Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Сентября 2014 в 23:00, курсовая работа
Целью настоящего исследования является анализ положений цивилистической доктрины и норм белорусского, российского гражданского права, касающихся открытия наследства и порядок его принятия.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть общие положения о наследовании и понятие наследственного права;
– раскрыть особенности открытия наследства (время и место);
– охарактеризовать порядок принятия наследства.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. ПОНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА……………………………………..5
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА (ВРЕМЯ И
МЕСТО)………………………………………………………………13
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА………………………….18
3.1 Понятие и способы принятия наследства………………………….18
3.2 Срок для принятия наследства, его продление……………………24
3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства…………………………………………………………..28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….....................34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………36
Следует отметить, что при принятии наследства возникает множество судебных споров о сроке принятия наследства и его продлении. В качестве примера можно привести следующую ситуацию:
Л. обратился в суд с иском к Р., М., П. и Т. о продлении срока для принятия наследства, признании права собственности на долю в наследственном имуществе, признании частично недействительным свидетельства о праве на наследство. К участию в деле в качестве третьего лица был привлечен И.
Истец сослался на то, что после смерти матери открылось наследство, в состав которого входило 3/4 домовладения. Сам Л. фактически принял наследство, но свидетельство о праве на наследство не получил. Воспользовавшись этим, другие наследники – ответчики по делу получили свидетельство о праве на все наследственное имущество.
Решением суда г. Минска исковые требования Л. были удовлетворены: продлен срок для принятия наследства, свидетельство о праве на наследство, выданное ответчикам, признано частично недействительным, за Л. и каждым из наследников признано право собственности на 1/8 долю в наследуемой части домовладения.
В кассационном порядке дело не рассматривалось.
Постановлением Президиума Минского городского суда приведенное решение было отменено. При этом надзорная инстанция в своем постановлении обратила внимание на следующее.
а) В состав наследственного имущества входило не только 3/4 домовладения, но и 1/2 доли квартиры. Обратившиеся к нотариусу пять наследников заключили соглашение о разделе наследственного имущества, в соответствии с которым одному из наследников - И. перешла 1/2 доля квартиры, а 3/4 домовладения разделили между собой остальные четыре наследника (по 3/16 каждому). В соответствии с соглашением о разделе наследниками были получены свидетельства о праве на наследство.
При разрешении спора суд исходил из того, что истец претендует не на все имущество, а только на долю в домовладении, и потому привлек И. (которому в соответствии с соглашением о разделе была выделена квартира) к участию в деле в качестве третьего лица и не признал свидетельство о праве на наследство на имя И. частично недействительным. Вместе с тем таким решением нарушена ч. 1 ст. 1079 ГК. Раздел наследства должен производиться в соответствии с причитающимися наследникам долями и изменение долей в связи с этим должно касаться всех наследников. Удовлетворяя требования Л. за счет только домовладения, т.е. части наследственной массы, суд тем самым изменил достигнутое соглашение сторон, что недопустимо, так как заключенный между наследниками договор никем не оспорен и не признан недействительным. Несмотря на то, что истец претендовал только на часть наследства, И., как и другие наследники, должен был быть привлечен к участию в деле в качестве ответчика, а не третьего лица.
б) Суд, признавая за всеми наследниками по закону равные доли в наследственном имуществе, произвел раздел домовладения между всеми шестью наследниками (по 1/8 каждому от 3/4 домовладения), не учитывая, что И. от своей доли в домовладении отказался.
в) В суд было представлено завещание наследодателя, которым истец исключен из числа наследников. Однако, оценивая это завещание, суд указал, что, поскольку наследство принималось по закону, а не по завещанию, ссылка на невозможность призвания Л. к наследству необоснованна. Между тем в соответствии с ч. 2 ст. 1032 ГК, наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [19, с. 40].
3.3 Раздел наследственного имущества. Переход права на принятие наследства
При наследовании как по закону, так и по завещанию может сложиться такая ситуация, что имущество может быть оставлено или завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретных вещей и прав, наследуемых каждым из них. В этом случае имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников и может быть разделено между ними.
Достигнутое соглашение о разделе наследства или выдела из него доли одного из наследников, если оно заключено до выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, является основанием для выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство с указанием в свидетельстве конкретных вещей.
Если соглашение о разделе имущества заключено в течение шести месяцев после выдачи свидетельства о праве на наследство и нотариально удостоверено, то оно является основанием для регистрации имеющегося недвижимого имущества в соответствии с этим соглашением.
В целях защиты интересов ребенка закон устанавливает весьма важное правило. Из него следует, что если ребенок зачат, но еще не родился, то раздел наследства может быть произведен только лишь после рождения такого ребенка. В том случае, если раздел наследства затрагивает интересы несовершеннолетнего, то к участию в составлении соглашения о разделе наследства и к рассмотрению дела в суде должен быть приглашен представитель органа опеки и попечительства [10, с. 507].
Говоря о разделе имущества, следует отметить, что ст. 1082 ГК закрепляет за наследником преимущественное право на определенные объекты при его проведении. При этом необходимо также учитывать, что преимущественное право получает такой наследник по сравнению с другими наследниками не свыше его наследственной доли, а в счет этой доли.
В соответствии со ст. 1082 ГК, наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь или постоянно пользовался с наследодателем или самостоятельно неделимой вещью, входящей в состав наследства, то он имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи.
