Удостоверение завещания
Принято считать, что при удостоверении
завещания нотариус (должностное лицо)
проверяет дееспособность, самоличность
и подлинность подписи обратившегося
гражданина.
В юридической литературе отмечалось,
что поскольку проверка дееспособности
лица осуществляется только судом, правило
о том, что нотариусы должны проверять дееспособность,
утрачивает правовое значение.
Для проверки самоличности
завещателя необходимо установить, что завещание подписывается
действительно тем лицом, от чьего имени составлено,
для чего – потребовать предъявления документа,
удостоверяющего личность, например, паспорта,
Для проверки подлинности подписи завещателя
нужно, чтобы подпись была сделана в присутствии государственного
нотариуса.
Если завещатель вследствие
физических недостатков, болезни или по
другим причинам не может собственноручно подписать
завещание, оно по его просьбе и в его присутствии,
а также в присутствии нотариуса (должностного
лица) может быть подписано другим лицом
(ст.542 ГК РСФСР). При этом государственный нотариус
(должностное лицо) обязан указать, что завещание подписано
другим лицом, и одновременно указать причины,
в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать
завещание.
Рукоприкладчик
В юридической литературе по-разному
решается вопрос о том, кто может являться
рукоприкладчиком (т.е. лицом, подписывающим завещание за
завещателя) при удостоверении завещания.
Так Гордон писал: Практика считает полезным,
чтобы подписавший завещание был не из числа наследников,
указанных в завещании.
В юридической литературе можно встретить высказывания,
согласно которым рукоприкладчиками не
могут являться наряду с лицами, которым завещается
имущество, также и под назначенные наследники,
отказополучатели, выгодоприобретатели и исполнители завещания.
С этим можно было бы согласиться
(за исключением утверждения в отношении исполнителя завещания),
если бы это высказывание носило характер
предложения по улучшению законодательства.
Но так как действующие нормативные акты
такого правила (за исключением наследников по
завещанию, которые действительно не могут быть
рукоприкладчиками) не содержат, то такое категорическое
утверждение спорно. При этом следует подчеркнуть,
что по существу автор прав, так как действительно было
бы желательно закрепить в законодательстве
правило, согласно которому рукоприкладчиками
не могут являться лица, которые в том или ином
порядке могут в результате открытия наследства
приобрести какие- либо имущественные, либо
личные неимущественные права, принадлежавшие
наследодателю.
Правильна другая позиция Э.Б.
Эйдиновой: рукоприкладчик – постороннее лицо
и рассматривается как технический исполнитель завещания.
При решении вопроса о том, кто
может быть рукоприкладчиком, исходить,
видимо, надо из следующего. Ограничения,
установленные для института рукоприкладчиков,
вызываются необходимостью предупредить
возможные злоупотребления со стороны заинтересованных
в получении наследства лиц. Именно поэтому я
считаю, что рукоприкладчиком не должно
быть лицо, относящееся к наследникам по
закону, так как в завещании могут содержаться распоряжения,
касающиеся только части наследственного
имущества, в то время как другая его часть должна
будет перейти к наследникам по закону.
Таким образом, для наследников по закону
далеко не безразлично, какие завещательные
распоряжения оставил наследодатель. В то
же время исполнитель завещания, если он
не является наследником, никаких прав
на имущество в случае открытия наследства
не приобретает и поэтому может быть рукоприкладчиком.
С учетом изложенного представляется
необходимым внести предложение о дополнении
ст.542 ГК РСФСР ч.2 следующего содержания:
«Рукоприкладчиками не могут являться
наследники по закону, лица, назначаемые наследниками
по завещанию, в том числе и под назначенные
наследники, а также отказополучатели,
выгодоприобретатели и должностные лица,
удостоверяющие данное завещание».
Представляется, что подпись рукоприкладчика
не просто подтверждает, что он присутствовал при удостоверении завещания,
т.е. подчеркивает сам факт совершения
удостоверительной Удостоверение завещания,
подписанного рукоприкладчиком, возможно
только в присутствии завещателя (разъяснение отдела
нотариата Министерства юстиции РФ гласит,
что если завещатель ввиду болезни или других
причин не может расписаться в завещании
и роспись по его просьбе производит другое
лицо, государственная нотариальная контора не
вправе удостоверить такое завещание в отсутствие
завещателя (см.: Сов. юстиция, 1975, №3, с.4
обложки).надписи (что и так отражается в реестре).
