Наследование по завещанию

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2015 в 09:23, курсовая работа

Краткое описание

Цель курсовой работы - освещение и анализ процедуры приобретения и оформления наследства по завещанию.
Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:
- указать общие положения о наследовании;
- охарактеризовать наследование по завещанию.
Объектом курсовой работы являются общественные отношения, возникающие при наследовании по завещанию.

Прикрепленные файлы: 1 файл

курсовая по граж.doc

— 144.00 Кб (Скачать документ)

 

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Наследование как правовой институт уходит своими корнями в далекое прошлое и имеет богатую историю развития и становления. С момента возникновения частной собственности начал возникать вопрос о судьбе имущества умершего собственника. Родственные отношения в ходе эволюции общества играли важную роль, они и были положены в основу законодательного регулирования возможности перехода имущества умершего собственника к его родственникам, исходя из степени кровного родства, либо иных родственных отношений.

Необходимость законодательного регулирования процесса перехода наследственных прав и оформления наследства предопределена естественным положением вещей, которым установлено, что наиболее близкими человеку людьми, как правило, являются его кровные родственники и иные члены его семьи. В поддержании семейных отношений, рождении и обеспечении будущего детей многие видят основную цель жизни. Соответственно, стремление передать не только духовные, но и материальные ценности потомкам является для людей вполне естественным желанием, важным жизненным стимулом. Имеется на то желание человека или нет, но, хотя бы раз в жизни, практически каждому приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Это может происходить в ходе принятия и оформления наследства, либо при подготовке к передаче личного имущества близким людям или иным лицам.

В российской системе гражданского права наследственное право традиционно занимает важное место. В определенном смысле, оно представляет собой синтез практически всех направлений гражданского права. К предмету наследования, прежде всего, относится совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. Право наследования является одним из основополагающих прав гражданина, закрепляемых Конституцией Российской Федерации. Это не просто формальная часть правового статуса человека и гражданина, а реальное право физических лиц, так как оно непосредственно связано с частной собственностью.

Каждому члену общества законодательством Российской Федерации гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все ценности, приобретенные им при жизни, перейдут согласно его воле, а при отсутствии волеизъявления, согласно положениям закона - к близким ему людям. Лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, в соответствии со сложившимися в обществе правовыми и нравственными принципами, наследство в определенной части должно перейти к лицам, к которым сам наследодатель мог быть  не благосклонен (необходимые наследники).

В современном наследственном праве наследование по закону поставлено на второе место после наследования по завещанию.  
Актуальность исследования вопросов, связанных с наследованием по завещанию, определяется тем, что, по-прежнему, гражданами по различным причинам не используются право завещать свое имущество, либо осуществляется распоряжение на случай смерти лишь в отношении части имущества.

По мере установления, расширения и укрепления в нашей стране института частной собственности и совершенствования законодательства о наследовании государство почти выведено из числа возможных наследников, а круг физических лиц - возможных наследников значительно расширился. В собственности граждан находятся широкий спектр различных активов. Поэтому вопросы наследования из  категории    абстрактных   переходят   в категорию практических, если не насущных. А принятие и введение в действие с 1 марта 2002 года части третьей ГК РФ, содержащей раздел V «Наследственное право» предопределило новые подходы к исследованию института наследования по закону в РФ, что еще раз подтверждает актуальность и своевременность написания курсовой работы.

Цель курсовой работы - освещение и анализ процедуры приобретения и оформления наследства по завещанию.

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи:

- указать общие положения о наследовании;

- охарактеризовать наследование по завещанию.

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, возникающие при наследовании по завещанию.

Предметом курсовой работы являются  нормы права, регулирующие порядок приобретения и оформления  наследства в Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общие положения о наследовании

 

1.1. Понятие наследования

 

Наследственное право является одним из древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и других источниках.

История возникновения и развития наследственного права непосредственно в России делится на несколько периодов: 1) период Древней Руси  2) период феодализма 3) дореволюционный период 4) период советского наследственного права 5) современный период.

