Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2014 в 15:14, доклад
Краткое описание
Арабские племена кочевников и земледельцев населяли территорию Аравийского полуострова с глубокой древности. На основе земледельческих цивилизаций на юге Аравии уже в I тыс. до н. э. возникли ранние государства, сходные с древневосточными монархиями: Сабейское царство (VII-II вв. до н. э.), Набатия (VI–I вв.). В крупных торговых городах формировалось городское самоуправление по типу малоазиатского полиса. Одно из последних ранних южноарабских государств – Химьяритское царство – пало под ударами Эфиопии, а затем иранских правителей в начале VI в.
Вторая значительная суннитская
школа – школа Малекита. Ее глава – Малик
Ибн Анас – родился в 93 году хиджры. Школа
Малекита считается школой, наиболее уважающей
обычай Медины, учитывающий общий интерес
и законченность религиозного закона.
Система Малика (умер в 795 г.), маликизм,
также опирается на методику истихсана,
но из всех остальных методов предпочитает
иджму и рай. Метод кыяса практически не
используется. Маликитский мазхаб распространен
среди мусульман Египта, Магриба, Судана,
Кувейта, Катара, Бахрейна, в Арабских
Эмиратах и на части восточного побережья
Аравийского полуострова.
Школа, созданная Эль Хафеи
(АшШафеи), нзывается либо школой хафецитов,
либо шафеизмом. Система АшШафии (умер
в 820 г.) использует иджму и кыяс и выступает
против рая и истихсана. Распространена
в Сирии, частично в Египте и восточной
Африке, в Пакистане и Индонезии. Исходя
из учений этой школы, теория источников
права следует религиозному идеалу, не основывается
на созидательном изучении практики. По
мнению Р.Давида и К.ЖоффреСпинози, отсюда
следует, что этой школе недостает необходимых
понятий для анализа правовой реальности,
что не позволяет развивать самостоятельную
науку права.
Система ИбнХанбала (умер в
855 г.), ханбализм, опирается в основном
на хадисы и лишь ограниченно использует
методы рая, иджмы и кияса. Поэтому данная
школа считается наиболее строгой. Ханбализм
распространился только после четвертого
века хиджры, а в Египте появляется только
седьмом веке. Сегодня ему следуют в Саудовской
Аравии и в нескольких местностях Ирака
и Сирии.
Все четыре мазхаба, хотя и спорят
между собой по различным вопросам права,
методики и обрядности, практически мирно
сосуществуют, нередко в рамках одного
и того же государства. Всем четырем школам
сунниты придают равное значение; каждый
имеет право менять свои симпатии в пользу
того или иного мазхаба, пользоваться
учебными пособиями различных школ.
Эти четыре школы и включены
в сводную систему мусульманского права
– шариат (это и есть ответ на вопрос, чем
объясняется деление школ на суннитские
и несуннитские).
Среди несуннитских школ можно
упомянуть школу зейдитов – по имени ее
основателя Зеида бен Али. Эта школа считается
наиболее близкой суннитским школам. Главное
произведение Зеида бен Али – сборник
традиций, который рассматривается как
первое прочтение хадита до утверждения
фикха. Эта школа преобладает в Йемене.
Другая шиитская школа школа
ДжаФарита, основанная Саадеком Аль Джа,
родившимся в 80 году хиджры. Ее последователи
опираются только на традиции имамов, выходцев
из семьи пророка. Не переставая проповедовать
ихтихад, шииты джафаритской школы противостоят
другим направлениям в вопросе халифата,
в частности ДжаФаризм доминирунт в Ираке и
Иране.
Несмотря на все многообразие
школ мусульманского права в современном
мире наиболее распространены суннитская,
шиитская, а также вакхабитская. Однако,
несмотря на кажущееся единство арабского
мира, практически для каждой страны характерны
индивидуальные ветви развития права.
ИСТОЧНИКИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА
(ШАРИАТ).
Одним из наиболее крупных явлений
в средневековой цивилизации на Востоке
стало мусульманское право (шариат).