Я считаю, и это косвенно подтверждается
приведенным выше разъяснением отдела
нотариата Министерства юстиции РФ, что рукоприкладчик,
ставя свою подпись в присутствии завещателя,
тем самым подтверждает соответствие текста
завещания воле завещателя.
В этой связи представляется
неверным разъяснение Отдела нотариата Министерства
юстиции РФ, согласно которому «незнание содержания
завещания лицом, подписывающимся за завещателя,
не является основанием для отказа в удостоверении
этого завещания». При удостоверении завещания
выяснение истинной воли завещателя имеет
большое значение. Поэтому для определенных
случаев, например, когда завещатель глухонемой,
слепой или же не знает языка, на котором
составляется завещание и ведется делопроизводство
в нотариальной конторе, установлен особый
порядок удостоверения завещаний.
Если удостоверяется завещание от
имени грамотного глухого (глухонемого)
лица и нотариус может объясниться с завещателем при помощи
письма, завещатель сам подписывает завещание;
привлечение переводчика не требуется
и завещание удостоверяется в обычном порядке.
Если же глухой (глухонемой) завещатель
не грамотен, то при удостоверении завещания должен
присутствовать переводчик, имеющий возможность объясниться
с ним, а в самом завещании делается отметка о том,
что текст завещания соответствует воле
завещателя, переведен таким-то переводчиком
(его фамилия имя и отчество).
Завещание грамотного слепого завещателя
удостоверяется в общем порядке с той лишь
разницей, что перед подписью завещателя
указывается, что завещание было прочитано ему в слух
нотариусом (такое же указание должно содержаться
в удостоверительной надписи). Если же слепой
завещатель неграмотен или же не может подписать завещание
ввиду болезни, то завещание также прочитывается ему вслух нотариусом,
а подпись учиняется рукоприкладчиком.
Было бы более целесообразно, если бы рукоприкладчик
подписывал завещание во всех случаях,
когда завещателем является слепой гражданин.
В случае незнания завещателем языка,
на котором ведется делопроизводство в нотариальной
конторе и составлено завещание, текст завещания переводится ему переводчиком
или нотариусом, если он владеет соответствующим языком.
Текст завещания должен содержать отметку о сделанном переводе
и о том, кем текст переведен.
Грамотный завещатель подписывает завещание сам,
а переводчик повторяет подпись буквами на
том языке, на котором составлено завещание,
и скрепляет эту подпись своей. В случае неграмотности
лица, чье завещание удостоверяется в переводе
на другой язык, оно подписывается рукоприкладчиком,
а также, соответственно, переводчиком.
Приведенные правила удостоверения завещаний
лиц, выяснение воли которых затруднено
по тем или иным причинам, я считаю обоснованными.
Действительно, при открытии наследства
после смерти таких завещателей между наследниками
часто возникают судебные споры о действительности
завещания в связи с чем столь подробную регламентацию порядка удостоверения этих
завещаний никак нельзя считать излишней.
Более того, во всех случаях, когда завещатель
сам не может убедиться путем личного прочтения текста
завещания с том, что его воля отражена правильно,
представляется целесообразным предусмотреть обязательное
участие рукоприкладчика в удостоверении
завещания.
Вместе с тем, в приведенных выше
правилах удостоверения завещания лиц,
страдающих теми или иными физическими недостатками
или не владеющих языком, на котором составлено
завещание, выработанных нотариальной
практикой, отсутствуют два необходимых,
на мой взгляд, указания. Во-первых, в тексте
завещания и удостоверительной надписи следует отметить,
что переводчик предупрежден нотариусом
об уголовной ответственности за заведомо
неправильный перевод. Во-вторых, по моему
мнению, в качестве переводчиков так же,
как и рукоприкладчиков, не могут привлекаться
ни лица, назначаемые наследниками по завещанию,
ни отказополучатели, ни выгодоприобретатели,
ни наследники по закону.