У русского народа первобытный строй (минуя рабовладельческий) сменился не феодальный только в IX веке. В результате этого было образовано государство - Древняя Русь. В странах Востока и в большинстве государств Европы к X веку уже было разработано уголовное и гражданское законодательство, то у русского народа до этого времени господствовало обычное право. Только в IX веке, на территории Киевской Руси появляется письменный сборник феодального права - «Русская правда», где основания наследственного права имели следующие признаки: наследовали только члены семьи; воля завещателя подчинялась этому порядку; наследодатель не мог завещать своё имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то наследство переходило председателю общественной власти. Согласно «Русской правде» наследование могло иметь место «по завещанию», а также «по закону». Наследование «по закону» имело место, если не было завещания. При наследовании «по закону» наследниками первой очереди были сыновья умершего. Наследство делилось между ними поровну. Круг наследников по завещанию ограничивался детьми и пережившим супругом. Внебрачные дети и дети от рабов не имели права наследования.

Далее история внесла свои коррективы в развитие наследственного права на Руси. Киевская Русь разделилась, на двенадцать самостоятельных земель и теперь на каждой земле были свои законы.1

Источник русского дореволюционного наследственного права - это ч. 1 тома Х Свода законов Российской Империи, который был издан в 1832-1833 гг. Наше дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как целое. В этом его особенность. Оно подразделялось на два самостоятельных наследственных раздела, каждый из которых имел с особый порядок преемства. Родовое имущество могло переходить исключительно к наследникам «по закону». Для остального же имущества существовал общий порядок перехода наследства.

Законодательство Российской Империи рассматривало наследство как «совокупность прав и обязанностей», оставшихся после умершего человека. И, соответственно, закон возлагал на наследников всю полноту ответственности по долгам наследодателя, без ограничения их стоимостью полученного наследства. Исключения допускались только в случае, если наследодатель совершил преступление, при этом причинив имущественный вред другому лицу, а также при наличии бессрочных договорных обязательств, сделанных при жизни наследодателем. В таких случаях наследники отвечали перед всеми кредиторами наследодателя в пределах не более стоимости полученного ими наследства.

Советское государство в области наследственного права сазу же приступило к преобразованиям. Экономическая основа общества старого строя должна была быть дезорганизована. 27 апреля 1918 г. был издан декрет ВДИК «Об отмене наследования». Он отменял право наследования буржуазной собственности. Теперь она после смерти ее владельца становилась государственной. Чтобы не допустить бунтов, по закону супруг и ближайшие родственники умершего (нисходящие, восходящие, братья и сестры), в случае их нетрудоспособности и не способности получить извне прожиточный минимум, получали от госструктур содержание из имущества, оставшегося после смерти их родственника.

Некоторые авторы (Я. Бранденбургский, А. Приградов-Кудрин) приводили это в пример решительного отказа новой власти от института наследования, в том числе и от института наследования трудовой собственности. Другие авторы (П. Орловский, М. Рейхель) не отрицали, что ст. 9 вышеприведенного декрета допускала наследование трудовой собственности. Однако само наследование по этому декрету рассматривалось этими исследователями не как форма преемства имущественных прав, а как частноправовая форма социального обеспечения.

После окончания гражданской войны самой важной задачей нового государства стало восстановление разрушенного народного хозяйства. Ленин писал: «Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой».

В январе 1923 г. был введен в действие Гражданский кодекс РСФСР, утверждённый 4 сессией ВЦИК. Это первый гражданский кодекс РСФСР. Он сразу же после создания стал образцом для подготовки гражданских кодексов других союзных республик. Регулированию наследственных отношений ГК РСФСР посвятил там специальный раздел (ст. 416 - 435).

Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая) был введен в действие с 1 января 1995 г. Но в части наследственного права применялись раздел УН Гражданского кодекса РСФСР, утвержденный Законом РСФСР еще в 1964 году, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР и Республик (в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РСФСР).2

С 1 марта 2002 г. введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ, содержащая раздел «Наследственное право». Достоинство нового Кодекса в том, что его нормы значительно дополняют и конкретизируют положения прежнего законодательства. В новом Гражданском кодексе закреплен тезис об универсальности наследственного правопреемства, который был выдвинут юристами в Древнем Риме. Первый раз здесь дано законодательное определение такого понятия как «наследство», также существенным следует признать уточнение о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью».