Эта правовая система, которая со
временем приобрела мировое
значение, возникла и оформилась в рамках
Арабского халифата. Процесс
ее развития был тесно связан с эволюцией
арабской государственности
от небольшой патриархально-религиозной
общины
в начале VII в. (при пророке Мухаммеде)
до одной из крупнейших империй
VIII—Х вв. при династиях Омейядов
и Аббасидов. Рассмотрим источники
мусульманского права.
Важнейшим источником Шариата
считается Коран - священная книга
мусульман, составление которой
приписывается Мухаммеду. Коран состоит
из
114 глав (сур), расчлененных на
6219 стихов (аятов). Лишь около 500
стихов содержат предписания,
причисленные к шариату. И лишь 80 из них
можно рассматривать как правовые.
Большая часть положений Корана
носит казуальный характер и представляет
собой конкретные толкования,
данные пророком в связи с частными
случаями. Но многие установления
имеют весьма неопределенный вид и могут
приобретать разный смысл в
зависимости от того, какое содержание
в них
вкладывается. В последующей
судебно-богословской практике и в правовой
доктрине в результате достаточно
свободного толкования разными мазхабами
они получили свое выражение
в противоречивых, а нередко и во
взаимоисключающих правовых
предписаниях.
Другим авторитетным и обязательным
для всех мусульман источником права
была Сунна ("священное предание"),
состоящая из многочисленных рассказов
(хадисов) о суждениях и поступках
самого Мухаммеда. В хадисах также
можно встретить различные правового
вида писания, отражающие развитие
социальных отношений в арабском
обществе. Окончательное редактирование
хадисов было осуществлено в
IX веке, когда были составлены 6
ортодоксальных сборников сунны,
наибольшую известность из которых
получил сборник Бухари (умер
в 870 году). Из сунны также выводятся нормы
брачного и наследственного,
доказательственного и судебного права,
правила о рабах и т.д. Хадисы
Сунны, несмотря на их обработку, содержали
много противоречащих друг Другу
положений, и выбор наиболее
"достоверного" из них всецело
относился к усмотрению
богословов-правоведов и судей.
Считалось, что имеют силу лишь те хадисы,
которые были пересказаны сподвижниками
Мухаммеда, причем, в отличие от
суннитов, шииты признавали
действительными лишь те хадисы, которые
восходили к халифу Али и к его
сторонникам.
Третье место в иерархии мусульманского
права занимала иджма («общее
согласие мусульманской общины»).
На практике иджма складывалась из
совпадающих мнений по религиозным
и правовым вопросам, которые были
высказаны сподвижниками Мухаммеда
или позднее наиболее влиятельными
мусульманскими теологами -
правоведами.
Одним из наиболее спорных источников
мусульманского права был кияс -
решение правовых дел по аналогии.
Согласно киясу правило, установленное
в Коране, сунне или иджме, может
быть применено к делу, которое не было
прямо предусмотрено в этих
источниках права. Кияс, таким образом,
не
только позволял урегулировать
новые общественные отношения, но и
способствовал в ряде случаев
освобождению шариата от теологического
налета. Но в руках феодальных
мусульманских судей кияс часто становился
инструментом откровенного
произвола.
В качестве дополнительного
источника права шариат допускал и местные
обычаи, не вошедшие непосредственно
в само мусульманское право в период
его становления, но не противоречившие
прямо его принципам и нормам. При
этом признавались правовые
обычаи, сложившиеся в самом арабском
обществе
(урф), а также у многочисленных
народов, покоренных в результате
арабских завоеваний или же
подвергшихся в более позднее время влиянию
мусульманского права (адаты),
в частности у народов, населявших нашу
страну.
Наконец, источниками права
в Арабском Халифате, считались производные
от
шариата, указы и распоряжения
халифов - фирманы. В более поздних
мусульманских государствах
(Османская империя и т.д.) с развитием
законодательства в качестве
источников права стали государственные
законы – кануны.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Хотя шариат не знал как такового
деления права на отдельные отрасли,
гражданско-правовые отношения,
в частности право собственности,
договорное и деликтное право,
получили в нем заметное развитие.
Особое внимание в шариате уделялось
"праву личного статуса". В Арабском
халифате, как и во многих других
государствах средневекового Востока,
не
сложился особый сословный строй
с присущей ему иерархией неравноправных
сословно-корпоративных групп.
