Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Октября 2014 в 22:18, контрольная работа
Краткое описание
1. Понятие обязательства. Обязательство (в гражданском праве) - правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги), либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственное правоотношение является относительным.
— по основанию возникновения:
обязательства из договоров и деликтов
(квазидоговоров и квазиделиктов);
— по праву, регулирующему
обязательство: обязатель ства цивильные
и преторские;
— по предмету обязательства:
обязательства делимые и неделимые, альтернативные
и факультативные, разовые и постоянные.
Цивильские обязательства
противопоставлялись натуральным. Данные
обязательства возникали из сделок, признаваемых
цивильским правом, и заключались в том,
что только в них усматривалось «oportere»
(в переводе «следует» т. е. ius civile признавался
сам факт, что обязательство следует выполнить).
Если в сделках не
признавалось «oportere», то лицо могло быть
вызвано в суд посредством преторского
иска. В толковании преторских обязательств
в суде большое значение имел принцип
справедливости и доброй воли.
Обязательства считаются
делимыми, когда предмет их поддается
делению без ущерба для его ценности. Так,
например, обязательство уплатить 10 тыс.
сестерций делимо; обязательство предоставить
сервитут, например право проезда, или
право прохода, или право прогона скота, —
неделимо (D. 45. 1. 2). Равным образом неделимо
обязательство построить дом, выкопать
ров (D. 45. 1. 72). Поэтому в случае смерти должника
требование об исполнении неделимого
обязательства могло быть предъявлено
в полном объеме к любому из наследников
должника; равным образом каждый из наследников
кредитора по неделимому обязательству
мог требовать исполнения в целом впредь
до исполнения обязательства (D. 8. 1. 17).
Другими словами,
если в одном и том же обязательстве оказались
участвующими несколько кредиторов или
несколько должников, то при неделимости
предмета обязательства должники признавались
солидарными должниками, а кредиторы —
солидарными кредиторами, из которых каждый
вправе предъявить требование в полном
объеме.
Альтернативное —
это обязательство, в котором должник
обязан совершить одно из двух (или нескольких)
действий, например дать раба Стиха или
раба Памфила. Оба раба, хотя и альтернативно,
являются предметом обязательства, но
исполнению, передаче подлежит лишь один
из них.
Если в сделке не предусмотрено,
кому предоставляется право выбора, то
право выбрать тот или иной предмет для
исполнения принадлежит обязанному лицу.
Если при самом возникновении обязательства
(ab initio) предоставление одного из предметов
было невозможно, например вследствие
его гибели, то с самого начала обязательство
считается простым, а не альтернативным.
Если невозможность исполнения одного
предмета наступила впоследствии, притом
без вины, то обязательство сосредоточивается
на втором предмете.
Факультативное обязательство
— это возможность уплаты другого предмета
вместо обусловленного. В данном случае
предмет обязательства только один, но
должнику предоставляется льгота: вместо
основного предмета, содержащегося «в
обязательстве» («in obligatione»), предложить
другой, обусловленный в договоре. Это,
с одной стороны, ведет к тому, что при
невозможности исполнения основного и
единственного предмета обязательство
не сосредоточивается на втором, факультативном
предмете. С другой стороны, право воспользоваться
льготой по замене исполнения принадлежит
лицу, обязанному произвести исполнение.
Допустим, что залогодержатель
потерял предмет залога, который попал
в руки третьего лица. Залогодержатель
предъявляет к третьему лицу (владельцу)
иск об истребовании предмета залога.
Основное обязательство третьего лица
— это возвратить предмет залога, но Павел
предоставляет ему льготу — уплатить
залоговому кредитору долг, обеспеченный
залогом, вместо того, чтобы возвратить
вещь (D. 20. 6. 121).
Разовыми были обязательства,
в которых исполнение по сделке выполнялось
один раз (одно действие, одна передача
вещи).
Постоянные — это
обязательства, по которым должник обязывался
к постоянному исполнению (неисполнению)
оговоренных действий.
Натуральные обязательства.
Самое название «натуральное» («природное»,
«естественное») обязательство использовали
в терминологии греческие философы, которые
различали мир явлений, существующих в
силу веления власти, в силу закона (nomo),
и явления, существующие от природы (physei).
Тот раб, который по
строго цивильному праву не может быть
ни кредитором и должником, ни истцом и
ответчиком, в условиях разросшегося рабовладельческого
хозяй ства получает функции управляющего
имением (rei rusticae praefectus) (D. 34. 4. 31), заведующего
кассой (exigendis pecuniis praepositus) (D. 44. 5. 3) и т. п.
Естественно, что круг его дееспособности
должен быть расширен в интересах господствующего
класса рабовладельцев. Появляются натуральные
обязательства рабов и подвластных.
