Понятие и виды наследования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Августа 2013 в 22:03, контрольная работа

Краткое описание

Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права. Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3
Глава 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ…………………………4
1.1 Исторические этапы развития римского наследственного права ..5-7
Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ……………………………….8
2.1 Условия действительности завещания…………………………….8-10
2.2 Обязательная доля ближайших родственников………………....11-13
Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ………………………………....14-16
3.1 Наследование по новеллам Юстиниана…………………………16-19
3.2 Выморочное наследство……………………………………………...19
Глава 4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ……………...20
4.1 Приобретение наследства и его последствия…………………….20-21
Глава 5. ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ…………………………………..23 5.1 Фидеикомиссы……………………………………………………...23-24
5.2 Порядок приобретения легатов……………………………………24-25
5.3 Ограничения легатов…………………………………………………..25
Заключение ……………………………………………………………………….26
Список используемых материалов и литературы ……………………………..27

Прикрепленные файлы: 1 файл

гражданское право.doc

— 115.50 Кб (Скачать документ)

Установленное преторским эдиктом преемство между разрядами наследников и степенями в указанном выше смысле сохранено и в праве Юстиниана. Наряду с этим существовало гак называемое право приращения долей; если призвано к наследству несколько лиц одной и той же степени родства (например, три сына) и один из призванных не приобретает своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных наследников (в приведенном примере при отказе от наследства одного из сыновей, два других сына получат по половине).

3.2. Выморочное наследство

Если наследство не принято ни одним наследником, как по завещанию, так и по закону, оно становится выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начиная с эпохи принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монархии городская курия, церковь, монастырь и т. д. получили преимущественное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

 

 

 

 

ГЛАВА 4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

В момент смерти наследодателя происходит открытие. Этим моментом определяется, кто призывается  к наследству. Но эти призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имущество, пока не вступят в наследство. За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу: это - "лежачее наследство", как бы ожидающее своего субъекта.

В древнем римском  праве отношение понималось в  данном случае очень примитивно: поскольку  никакого хозяина у этого имущества  не было, оно и считалось бесхозяйным (ничьим), и хотя к этому имуществу  не применялось правило о захвате бесхозяйных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из "лежачего наследства" и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права собственности по давности здесь не было.

В более развитом праве "лежачее наследство" стало охраняться. Его перестали считать бесхозяйным имуществом, но до принятия наследником как бы числили за умершим, личность которого продолжалась в наследственном" имуществе - буквально "поддерживалось" наследством). Эта мистическая конструкция позволила бороться против всякого рода посягательств на "лежачее наследство".

4.1. Приобретение наследства и его последствия

Вступление  в наследство могло быть совершено  или прямым выражением воли (притом в древнем цивильном праве - строго формальным, в преторском и позднейшем праве Юстиниана - также и неформальным) или же самым поведением лица, как наследника; например, лицо взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т. д.

Вступая в наследство, наследник не только приобретает соответствующие права, но и становится ответственным по обязательствам наследодателя. Даже если наследство состоит почти из одних долгов наследодателя, универсальный характер наследственного преемства приводит к ответственности наследника по этим долгам. При этом отмеченное выше мистическое представление, что в наследства воплощается имущественно - правовая личность умершего, приводило к тому практическому выводу, что наследниц принципиально отвечал за долги наследства, как за свои неограниченно. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры - непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

В праве Юстиниана  было установлено, что если наследник  произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись  и оценку наследственного имущества, то его ответственность по долгам наследства ограничивается размерами  актива наследства. Эта льгота называется. Такой инвентарь. должен быть составлен не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (приступить к составлению инвентаря нужно было в течение первого месяца).

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено ("льгота отделения"). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника, с тем, чтобы наследственное имущества пошло, в первую очередь, на удовлетворение кредиторов наследства, затем на выплату легатов, и лишь возможный остаток можно было использовать на удовлетворение кредиторов наследника.