По мусульманскому праву юридическое
положение лица определялось
его вероисповеданием. Полноправный личный
статус по шариату имели только
мусульмане. Лица, исповедовавшие
христианство или иудаизм (так
называемые зиммии), находились в
приниженном положении и были
обязаны уплачивать тяжелый государственный
налог (джизья). Нормы шариата
применялись к ним лишь в тех случаях,
когда они заключали сделки
с мусульманами или совершали преступления.
Развитие социальных отношений
оказало влияние на положение рабов. Они
не
признавались субъектами права,
но могли с согласия своих хозяев вести
торговые операции и приобретать
имущество. Отпуск рабов-мусульман на
волю рассматривался как богоугодное
дело. Характерной чертой правового
статуса личности по шариату
являлось также неравенство мужчины и
женщины.
Поскольку согласно религиозным
представлениям шариата субъектом права
являлся лишь Аллах, то мусульманин
рассматривался как носитель
установленных богом обязанностей.
Лишь в той мере, в какой он соблюдал
свой религиозный долг, следуя
велениям ислама, он получал право на
предусмотренные шариатом притязания
и на другие юридические возможности.
Поэтому мусульманские правоведы
разрабатывали не столько вопрос о
правоспособности, сколько о
дееспособности лица, то есть о его
возможности участвовать в сделках
и в иных правовых актах. Гражданская
дееспособность рассматривалась
в качестве необходимого условия для
приобретения имущественных
прав. В полном объеме дееспособность
предоставлялась лицам, достигшим
совершеннолетия и находившимся в
здравом рассудке. Право устанавливать
факт достижения совершеннолетия в
каждом отдельном случае осуществлялось
судьей, который решал этот вопрос
по своему усмотрению. Было известно
также понятие ограниченной
дееспособности для малолетних,
слабоумных, лиц, находившихся в состоянии
опьянения и т.д.
Важное место в мусульманской
правовой доктрине занимали нормы,
регламентирующие имущественные
отношения. Прежде всего, в правовой
доктрине было закреплено представление
об имуществе как объекте вещных
прав. Особую категорию составляли
вещи, которые не могли или не должны
были находиться в собственности
мусульманина. Это — воздух, море,
пустыня, мечети, водные пути
и т.п. Не признавалась собственность
мусульман и на так называемые
"нечистые вещи" — вино, свинину,
книги,
противоречащие положениям
ислама, и т.д. Нередко в ходе арабских
завоевательных походов эти
вещи подвергались уничтожению, хотя вопрос
о
праве на истребление имущества,
принадлежащего неверным, был спорным
и
трактовался по-разному в различных
мазхабах. Мусульманскому праву было
известно также деление вещей
на движимые и недвижимые, заменимые и
незаменимые, характеризующиеся
индивидуальными признаками и не имеющие
таковых и т.д. Большое внимание
мусульманские правоведы уделяли
классификации земельных имуществ.
В особые группы выделялось
государственное имущество,
земли, принадлежащие частным лицам, брошенные
земли, земли непригодные для
обработки и т.п.
В шариате подробно определялись
способы возникновения права
собственности, причем по некоторым
из них правоведы, представители
разных мазхабов, высказывали
разноречивые мнения. Завоевательные
походы
арабов с большой остротой поставили
вопрос о правомерности военных
захватов, о самом порядке возникновения
права собственности на
захваченное имущество. Завоеванные
земли по общему правилу
рассматривались как собственность
государства и поступали в распоряжение
халифов и эмиров. Правовой статус
иного имущества, добытого у
неприятеля, определялся, прежде
всего, в зависимости от того, было оно
получено насильственным или
ненасильственным путем. Имущество,
захваченное силой, делилось
на несколько частей, размер которых
по-разному определялся в отдельных
мазхабах. Одна из них переходила в
собственность добытчика, вторая
должна была быть передана государству,
третья — мечетям и т.д. Шариату
были известны и такие способы
приобретения права собственности,
как наследование, договор, находка
вещи. В последнем случае своеобразным
было то, что владелец земли,
нашедший на своем участке чужую
вещь, становился ее собственником.