Натуральные обязательства
(obligationes naturales) окончательно оформились
в период классического права и были специфичны
тем, что истребовать уплаченное по обязательству
обратно было невозможно независимо от
того, имел ли кредитор право на получение
платежа или платеж был совершен по ошибке.
Будучи юридически значимыми, эти обязательства,
однако, не пользовались исковой защитой
и не могли стать предметом судебного
спора. Натуральные обязательства развивались
в отношении подвластных лиц (alieni iuris) и
рабов.
С развитием римского
права рабы и подвластные лица, назначенные
домовладыкой на управление имением, обработку
участков земли (пекулиев), стали все чаще
заключать сделки от имени своего домовладыки.
Так как юридически они не могли быть стороной
обязательства, то их роль сводилась лишь
к фактическому, натуральному участию.
Но так как по общему правилу договоры,
заключенные подвластными лицами, совершались
в пользу их главы семьи и он же нес ответственность
по таким сделкам, договоры, в которых
хотя бы одна сторона являлась «подвластным
лицом», не могли стать предметом судебной
тяжбы. Постепенно развилось правило о
«пассивной ответственности» указанных
лиц, основанной на справедливости, и закрепился
термин «натуральное» («природное», «естественное»)
обязательство. Примером такого обязательства
может послужить денежный заем, выданный
подвластному лицу и возвращенный кредитору
без разрешения домовладыки. В этом случае
домовладыка не мог потребовать уплаченного
обратно.
Основания возникновения
обязательства. Выделяются два основания
возникновения обязательств:
1) договорные обязательства
возникали из договора (контракта), т. е.
законодательно признанного и одобренного
соглашения между сторонами, заключенного
по доброй воле (bonafidae);
2) деликтные обязательства
возникали вследствие деликта (правонарушения),
т. е. незаконного акта, повлекшего за собой
возникновение обязательства.
С течением времени
было замечено, что существуют и защищаются
как обязательства соглашения и деликты
по основаниям, которые не были ранее юридически
закреплены. В Дигестах появляется следующая
фраза: «Обязатель ства возникают либо
из договора, либо из правонарушения, либо
своеобразным образом из различных видов
оснований» (D. 44. 7. 1). Так возникли еще две
категории:
1) как бы договорные
обязательства (quasi ex contractu из квазидоговоров)
возникали в случае заключения контракта,
который не существовал ранее и не подпадал
по содержанию ни под один известный договор.
В этом случае применяли договор, который
был наиболее похожим на заключенный,
и обязательство считалось «как бы договорным»;
2) как бы деликтные
обязательства (quasi ex delicto — из квазиделиктов)
были аналогичны как бы договорным обязательствам
и возникали вследствие непредусмотренных
и не подпадавших ни под один вид деликтов
(правонарушений).
Как бы договорные
обязательства и как бы деликтные обязательства
названы так впервые в Институциях Юстиниана,
окончательно утвердив деление обязательств
на четыре вида: «возникают из договора
или как бы из договора, из деликта или
как бы из деликта».
6.2. Стороны в
обязательстве
Замена лиц в обязательстве.
Замена сторон в обяза тельстве первоначально
абсолютно не допускалась. Римское право
на ранних стадиях было строго личным
взаимоотношением кредитора и должника,
что в условиях ограниченного гражданского
оборота не вызывало существенных неудобств.
Дорогу к замене лиц в обязательстве положила
довольно рано возникшая новация (обновление
обязательства), посредством которой кредитор
мог передать свое право требования другому
лицу. С согласия должника кредитор заключал
с третьим лицом договор, аналогичного
первоначальному обязательству содержания.
Новый договор отменял старый, устанавливая
обязательственно-правовые отношения
между тем же должником и новым кредитором.
Такая форма замены кредитора в обязательстве
была довольно громоздкой, сложной и не
могла удовлетворить потребности развивающегося
оборота. Во-первых, для новации требовалось
согласие должника, которого он мог и не
дать по каким-то своим соображениям. Во-вторых,
заключение нового договора не просто
отменяло старый, но и прекращало различные
формы обеспечения, установленные для
него, что также усложняло положение нового
кредитора.
На смену новации
пришла более совершенная форма замены
кредитора, а затем и должника. С утверждением
формулярного процесса, когда стало возможным
вести дела через представителя, была
найдена особая форма передачи обязательства,
получившая название цессии (cessio). Суть
ее заключалась в том, что кредитор, желая
передать свое право требования другому
лицу, назначал его своим представителем
по взысканию с должника и передавал ему
это свое право. В более позднем римском
праве цессия становится самостоятельной
формой переноса права от прежнего кредитора
к другому лицу. Она устраняет недостатки
новации: для цессии не требовалось согласия
должника, его лишь следовало уведомить
о замене кредитора. Кроме того, цессия
не отменяла ранее существовавшие обеспечения
обязательства; с правом требования к
новому кредитору переходило и обеспечение
обязательства.
