хлеба, ведь формально это все равно кража.
Материальное определение преступления включает в себя такие признаки, которые определяют, почему данное деяние является преступлением, прежде всего это указание на общественную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя впадать и в другую крайность, определяя преступление исключительно через материальные признаки, как это было сделано в УК РСФСР 1922 г., где преступлением признавалось действие или бездействие, опасное для рабоче-крестьянского правопорядка, т. е. для того, чтобы назвать человека преступником, не обязательно даже определять, что же нельзя преступать. Таким образом, судья в 1922 г., основываясь на рабоче-крестьянском правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким-либо причинам показалось опасным для советского государства.
Представляется, что лишь сочетание этих двух подходов даст нужный результат.
Их несколько.
Преступление — это общественно опасное деяние. Общественная опасность, другими словами, вредоносность деяния выражается в причинении ущерба каким-либо интересам, охраняемым уголовным правом. Допустим, кража наносит ущерб отношениям собственности, принятым в обществе, и поэтому она антисоциальна. Деяние же, которое формально хотя и подпадает под какой-либо состав преступления, но не обладает признаком общественной опасности, не является преступлением. Например, кто-либо, защищая группу детей от нападения маньяка-убийцы, нанесет ему телесные повреждения. Формально его деяние подлежит наказанию, так как оно предусмотрено УК РФ. Но ведь оно не общественно опасно, а, наоборот, полезно; значит, о преступлении не может идти и речи.
Чем же определяется общественная опасность?
Во-первых, величиной ущерба. Кража двух автомобилей опаснее кражи одного. Во-вторых, способом совершения преступления: с насилием или без него, группой лиц или индивидуально, с оружием или без него. В-третьих, мотивами, побуждениями к совершению преступления. Всегда будут строже наказываться деяния, совершенные из корысти, мести, желания скрыть другое преступление. В-четвертых, временем и обстановкой совершения деяний. Обстановка общественного бедствия, чрезвычайного положения, военное время, боевая обстановка существенно отягощают степень таких же деяний, совершенных в мирное время, в нормальной обстановке.
Преступление — уголовно-противоправное деяние. Это означает, что деяние должно быть предусмотрено в уголовном законе, в противном случае, каким бы общественно опасным ни был поступок человека, он ни в коем случае не будет считаться преступлением. Например, поступок мужчины, оставляющего свою жену с грудным ребенком без средств к существованию, безусловно аморален и антисоциален, однако он не предусмотрен УК РФ и, следовательно, не считается преступлением. В уголовном праве недопустимо применение аналогии. Например, судья, разбирая случай проникновения в компьютерную сеть и похищения информации из банка данных, не может применять нормы о краже, хотя они в общем-то регулируют сходную ситуацию.
Преступление — виновное деяние. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за деяния, если они были осознаны субъектом преступления и если он был способен регулировать свое поведение, т. с. если в совершенных деяниях нашли проявление сознание и воля. Эти два фактора находят внешнее выражение в категории вины, представляющей собой предусмотренное УК РФ психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию и его последствиям, выражающее отрицательное отношение к интересам личности и общества.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
Прямой умысел - это ситуация, когда лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело и желало наступления преступных последствий своего деяния. Так бывает, например, когда человек в пылу ссоры готов убить своего врага и сознательно наносит удары ножом в самые уязвимые места: живот, грудную клетку, понимая, что это может причинить смерть.
Косвенный умысел - это ситуация, когда лицо осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит последствия и сознательно допускает их наступление, т. е. ему их наступление безразлично. Другими словами, преступные последствия не есть цель преступления, а побочный результат — та цена, которую лицо готово заплатить за достижение других целей. Так бывает, когда в процессе нападения на инкассатора преступник, отстреливаясь, убивает случайных прохожих.
Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
Легкомыслие - это ситуация, когда лицо предвидело возможность наступления последствий, но легкомысленно, без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение. Так бывает, например, когда водитель, понимая, что это опасно, превышает скорость в условиях гололедицы и это приводит к дорожно-транспортному происшествию с человеческими жертвами.
Небрежность - это ситуация, когда лицо не предвидело, но при необходимой внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть наступление преступных последствий. Так, Р. небрежно отнесся к выполнению своих служебных обязанностей, в результате чего на территорию завода проникли посторонние лица, похитившие там метанол. В результате 19 человек скончались. Р. был осужден за халатность.
Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий, не должно было и не могло предвидеть наступление последствий. Так бывает, например, когда человек, купив телевизор и включив его, вдруг видит, что произошло самовозгорание, в результате чего выгорел дом, погибли люди. Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не должно было и не могло их предвидеть, оно считается невиновным и его деяние не считается преступлением.
Преступление и его виды
Как уже говорилось выше, преступление — это юридическое понятие, общие признаки которого определены в нормах общей части УК РФ. Следует различать понятие преступления от понятия преступности. Преступность — это исторически изменчивое, социальное, уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность всех совершенных преступлений в государстве или отдельном регионе за определенный период.
Преступление — это общественно опасное, противоправное, виновное деяние дееспособного лица, за которое предусмотрено уголовное наказание.
Признаки преступления как опасного социального явления:
1. Общественная опасность деяния заключается в том, что преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности, определенные как объект уголовно-правовой защиты в особенной части УК РФ.
В законе говорится о двух параметрах общественной опасности преступления: характере общественной опасности и ее степени.
Пол характером общественной опасности деяния понимается качественная характеристика общественной опасности и ее степени.
Характер общественной опасности конкретного вида преступления определяется признаками, указанными в этой статье, отражающими ценность благ, на которые посягает это деяние: опасностью способа, который используется для причинения вреда; размером причиняемого вреда; условиями, при которых причиняется вред; формой вины или ее видом, а иногда и личными качествами исполнителя преступления.