Сложившийся в мусульманских
государствах строй отношений к собственности
тщательно регламентировался
и охранялся нормами шариата. Праву частной
собственности приписывалось
божественное происхождение, оно
рассматривалось как постоянное
и неограниченное, а собственник имел
абсолютную свободу распоряжения
своим имуществом. Незыблемость частной
собственности выводилась непосредственно
из Корана, где говорилось: "И
не простирай своих глаз на то,
чем мы наделили некоторые пары".
Особый правовой режим имели
земли, составлявшие первоначальную
территорию мусульманской общины
(Мекка с прилегающей территорией),
которые назывались хиджаз.
На этих землях могли селиться только
мусульмане, здесь нельзя было
рубить деревья, охотиться и т.п. Население
покоренных земель, как правило,
теряло свои собственнические права,
которые переходили государству.
Землевладельцы же рассматривались теперь
как арендаторы и обязаны были
платить тяжелый налог (харадж).
Частная феодальная собственность
в Арабском халифате (мульк) имела
подчиненное значение по сравнению
с государственной собственностью и
общинным землепользованием
и не получила широкого распространения.
В
отличие от феодальной собственности
в странах Европы она не имела
иерархической структуры, не
связывалась условиями службы. С ростом
государственного земельного
фонда и развитием феодальных отношений
получили распространение и
условные формы земельных владений. Часть
захваченных земель стала предоставляться
отдельным представителям
феодальной верхушки за военную
или государственную службу (икта).
Владелец такой земли (иктадар)
получал право собирать в свою пользу
подать с подвластного населения.
Поскольку икта со временем стала
передаваться по наследству,
по своему фактическому положению она
приближалась к землям, закрепленным
по праву собственности. Согласно
первоначальному толкованию
Корана пресная вода, также как и воздух,
считалась общим достоянием.
Но постепенно колодцы, пруды и мелкие
озера
переходили в собственность
крупных землевладельцев. Лишь значительные
реки и озера по-прежнему входили
в общую систему общинной и
государственной собственности,
что определялось необходимостью
проведения совместных ирригационных
работ, осуществляемых под контролем
должностных лиц.
Своеобразным институтом шариата,
связанным с вещными правами, был вакуф,
представлявший собой имущество
(обычно недвижимое), переданное
собственником на какие-либо
религиозные или благотворительные цели
(мечетям, медресе и т.д.). Лицо,
установившее вакуф, теряло право
собственности на данное имущество,
но сохраняло за собой право выступать
в качестве управляющего вакуфом
и резервировать определенный доход с
вакуфа для себя и своих наследников.
Имущества, составляющие вакуф, не
могли быть предметом купли-продажи,
залога и т.д. “Вакуфные” земли,
однако, могли сдаваться в аренду
или обмениваться на равноценное
земельное имущество. Данный
институт широко использовался богатой
верхушкой с целью уклонения
от уплаты высоких налогов, поскольку
имущество, составляющее вакуф,
освобождалось от государственного
обложения.
В шариате в отличие от римского
права не формулировалась общая концепция
обязательства, но практические
вопросы договорного права,
опосредовавшего торгово-денежный
оборот, получили всестороннюю
разработку. Обязательства делились
на возмездные и безвозмездные,
двусторонние и односторонние,
срочные и бессрочные. Характерным для
мусульманского общества было
распространение специфических односторонних
обязательств — обетов.
Договор по шариату рассматривался
как связь, возникающая из взаимного
соглашения сторон, которое,
однако, в условиях имущественного
неравенства имело чисто формальный
характер. Условия договора могли быть
выражены в любом виде: в документе,
в неофициальном письме, устно.
Заключенные договоры рассматривались
как незыблемые. Обязанность
соблюдать "свои договоры"
рассматривалась в Коране как священная.
Недействительными считались
договоры, заключенные с безнравственными
целями с использованием "нечистых"
или изъятых из оборота вещей.
Мусульманские правоведы не
ставили жестких условий, касающихся формы
выражения воли сторон в договоре.
Согласие сторон на вступление в
договор, условия договора могли
быть выражены в документе, устно и в
виде неофициального письма.
В шариате подробно регламентировались
различные виды договоров: купля-продажа,
заем, дарение, наем, ссуда,
хранение, товарищество, союз
и т.д. В связи с широким развитием торговли
одним из наиболее разработанных
договоров была купля-продажа.