Приобретение  наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и кредитор и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на вещи наследника или, наоборот, - в силу наступавшего в этом случае совпадения в одном лице и права собственности и сервитута.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5. ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ

Легатом (или  завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в  завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Из этого  определения следует, во-первых, так  называемый сингулярный характер преемства  легатария (так называется лицо, в  пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он - преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и что получение легата не сопровождается ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно оставить только в завещании, нельзя возложить легаты на наследника по закону .

Различалось несколько  видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов и легатов. С помощью легата устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикацнонный иск). Легат назван так потому, что он назначался в форме , т. е. "наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то". В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

5.1. Фидеикомиссы

В практике жизни  были нередки случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания, а, например, распоряжением на случай смерти, не содержавшим в себе назначения наследника (такие распоряжения назывались кодициллами); иной раз распоряжение о предоставлении известного предмета из наследства определенному лицу было обращено к наследнику по закону. В республиканский период такие распоряжения не пользовались юридической защитой; исполнять их или нет, было делом совести наследника: отсюда название этих распоряжений - фидеикомисс, т. е. порученное совести. В эпоху принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и тогда стали подобны легатам.

Однако путем  фидеикомисса можно было возложить  на наследника обязанность выдать другому  лицу также все наследство или  определенную долю его. Первоначально  и такой приводил только к сингулярному преемству, а ответственность по обязательствам, входившим в состав наследства, лежала на наследнике (хотя он и передавал все имущество лицу, которому такой фидеикомисс оставлен). Естественно, что при таком положении охотников принимать подобного рода наследство найти было нелегко, и распоряжение наследодателя оставалось без исполнения. Поэтому был внесен ряд поправок в регламентацию таких фидеикомиссов, конечным результатом которых было признание, что в случае назначения наследник все же мог одну четверть наследства сохранить за собой, и что лицо, получившее в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю наследства, в соответствующей доле несет и ответственность за долги наследства, т. е. такой фидеикомисс получил значение универсального преемства.

В праве Юстиниана, как форма универсального преемства, сохранил значение. Другие фидеикомиссы (т. е. устанавливавшие не универсальное, а сингулярное преемство) были полностью уравнены с легатами.

5.2. Порядок приобретения легатов

В процессе приобретения легатарием его права различаются два момента: как правило, в момент смерти завещателя, но если легат оставлен под условием, то есть момент наступления условия. Юридическое значение заключается в том, что если легатарий переживет этот момент, его право на получение легата само становится способным переходить по наследству. Следовательно, если потом легатарий умрет, не получив легата, право на легат переходит к его наследнику.

5.3. Ограничения легатов

Легаты получили в Риме широкое распространение. При этом нередко завещатели назначали столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего; вследствие этого у них не было стимула принимать наследство. В интересах наследников были введены ограничения легатов: сначала установили, что нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый, и что ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказалось недостаточно, так как можно было, назначив много мелких легатов, все-таки исчерпать все наследство.

Поэтому законом  Фальцидия (приблизительно за полвека до н. э.) было установлено более радикальное ограничение: наследник не обязан выдавать в качестве легатов больше трех четвертей наследства; четверть наследства (оставшегося после погашения долгов наслелодателя) должна поступить наследнику (так называемая фальцидиева четверть.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог всему  вышеизложенному необходимо отметить то, что в настоящее время, в  гражданском праве Российской Федерации  имеют место отдельные черты  Римского права, и еще более эта  характерная особенность отражена в недавно вступившей в действие 3 части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, на мой взгляд содержит наибольшее количество норм, основанных на наследственном праве Древнего Рима (наследственная трансмиссия и т.д.)

Именно поэтому значение наследственного права Древнего Рима, да и вообще всего римского частного права невозможно недооценить для развития гражданского права всех развитых государств.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. К. И. Батыра, М, 1995 г. Всеобщая история государства и права  с. 59-92
  2. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. с. 125-168
  3. И. Б. Новицкий. Римское частное право, М, 1948 с. 258
  4. Б.И. Новицкого и И.С. Петерского, М, 1994 г. Римское частное право, Учебник с. 52
  5. З.М. Черниловский. Римское частное право. Элементарный курс, М, 2000 с. 247
  6. Хрестоматия по всеобще истории государства и права с.127

 


Информация о работе Понятие и виды наследования