Для защиты интересов
цессионария ему предъявлялся специальный
иск. Заключалась цессия по воле кредитора,
по судебному решению, а также по требованию
закона. Цессия не допускалась, если требование
носило чисто личный характер (например,
уплата алиментов), при спорных требованиях,
а также запрещалась передача требования
более влиятельным лицам.
Обязательства с несколькими
кредиторами и должниками. В обязательственные
отношения всегда вступают две стороны.
Каждая из сторон может быть представлена
одним или несколькими лицами. Если в правоотношении
фигурируют несколько кредиторов или
несколько должников, их взаимные отношения
между собой и противоположной стороной
всегда одинаковы.
Во-первых, несколько
кредиторов или несколько должников в
обязательстве могли иметь долевое право
или долевую обязанность. Такое право
(обязанность) возникало тогда, когда содержание
обязательства допускало деление и при
этом ни соглашение между сторонами, ни
закон не устанавливали права требования
каждого кредитора в полном размере или
полную ответственность каждого из нескольких
должников. Например, два лица по договору
займа взяли у третьего лица 300 сестерциев.
Если из договора займа не усматривается,
что они отвечают друг за друга, то каждый
из заемщиков должен возвратить заимодавцу
половину общей суммы — 150 сестерциев.
Во-вторых, в обязательстве
могли иметь место солидарное право или
солидарная обязанность. Источником возникновения
солидарного обязательства могли быть
договор, завещание, совместное причинение
вреда. Солидарное обязательство могло
возникнуть также ввиду неделимости обязательства.
Примером солидарного
права в обязательстве может служить договор
с несколькими кредиторами, предусматрива
ющий право каждого из них требовать от
должника исполнения всего обязательства.
В этом случае должник, исполнивший обязательство
в отношении одного из кредиторов, освобождался
от исполнения обязательства в отношении
остальных кредиторов.
Солидарная обязанность
имела место при наличии нескольких должников.
Она предусматривала право кредитора
требовать исполнения всего обязатель
ства от любого из должников. Исполнение
в этом случае обязательства одним из
должников прекращало обязательство в
отношении остальных должников.
6.3. Прекращение
и обеспечение обязательств
Порядок исполнения
обязательства. Всякое обязательство
— это временное правовое отношение. Нормальный
способ его прекращения — исполнение
(платеж). До испол нения должник определенным
образом связан обязатель ством, в определенной
мере ограничен в своей правовой сво боде.
Ограниченность, связанность должника
прекращается исполнением обязательства,
освобождающим его от обязательства. Для
этого необходимо соблюдение ряда требований.
1. Обязательство должно
быть исполнено в интересах кредитора.
Оно признается исполненным при условии,
что исполнение принял сам кредитор. Для
этого он должен быть способным к принятию
исполнения, т. е. быть дееспособным. Исполнение
обязательства в пользу других лиц без
согласия на то кредитора не допускалось
и не признавалось со всеми вытекающими
из этого последствиями. Из общего правила
существовал ряд исключений. Кредитор
мог уступить свое право требования другим
лицам по цессии. Если он был недееспособным
или стал таковым, то исполнение принимал
его законный представитель (опекун, поверенный).
Но и при добром здравии кредитор мог поручить
третьему лицу принять исполнение по обязательству.
Наконец, после смерти кредитора исполнение
обязательства вправе были принять его
наследники.
2. Исполняет обязательство
должник. Для кредитора не всегда имела
значение его личность; обязательство
могло быть использовано любым третьим
лицом по поручению должника. При этом
во всех случаях должно соблюдаться правило
— должник должен быть способен к исполнению,
распоряжению своим имуществом, т. е. дееспособным.
В случае его недееспособности исполнение
обязательства должен осуществлять законный
представитель.
3. Место исполнения
обязательства имеет важное практическое
значение, так как обусловливает момент
перехода права собственности на купленный
товар, несение риска его случайной гибели
во время транспортировки. В связи с этим
место исполнения обязательства оговаривалось
в договоре, в ином случае действовали
общие правила. Если предметом обязательства
была недвижимость, то местом его исполнения
было место нахождения имущества. Если
место исполнения определялось альтернативно,
то право выбора места исполнения принадлежало
должнику. В других случаях место исполнения
определялось местом возможного предъявления
иска из данного обязательства. Таким
местом по общему правилу считались место
жительства должника или Рим по принципу:
«Roma commbnis nostra patria est» — «Рим наше общее
Отечество».