Договор купли-продажи допускался
лишь в отношении реально существующих
вещей, и только в ханифитском
мазхабе признавалась продажа вещей,
которые должны быть произведены
в будущем. В случае обнаружения скрытых
недостатков в купленных вещах
(болезнь у раба, животного и т.п.)
покупатель мог расторгнуть
договор.
В шариате содержались положения,
которые формально осуждали
ростовщичество. Еще в Коране
говорилось, что "Аллах разрешил торговлю
и
запретил рост". Но на практике
этот запрет часто нарушался. Запрещалось
обращать должника в рабство
за неуплату долгов, но его можно было
заставить отработать свой долг
кредитору. Такая форма расчета с
кредитором соответствовала
развитию феодальных форм эксплуатации.
Большое внимание в мусульманском
праве уделялось отношениям
имущественного найма, прежде
всего аренде земли. Было известно несколько
видов найма, причем первостепенное
внимание уделялось вопросам размера
и
порядка взимания арендной платы
в пользу собственника. Широкое
распространение в арабском
обществе получили договоры союза и
товарищества. Эта правовая
форма использовалась для совместного
орошения
земли, снаряжения торговых
караванов и т.д.
Мусульманская религия и шариат
рассматривают безбрачие как нежелательное
состояние, а брак как религиозную
обязанность мусульманина. Но на деле
брачный договор нередко выступал
как своеобразная торговая сделка.
Формально для заключения брака
требовалось согласие сторон, в том числе
и невесты (только ша-фииты не
считали такое согласие обязательным).
Но
поскольку считалось, что волю
невесты вправе выразить родители, брачный
договор часто превращался в
замаскированную форму продажи девушки.
Фактически отец распоряжался
брачной судьбой своих дочерей, стремясь
при
этом получить максимально высокий
выкуп. Так как согласно преданию
Мухаммед женился на Айше, когда
ей исполнилось девять лет, этот возраст
был признан как достаточный
для вступления в брак женщин. У шиитов
допускался временный брак,
заключенный на определенный срок. По
шариату
мусульманин не имел права вступать
в брак с неверующими и отступниками
от ислама. Браки, заключенные
с нарушением этих условий, расторгались.
Но мусульманину разрешалось
жениться на женщинах, исповедующих другую
религию, поскольку предполагалось,
что муж обратит свою жену в
мусульманскую веру. Женщине-мусульманке
было запрещено выходить замуж за
иноверца.
Коран признавал за мусульманином
право иметь до четырех жен
одновременно. Кроме того, можно
было иметь наложниц из числа рабынь. Но
муж обязывался предоставить
каждой жене имущество, жилище и одежду,
которые соответствовали его
положению. На практике содержать нескольких
жен, а тем более специальные
гаремы с невольницами могли лишь
представители верхушки феодального
общества.
Мусульманская религия обосновывала
приниженное и зависимое положение
женщины в семье. Превосходство
мужа обосновывалось следующим указанием
в
Коране: "Мужья стоят выше
жен потому, что бог дал первым преимущество
над вторыми, и потому, что они
из своих имуществ делают траты на них".
Жена не участвовала в расходах
по дому, которые возлагались на мужа,
но
была обязана вести домашнее
хозяйство, воспитывать детей. Ее право
участвовать самостоятельно
в имущественном обороте было крайне
ограниченно. Маликиты, например,
считали, что жена без согласия мужа
может распоряжаться не более
чем третьей частью имущества.
Коран разрешал мужу применять
к женам различные наказания, включая
телесные: "А тех, непокорности
которых вы боитесь, увещайте, и покидайте
их на ложах, и ударяйте их".
В мусульманском праве подробно
определялись поводы к разводу и его
процедура. Любой из четырех
браков мог быть расторгнут, число
последующих браков и разводов
не регламентировалось. Шариат знал
несколько видов разводов, различавшихся
как по самому порядку, так и по
его юридическим последствиям.
Например, был возможен временный развод,
предусматривающий своеобразный
испытательный срок. Хотя поводы для
развода были точно определены
(отступничество от ислама и т.д.), муж мог
развестись с женой и без объяснения
причин в упрощенной форме (талак),
произнеся одну из установленных
фраз: "ты отлучена" или "соединись
с
родом". В случае развода муж
должен был выделить жене необходимое
имущество "согласно обычаю".