При определении преимущественного права на объекты наследования особо выделены жилой дом, квартира, что является, как представляется, весьма существенной нормой. В частности, в обозначенной статье сказано, что наследники, для которых принадлежавшие наследодателю жилой дом, квартира или иное жилое помещение в течение года до открытия наследства являлись единственным местом постоянного проживания, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения, а также находящихся в этом помещении домашней утвари и предметов домашнего обихода.
Следует полагать, что непременными условиями такого преимущественного права являются годичный срок постоянного проживания и отсутствие других таких мест.
В том случае, если вещь, о преимущественном праве на получение которой заявляет наследник, несоразмерна по стоимости с его наследственной долей, то это устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо иной компенсацией, в том числе и выплатой соответствующей денежной суммы. Если соглашением между наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо из них преимущественного права возможно после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам.
Поскольку данная норма носит диспозитивный характер, то преимущественное право наследника на те или иные объекты может и не возникнуть. Речь идет о том, что если объекты наследства обладают большой стоимостью, а компенсации другим наследникам произвести не представляется возможным, то и преимущественное право на них осуществить нельзя.
Если наследник, призванный к наследованию, умрет, его право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам. Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией [25, с. 974].
Наследственная трансмиссия - переход права на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, то право на принятие причитающейся ему доли переходит к его наследникам. Они наследуют ее на общих основаниях. Но не переходит к его наследникам право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли. Эти наследники часто не совпадают с наследниками наследодателя.
Право на наследственную долю наследника, умершего после открытия наследства и не успевшего ее принять, входит в состав наследственного имущества, оставшегося после него. Однако для его наследников действуют разные сроки. Личное имущество умершего наследника они могут принять в течение шести месяцев после его смерти, а долю, которую он не успел принять, - только в течение оставшейся части шестимесячного срока для принятия наследства. Когда эта часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.
Переход права на принятие наследства осуществляется наследниками умершего наследника на общих основаниях в соответствии со ст. 1069-1072 ГК. Однако, право умершего наследника на обязательную долю в наследстве в порядке наследственной трансмиссии не переходит.
В связи с тем, что по наследству переходят не только права, но и обязанности наследодателя, т.е. долги наследодателя, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам оставившего наследство.
Ответственность наследников по долгам наследодателя установлена в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, т.е. наследник юридически не обязан погашать долги, превышающие стоимость полученного наследства, за счет своих средств.
Указанное правило относится как к наследникам по закону, так и по завещанию, в том числе и к иными наследникам, которым было завещано имущество.
В то же время законодательством установлено, что получивший наследственное имущество не отвечает по долгам того наследника, от которого к нему перешло в порядке наследственной трансмиссии право на принятие наследства, а по долгам наследодателя он отвечает в пределах стоимости наследственного имущества, полученного по обоим основаниям.
На таких же основаниях отвечает и государство, к которому в соответствии с законом перешло имущество.
Для того чтобы получить от наследников оплату долгов наследодателя, кредиторам его надлежит предъявить свои требования в течение сроков исковой давности.
До принятия наследства требования
кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю
завещания или заявлены к наследственному
имуществу. В последнем случае рассмотрение
иска приостанавливается до принятия
наследства наследниками или перехода
его как выморочного к административно-
Непредъявление в течение срока исковой давности требований об уплате долга влечет утрату соответствующих прав кредиторами.
Для подтверждения права на принятое наследство нотариус или должностное лицо, которому предоставлено право совершения такого нотариального действия, по месту открытия наследства выдает по заявлению наследников документ, называемый свидетельством о праве на наследство [10, с. 510].
Свидетельство о праве на наследство могут иметь наследники по закону и по завещанию. Оно выдается как на все наследственное имущество, так и на часть его, т.е. может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности. Получение его, однако, составляет их право, а не обязанность (примерную форму свидетельства о наследстве см. в прил. 2)..
Свидетельство может быть выдано только на наследственное имущество, лично принадлежавшее завещателю. Поэтому нельзя, например, выдать свидетельство на все имущество, совместно нажитое супругами, если один из них жив. В данном случае свидетельство может быть выдано только на личное имущество умершего и его долю в общем имуществе, нажитом во время брака. Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружится, что на какое-то имущество свидетельство не было выдано, то выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.
По общему правилу, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шестимесячного срока со дня открытия наследства. Но нотариус вправе выдать его и ранее истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, если есть данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства, других наследников нет.
Свидетельство о праве на наследство наследники, принявшие наследство, вправе получить в любое время, когда возникает необходимость. Предельного срока для этого не существует. Так, например, дети, унаследовавшие от родителей дом, в котором они вместе с ними проживали, вправе и много лет спустя просить нотариуса выдать им указанное свидетельство. В некоторых случаях без получения свидетельства о праве на наследство нельзя осуществить свои наследственные права, например, продать, подарить дом, дачу и т.д. При возникновении спора о праве собственности на наследственное имущество выдача свидетельства о праве собственности на наследственное имущество может быть приостановлена.
Поскольку необходимые расходы, связанные с предсмертной болезнью наследодателя, его похоронами, а также расходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости, то такое требование о возмещении указанных расходов может быть предъявлено наследником, получившим свидетельство о праве на наследство. Причем такое требование следует до погашения требований по долгам наследодателя. До получения наследниками свидетельства о праве на наследство требования о возмещении указанных расходов могут быть предъявлены к наследнику, принявшему наследство, или к исполнителю завещания.
Таким образом, следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлен срок для принятия наследства. Согласно ст. 1071 ГК, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Наследство может быть принято и по истечении срока, установленного для принятия наследства.