Проблематика и перспективы развития системы наследования по завещанию

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 18:05, курсовая работа

Краткое описание

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что введение в действие раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации затронуло права и законные интересы миллионов российских граждан, т.к. вопрос получения или неполучения наследства, где приоритетной формой является наследование по завещанию, на многие годы определяет условия и уровень их жизни вне зависимости от принадлежности к социальным группам. В настоящее время количество и стоимость имущества, находящегося в собственности, не ограничено. Возможность передать все свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

Содержание

Введение
Глава 1. Понятие и основные признаки завещания
Глава 2. Проблематика и перспективы развития системы наследования по завещанию
Заключение
Список использованных источников

Прикрепленные файлы: 1 файл

Наследование по завещанию.docx

— 52.08 Кб (Скачать документ)

Завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было встречными условиями. Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Представляется, что на основании всего вышеизложенного  завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая  лично-формальный характер, устанавливающая  порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после  его смерти.

Для удостоверения  завещания необходимо, прежде всего, чтобы завещатель

являлся дееспособным лицом.

Согласно  ГК РФ «способность гражданина своими действиями приобретать и

осуществлять  гражданские права, создавать для  себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста».

В случае, когда  законом допускается вступление в брак до достижения

восемнадцати  лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего  возраста,

приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Исходя из приведенной нормы законодательства, следует сделать вывод, что

право завещать возникает с момента достижения 18-летнего возраста либо с

момента вступления в брак, если последнее имеет место  до достижения

совершеннолетия.

Однако в  литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество.

Статья ГК РФ говорит о гражданской дееспособности как способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности, что по сравнению с завещательной дееспособностью, как способностью создавать права и обязанности на случай своей смерти для других, не является одним и тем же.

Этот аргумент нельзя признать убедительным, так  как он основывается на

неверном, казуистическом толковании закона. Исходя из смыслового толкования нормы статьи ГК РФ, необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с момента вступления в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возникает полная гражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать.

Вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности с позиции гражданского процессуального права и т.д. Но, очевидно, что нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае, хотя бы в силу того, что, во-первых, вопросы гражданской дееспособности и, в частности, прав завещать, регулируются исключительно нормами гражданского законодательства, во-вторых, право завещать и право избирать или быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они относятся к разным правовым категориям.

В силу статьи ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства  не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека».

Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещание. Исходя из строго личного характера сделки-завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия его опекуна.

В судебной практике часто встречаются иски о признании завещания

недействительным  ввиду того, что наследодатель  в момент удостоверения

завещания находился  в таком состоянии, когда он не мог понимать значение

своих действий или руководить ими. Статья ГК РФ предусматривает, что сделки, совершенные в таком состоянии, должны быть признаны недействительными.

При совершении завещания в любой форме (за исключением  завещаний в чрезвычайных обстоятельствах) нотариус или любое другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны  предупредить завещателя о таком  ограничении и сделать соответствующую  надпись об этом в завещании.

Круг  обязательных наследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его  нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и  нетрудоспособные иждивенцы.

Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными  на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Для включения  в состав обязательных наследников  тех иждивенцев, которые не относятся  ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также  их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательных наследников исчерпывающ. Так, не входят в состав обязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не может перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства4.

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник  получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГК РФ продолжена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. размер обязательной доли составлял  не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. - не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением  свободы завещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственного  имущества, с другой. При подсчете размера обязательной доли принимается  во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе  предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся  во вкладах и на других счетах, и  др., а также все наследники, которые  призывались бы к наследству при  отсутствии завещания. При этом должно быть зачтено то имущество, которое  получил обязательный наследник  по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др.

Например, при открытии наследства оказалось, что из наследственного имущества  вклад в сумме 100 тыс. руб. был завещан  жене, автомобиль стоимостью 80 тыс. руб. - дочери. Кроме этого, в состав наследственного  имущества входили предметы домашней обстановки и обихода на сумму 90 тыс. руб., к наследованию которых  были призваны все наследники по закону первой очереди: жена, дочь, а также  сын умершего - инвалид III группы. Доля каждого наследника по закону составляла 1/3 незавещанного имущества и  оценивалась в 30 тыс. руб. Сын умершего предъявил требование о выделении  ему обязательной доли в наследстве. Размер причитающейся сыну как обязательному  наследнику доли будет составлять 1/6 всего наследственного имущества (половину от законной доли), т.е. 45 тыс. руб. (1/6 от 270 тыс. руб.). Поскольку из незавещанной части он имеет право  на долю стоимостью 30 тыс. руб., ему должно быть дополнительно выделено имущество  на 15 тыс. руб. В результате жена и  дочь умершего, помимо предназначенного им по завещанию имущества, имеют  право на часть незавещанного  имущества стоимостью в 22,5 тыс. руб. каждая. Таким образом, доля сына в  незавещанной части имущества составляет 1/2, а жены и дочери - по 1/4.