Разведенная женщина в течение трех месяцев
оставалась в доме бывшего мужа,
чтобы определить, не является ли она
беременной. В случае рождения
ребенка он должен был быть оставлен в
доме
отца. Жена могла требовать развода
только через суд, ссылаясь лишь на
строго очерченные основания:
муж имел физические недостатки, не выполнял
супружеских обязанностей, жестоко
обращался с женой или не выделял
средств на ее содержание.
Чрезвычайно сложным и запутанным
было наследственное право, которое к
тому же имело существенные
различия в разных правовых школах.
Признавались два порядка наследования:
по завещанию и по закону.
Завещание не могло составляться
в пользу законных наследников,
затрагивать более трети имущества
завещателя, его составление требовало
присутствия двух свидетелей.
Особенно разработанным был порядок
наследования по закону. Из имущества
умершего, прежде всего, покрывались
расходы, связанные с его погребением,
затем выплачивались все его долги.
Особенностью шариата было то,
что наследованию подлежали только
имущественные права умершего,
а не обязанности, которые не могли
переходить наследникам.
Оставшееся имущество переходило
к законным наследникам умершего; они
делились на несколько категорий,
внутри которых устанавливалась своя
очередность призвания к наследству.
Так, в первую очередь наследство
получали дети умершего, затем
его братья, дяди и т.д. Наследственная
доля женщин была вдвое меньше
доли мужчин.
На получение наследства не
имели права вероотступники, разведенные
супруги, лица, которые, хотя
бы и неумышленными действиями, вызвали
смерть наследодателя.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
Нормы уголовного права представляли
собой наименее разработанную часть
шариата. Они отличались архаичностью,
отражали сравнительно низкий
уровень юридической техники.
Отсутствовало общее понятие преступления,
слабо были разработаны такие
институты, как покушение, соучастие,
смягчающие и отягчающие вину
обстоятельства и т.п.
Еще средневековые мусульманские
правоведы разделили все преступления
на
три группы. Первую из них составляли
преступления, которые восходили,
согласно мусульманской доктрине,
к указаниям самого Мухаммеда. Они
трактовались как посягательства
на "права Аллаха" и не допускали
прощения. Сюда относилось, прежде
всего, отступничество от ислама,
каравшееся смертной казнью.
Столь же сурово карались наиболее дерзкие
преступления против порядка
управления — бунт и сопротивление
государственным властям. К
этой же группе преступлений, объявленных
тяжким религиозным грехом,
относились кражи, употребление спиртных
напитков, прелюбодеяние, а также
ложное обвинение в прелюбодеянии.
Вторую группу преступлений
составляли противоправные действия,
которые
рассматривались как посягательства
не на права всей мусульманской
общины, а на права отдельных
лиц. Нормы, регулирующие их, восходили
к
обычаям родоплеменного строя,
сохраняли следы непосредственной расправы
потерпевшего с обидчиком. Так,
умышленное убийство или смертельное
ранение влекли за собой кровную
месть со стороны родственников убитого.
В шариате, правда, уже предусматривалась
возможность замены кровной
мести денежным выкупом, если
родственники убитого прощали убийцу.
За
неумышленное убийство устанавливался
выкуп, который сопровождался
двухмесячным постом и отпуском
на волю раба-мусульманина. Для других
преступлений данной группы,
в частности за телесные повреждения,
ответственность также возникала
по принципу возмездия, т.е. талиона.
Этот принцип отчетливо закрепляется
в Коране, где предписано: "душа — за
душу, и око — за око, и нос —
за нос, и ухо — за ухо, и зуб — за зуб, и
раны — отмщение".
Наконец, третью группу преступлений
составляли действия, которые не
рассматривались как наказуемые
в период становления халифата, а поэтому
не упоминались в основных источниках
шариата. С развитием правовой
доктрины и стремлением имущей
верхушки укрепить сложившийся общественный
порядок начинают рассматриваться
как уголовные преступления и
наказываться в судебном порядке
такие действия, как неуплата закята,
несоблюдение поста, легкие
телесные повреждения, оскорбления,
хулиганство, обвешивание и
мошенничество, взяточничество, растрата
государственных средств, азартные
игры и т.п. Мера наказания по таким
делам зависела от мнения, высказываемого
муджтахидами, и от усмотрения
отдельных судей.