В соответствии с Основами законодательства
о нотариате завещание может быть удостоверено:
а) в государственной нотариальной конторе
(ст.10); б) главой администрации городских,
поселковых, сельских округов (если в данном
населенном пункте отсутствуют государственные нотариальные
конторы); в) в консульском учреждении РФ
при посольствах в зарубежных странах.
Наследственное имущество
Имущество гражданина - это совокупность
принадлежащих ему реальных ценностей.
В число этих ценностей входят, в первую
очередь, различные материальные объекты
(вещи); могут входить и другие объекты, например,
права требования. Но, во всяком случае,
в состав имущества не могут входить долги,
а тем более не может имущество состоять
из одних долгов.
Определение точного состава и стоимости наследственного
имущества имеет очень важное практическое
значение. Только определив состав и стоимость наследственного
имущества, можно указать размер доли наследника
в наследственном имуществе, установить,
какие именно предметы входят в эту долю.
Действительной стоимостью наследственного имущества ограничивается
ответственность наследника по долгам,
лежащим на наследстве. Предварительное определение состава и стоимости наследственного имущества необходимо
при уплате государственной пошлины в связи с получением
в нотариальной конторе свидетельства о праве наследования,
подтверждающего права данного лица как наследника.
Как правило, все имущество умершего
гражданина и является наследственным
имуществом (иногда оно называется еще наследственной
массой). Однако в некоторых случаях имущество умершего
гражданина и наследственное имущество могут
не совпадать.
По общему правилу, по наследству
переходят права требования, возникшие из
различных договоров: право требования
о выплате по трудовому договору заработной
платы, которую не успел получить умерший,
право требования об уплате денег, данных
взаймы наследодателем, права гражданина
- собственника жилого дома по договору
жилищного найма в отношении нанимателя
и др.
По наследству может перейти право на
возмещение убытков в связи с невыполнением
договора или причинением вреда имуществу гражданина,
право требования по исполнительному листу,
выданному судом. По наследству может перейти
право на открывшееся, но еще не принятое
наследником в установленный срок наследство.
В случае смерти наследника в период между открытием и принятием наследства
это право переходит по наследству к его
собственным наследникам.
Не может перейти по наследству
принадлежащее данному лицу право пожизненного
пользования вещью: это право неразрывно
связано только с данным лицом и не может быть
уступлено им другому лицу.
Не может быть уступлено при жизни управомоченного
лица и в соответствии с этим не переходит по
наследству право на получение алиментов.
Право на получение алиментов является
правом, неразрывно связанным с данным
лицом (ребенком, нетрудоспособным и неимущим
супругом и т. д.). Не переходит по наследству
право на получение пособия по многодетности.
Не переходят по наследству права, вытекающие
из акта отвода земельного участка под индивидуальное
строительство. Для передачи таких прав
(и обязанностей) в порядке наследования,
так же как и при передаче их при жизни землепользователя,
необходимо подтверждение соответствующего
земельного органа, даваемое в форме надписи на
акте отвода. Имеются и другие имущественные права,
которые также не включаются в состав наследственного имущества умершего
гражданина и не переходят по наследству.
Не переходит по наследству право на долю
умершего члена колхозного двора в имуществе двора.
В случае смерти члена колхозного двора наследование
в имуществе колхозного двора не открывается;
доля умершего члена колхозного двора
из имущества двора не выделяется, а остается
в личной собственности колхозного двора.
Наследование выморочного имущества
Статья 1151.
В случае, если отсутствуют
наследники как по закону, так и по завещанию,
либо никто из наследников не имеет права
наследовать или все наследники отстранены
от наследования (статья 1117), либо никто
из наследников не принял наследства,
либо все наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника
(статья 1158), имущество умершего считается
выморочным.
Выморочное имущество переходит
в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации.
Порядок наследования и учета
выморочного имущества, а также порядок
передачи его в собственность субъектов
Российской Федерации или в собственность
муниципальных образований определяется
законом.
В соответствии со статьей 1171. «Охрана наследства
и управление им»
Для защиты прав наследников,
отказополучителей и других заинтересованных
лиц при возникновении необходимости, в
целях устранения возможности порчи, гибели или
расхищения наследственного имущества
исполнителем завещания или нотариусом
по месту открытия наследства принимаются
меры по охране наследства и управлению
им.