В целях  максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок  удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части  имущества, которая переходит к  наследникам по закону. Не исключена  ситуация, когда незавещанная часть  имущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, но воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.

Право наследника на обязательную долю всегда рассматривалось  и рассматривается как исключительное право. Лишить этого права можно  лишь в случае, если наследник будет  признан недостойным. Вместе с тем  действующее законодательство, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервые установило еще  одну возможность лишения или  ограничения права на обязательную долю. Суду предоставлено право по требованию наследника по завещанию  уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Но сделать это можно только при  условии, если обязательная доля должна быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию  при жизни завещателя пользовался  для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного  источника получения средств  к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд  должен учесть имущественное положение  наследника, имеющего право на обязательную долю.

Отражением  в наследственном праве общих  принципов и методов частного права, в том числе гражданского (недопустимость произвольного вмешательства  в частные дела, автономия воли индивида), является провозглашенный  в статье 1119 ГК РФ принцип свободы  завещания.  
Свобода в данном случае - это возможность проявления наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии каких-либо ограничений. 
Принцип свободы завещания означает, что гражданин вправе: 
-составить завещание или не составлять его; 
-составить одно или сразу несколько завещаний; 
-распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его определенной частью; 
-завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и любым третьим лицам; 
-лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; 
-возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц; 
-включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части третьей Гражданского кодекса РФ; 
-отменить или изменить совершенное завещание.

 Завещатель  вправе совершить завещание, содержащее  распоряжение о любом имуществе,  в том числе о том, которое  он может приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. 
Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает положений законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не совершено на основе заблуждения. Наследодатель имеет право отменить уже совершенное завещание, т.е. объявить его недействительным, подлежащим неисполнению, а также изменить уже совершенное завещание - иначе распорядиться своим имуществом. 
Согласно статье 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты своих гражданских прав (ст. 12). 
                   Документы о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти действия. Справки о совершенных нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами, а также по требованию арбитражного суда в связи с находящимися в его распоряжении спорами. Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя. 
Лица, которые могут нести ответственность за разглашение информации по завещанию, это - нотариус, другое лицо, имеющее право удостоверять завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели и гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя.

 Нотариус  согласно пункту 5 ст. 1125 ГК РФ  обязан предупредить свидетеля,  а также гражданина, подписывающего  завещание вместо завещателя, о  необходимости соблюдать тайну  завещания, а также обязан в  соответствии с частью 1 ст. 16 Основ  законодательства РФ о нотариате  разъяснять физическим и юридическим  лицам права и обязанности,  предупреждать о последствиях  совершаемых нотариальных действий  с тем, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред. 
В случае разглашения информации, содержащейся в завещании, до открытия наследства завещатель вправе потребовать: 
-компенсации морального вреда; 
-восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
-присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
-взыскания неустойки; 
-прекращения или изменения правоотношений и др. 
               Законодатель ставит на первое место компенсацию морального вреда. Моральный вред - это страдания и переживания, вызванные поведением людей, которые разгласили содержащуюся в завещании информацию. Компенсировать означает вознаградить, возместить, т.е. уравновесить нарушенное положение чем-то другим, по усмотрению завещателя. 
Вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). Компенсация морального вреда (п. 3 ст. 1099 ГК РФ) осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Характер физических и нравственных страданий (ст. 1101 ГК РФ) оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Ознакомиться  с содержанием завещания до смерти завещателя без его согласия нельзя. В соответствии со статьей 1119 ГК РФ завещатель не обязан сообщать кому-либо ни о совершении завещания, ни о его  содержании, изменении или отмене. Что касается ознакомления с завещанием после смерти завещателя, то в этом случае следует обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Кроме того, в соответствии со статьей 61 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых  ему известно. Нотариус может также  произвести вызов наследников путем  публичного извещения в средствах  массовой информации. 
Общие требования, предъявляемые к порядку совершения завещания, состоят в следующем: завещание обязательно должно быть совершено письменно. При этом технические средства, к которым вправе прибегнуть завещатель для записи своей воли, не ограничены. Завещание может быть исполнено собственноручно, другим лицом, записано нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п.         Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если же он не в состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам зачитывает его завещателю, и об этом делается соответствующая запись на завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочесть завещание. В определенных случаях закон под страхом недействительности требует только собственноручного написания завещания (закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах).

Информация о работе Проблематика и перспективы развития системы наследования по завещанию