Преступления первой и второй
группы влекли за собой строго фиксированные
и суровые наказания (хадд и
кисас). Наказания за преступления,
относящиеся к третьей группе
(тазир), отличались большим разнообразием
и
гибкостью, но также имели ярко
выраженный карательный характер. Как
отмечалось выше, шариат допускал
и тем самым узаконивал кровную месть,
талион, а также выкуп в вещах
или деньгах (до 100 верблюдов или 1 тыс.
динаров золота) как компенсацию
потерпевшему или его родственникам, если
они отказывались от своего
права на кровную месть.
В шариате предусматривались
типичные для средневековья жестокие
и
устрашающие наказания. Так,
смертная казнь, назначавшаяся по целому
ряду
преступлений, обычно совершалась
публично (путем повешения или
четвертования), а затем тело
казненного выставлялось на всеобщее
поругание. Применялись и такие
виды казни, как утопление и закапывание
заживо. Широко использовались
также членовредительские и телесные
наказания — отсечение пальцев,
рук и ног, бичевание, битье камнями и
т.п. Тюремное заключение в Арабском
халифате применялось обычно для
содержания преступников до
суда, но постепенно стало использоваться
и
как мера наказания, причем в
отдельных случаях назначалось пожизненное
заточение. Лишение свободы
выражалось также и в домашнем заключении
или
в помещении в мечеть. Мусульманское
право знало также имущественные
санкции (конфискации, штрафы
и т.п.) и позорящие наказания — бритье
бороды, лишение права носить
чалму, публичное осуждение и т.д., а также
ссылку и высылку (за мелкие
преступления).
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС.
Процесс по мусульманскому праву
носил, как правило, обвинительный
характер. Дела возбуждались
не от имени государственных органов,
а
заинтересованными лицами (за
исключением преступлений, направленных
против государственной власти).
Различия между уголовными и гражданскими
делами (в самом судебном процессуальном
порядке) практически
отсутствовали. Судебные дела
рассматривались публично, обычно в мечети,
где могли присутствовать все
желающие. Стороны должны были сами вести
дело, не прибегая к помощи адвокатов.
Процесс проходил устно, письменное
делопроизводство не применялось, хотя
со времени правления Абассидов
по гражданским делам составлялись
судебные протоколы. Основными
доказательствами были признания сторон,
показания свидетелей, клятвы.
Дело должно было решаться на одном
заседании и не могло откладываться
на следующий день. По существу
процесс в суде превращался
в своеобразное состязание сторон, где,
естественно, богатый и бедный
не были в равном положении. При вынесении
решения судья, за исключением
сравнительно небольшой категории дел,
обладал большой, свободой усмотрения,
что давало ему возможность
руководствоваться личными
симпатиями и учитывать социальное положение
сторон. Особенностью процессуального
права шариата было то, что судебное
решение не рассматривалось
как окончательное и бесповоротное. В
случае
установления новых фактов и
обстоятельств по рассмотренному ранее
делу
судья мог пересмотреть свое
собственное решение. Это открывало простор
для злоупотреблений и произвола.
При оценке доказательств в суде
господствовал формализм. Так,
полным доказательством по делу считались
показания двух достойных доверия
свидетелей-мусульман. Показания женщин
рассматривались как половинные
доказательства. При отсутствии
достоверных или убедительных
доказательств применялась клятва, которую
обычно должен был произнести
ответчик или обвиняемый. Клятва,
произнесенная по особой торжественной
форме и с ссылкой на Аллаха,
принималась как веское доказательство
в судебном процессе. Она
освобождала обвиняемого от
ответственности или, по крайней мере,
смягчала наказание (например,
при обвинении в умышленном убийстве).
Признание обвиняемого, если
оно было сделано совершеннолетним,
вменяемым, не под влиянием принуждения,
рассматривалось в качестве
доказательства, достаточного
для вынесения решения суда.,,