Очень важным моментом для охраны интересов наследодателя является сохранение тайны завещания. Статья 1123 обязывает нотариуса, а также любое  другое удостоверяющее завещание лицо, не разглашать до открытия наследства сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае же нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда. Теперь введен институт закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ), то есть до смерти завещателя никто (даже нотариус) не сможет ознакомиться с содержанием завещания. В третьей части ГК РФ по-новому расписаны отношения, которые возникаю в связи с составлением распоряжения правами на вклады в банках. Теперь ГК РФ установил общий правовой режим для наследования прав на денежные средства в банках. Они уже не исключаются из состава наследственной массы (ст. 1128). Очень важным изменением, на мой взгляд, является то, что в действующем ГК РФ закреплено, что завещательный отказ должен быть прописан в завещании.3

Еще серьезным нововведением является расширение круга наследников «по закону» до восьмой степени родства. Сильному реформированию подвергся институт обязательной доли, который изначально был призван охранять имущественные интересы членов семьи умершего. Нововведением следует считать и то, что теперь определяется  срок для предъявления кредиторами своих претензий к принявшим наследство наследникам. Кстати, новые нормы о принятии наследства ужесточают ответственность по долгам умершего, но при этом сохраняется правило: размер ответственности наследника не должно быть больше стоимости перешедшего к нему по наследству имущества.

 

1.2. Субъекты наследственных  правоотношений

 

При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, по мнению Г. С. Лиманского, субъектами наследственного правоотношения признаются, с одной стороны, наследник или наследники, выступающие как одно лицо, порождая множественность лиц, и все иные лица, с другой стороны. И. Б. Рябцева настаивает, что субъектами наследственного правоотношения являются только наследники определенного наследодателя, осуществившие право на принятие наследства. При этом отметим позицию О. Н. Мананникова, по мнению которого другие субъекты гражданского права, с которыми вступает в отношения единственная сторона наследственного правоотношения – наследник (а круг их исчерпывается нотариусом и органами государственной и муниципальной власти) не могут быть отнесены к стороне наследственного правоотношения, так как наследник не вступает с ними в имущественно-стоимостные отношения, касающиеся объекта наследования – наследства. Нотариус вступает с наследником в правовые отношения, регулируемые другим институтом права – нотариатом. А органы государственной и муниципальной власти взаимодействуют с наследником в рамках административно-правовых отношений.

Е. А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники. А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, т.к. «покойники субъектами правоотношений быть не могут».

На наш взгляд, наследодатель – это основная фигура наследственного права, потому что именно его имущество, права и обязанности переходят к наследникам. Однако мы поддерживаем позицию тех авторов, которые не могут согласиться с тем, что наследодатель является субъектом наследственных правоотношений, поскольку с момента смерти гражданина прекращается его правоспособность, а значит, он не может быть субъектом каких-либо правоотношений.4

Наследодателем признается любое физическое лицо или гражданин, объявленный умершим решением суда. Это может быть как ребенок, родившийся живым, но умерший спустя какое-то время, так и человек преклонного возраста. При этом требуется, чтобы у умершего было имущество, которое может переходить по наследству, так как при отсутствии наследства наследование не возникает.

Необходимо отметить, что в юридической литературе существует позиция, согласно которой вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения, П. С. Никитюк ссылается на два обстоятельства. Первое заключается в том, что понятия «гражданская дееспособность и «завещательная деятельность как способность создавать права и обязанности на случай своей смерти для других» не являются тождественными. Второе обстоятельство заключается в том, что вступление в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности. Нам представляется верной позиция Л. Ю. Грудцыной по этому вопросу, которая утверждает, что подобные обстоятельства не являются состоятельными, т.к. основываются на неверном, казуистическом толковании закона. Во-первых, гражданская дееспособность включает в себя и право завещать; во-вторых, нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае. Недееспособные и частично дееспособные лица не могут составлять завещания. После их смерти возможно только наследование по закону. Утрата завещателем дееспособности после составления завещания не влияет на силу последнего.

Информация о работе Наследование по завещанию