Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Августа 2013 в 21:02, курсовая работа
Целью работы является раскрытие основных понятий и положений нормативных правовых актов регулирующих завещательную форму распоряжения имуществом. В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
- изучить процесс развития правового регулирования наследственных правоотношений;
- дать определение понятию «наследование» и определить его основания;
- охарактеризовать субъекты наследственных правоотношений;
- изучить понятие, содержание и формы завещания;
- определить порядок совершения завещания;
- указать проблемы наследования по завещанию.
Введение…………………………………………………...………………………………3
1 Понятие наследования и его правовое регулирование……………………………….5
1.1 Развития правового регулирования наследственных правоотношений…………………………………………………………..…………5
1.2 Понятие и основания наследования………………………………………….…8
1.3 Субъекты наследственных правоотношений…………………………..……..15
2 Наследование по завещанию……………………………………………………….…19
2.1 Понятие, содержание и формы завещания………………………...………….19
2.2 Порядок совершения завещания………………………………………...…….23
2.3 Проблемы наследования по завещанию………………………………………25
Заключение……………………………………………………………………………….32
Глоссарий………………………………………………………………………….……..34
Список использованных источников……………………………………..…………….36
Приложения…………………………………………………………………………..…..37
Версия шаблона |
2.1 |
Филиал |
|
Вид работы |
Курсовая работа |
Название дисциплины |
|
Тема |
Наследование по завещанию |
Фамилия студента |
|
Имя студента |
|
Отчество студента |
|
№ контракта |
Введение…………………………………………………...
1 Понятие наследования
и его правовое регулирование……
1.1 Развития правового
регулирования наследственных
1.2 Понятие и основания
наследования………………………………………….…
1.3 Субъекты наследственных
правоотношений…………………………..……..
2 Наследование по завещанию……………
2.1 Понятие, содержание
и формы завещания………………………...…
2.2 Порядок совершения
завещания………………………………………...…….
2.3 Проблемы наследования по завещанию………………………………………25
Заключение……………………………………………………
Глоссарий………………………………………………………
Список использованных
источников……………………………………..…………
Приложения……………………………………………………
Каждый человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону как при жизни, так и после смерти: завещать свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам, а также государству и юридическим лицам. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования.
Наследование имеет важное значение как для материальной заинтересованности граждан в осуществлении своих прав, так и с морально-этических позиций, служит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе.
Наследственное право традиционно занимает в системе гражданского права особое место. После принятия Государственной Думой и одобрения Советом Федерации Президент РФ 26 ноября 2001 года подписал долгожданную третью часть ГК РФ, которая вступила в силу 1 марта 2002 года, которая призвана урегулировать отношения в области наследственного и международного частного права.
Третья часть
Гражданского кодекса Российской Федерации
первоочередным при определении
наследников устанавливает
Составление завещания
это ответственный процесс, завещание,
как документ должно быть надлежащим
образом оформлено и
Объект исследования - гражданские правоотношения, возникающие вследствие наследования по завещанию, предмет исследования - наследование по завещанию.
Целью работы является раскрытие основных понятий и положений нормативных правовых актов регулирующих завещательную форму распоряжения имуществом.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
- изучить процесс развития правового регулирования наследственных правоотношений;
- дать определение
понятию «наследование» и
- охарактеризовать субъекты наследственных правоотношений;
- изучить понятие, содержание и формы завещания;
- определить порядок совершения завещания;
- указать проблемы наследования по завещанию.
1.1 Развития правового регулирования наследственных правоотношений
Институт необходимого наследования возник в Древнем Риме и прошел через всю его историю. Причина его создания - стремление ограничить беспредельность свободы завещания в интересах наиболее близких к завещателю лиц. Уже в эпоху первых императоров завещатель должен был непременно оставить известным лицам определенную часть своего имущества, если не имел уважительных причин поступить иначе. Такая часть получила название «обязательной доли» - pars legitima.1 В Древнем Риме легаты обременяли только наследников по завещанию. Однако в период империи наряду с легатами получает юридическую силу другая форма отказов - фидеикоммиссы. Среди прочего они отличались от легатов и тем, что могли быть возложены не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В Древнем Риме размер легата в силу закона Фальцидия (40 г. до н.э.) не мог превышать трёх четвёртых наследства. Оставшаяся часть наследства, так называемая quarta Falcidia («Фалышдиева четверть»), переходила обремененному наследнику. Правда, он мог передать легатарию все наследство полностью, включая quarta Falcidia. Такое действие рассматривалось не как дарение, а как выполнение морального долга перед покойным. Кроме легата и наследования в римском праве существовало понятие вилы приобретений по случаю смерти, то есть - donatio mortis causa - дарение, вступающее в силу после смерти дарителя. Здесь, можно было установить условие (condicio), в силу которого одаренный приобретает имущество после смерти дарителя только в том случае, если сам предоставит какую-либо выгоду третьему лицу.2 Институт подназначения наследников сложился в римском частном праве. В позднюю эпоху в Риме различали две разновидности наследственной субституции: обычное подназначение (substitutio vulgaris) и подназначение малолетнему (substitutio pupillaris). Суть обычной субституции заключалась в том, что помимо основного назначался второй наследник на случай, если первый назначенный наследник (institutus) не хотел или не мог принять наследство. Подназначенный наследник назывался заместителем (substitutes). Субституция для малолетнего имела место, когда завещатель назначал наследником несовершеннолетнего и подназначал ему другого наследника на тот случай, если наследник умрет, не достигнув совершеннолетия. И, наконец, уже в постклассический период было разработано подназначение для как бы малолетнего (substitutio gnasi pupillaris). Оно применялось на тот случай, если назначенный наследник был умалишенным и умирал, не достигнув выздоровления.3 Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно и русскому дореволюционному законодательству. Однако выражалось оно не в установлении обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в западных губерниях Российской империи.4 До принятия Основ гражданского законодательства 1961 года принцип свободы завещания в отечественном праве ограничивался возможностью оставить имущество постороннему лицу лишь при отсутствии наследников по закону.5 Значительной спецификой обладает совершение завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках. Причем исторически отношение законодателя к «завещательной судьбе» таких прав заметно менялось. Банковские вклады до принятия Основ гражданского законодательства 1991 года чаще всего наследовались в особом порядке, призванном создать льготы, привлекавшие вкладчиков в государственные банки («сберегательные кассы»). Суть его заключалась в том, что при наличии специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти определенному лицу или государству он не входил в состав наследственного имущества. Этот особый порядок был отменен п. 4 ст. 153 Основ гражданского законодательства6, согласно которому вклады граждан в банках должны были наследоваться по общим правилам. Хранящиеся в Сберегательном банке РФ и завещанным специальными распоряжениями вкладчиков, был возвращен особый режим, который выражался в следующем:
1) для его получения не
2) его получение не было связано
с какими-либо сроками с
3) из завещанного вклада не выделялась обязательная доля. Более того, он не принимался в расчет при определении размера этой доли;
4) из такого вклада не могли быть удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика;
5) лица, получившие такой вклад, освобождались от обязанностей по возмещению расходов по уходу за наследодателем, на его похороны, содержание иждивенцев и др.
Расширение свободы завещания в законодательстве 60-х годов и в действующем законодательстве несомненно является позитивной тенденцией. Завещателю необходим достаточный простор при определении тех, кого лично он хочет обеспечить после своей смерти. Ведь, свободно выражая свою волю, завещатель определяет «судьбу» наследственного имущества с учетом фактических отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не совпадать с перечнем законных наследников.7 По ГК РСФСР 1964 года обязательная доля составляла не менее двух третей той доли, которая причиталась бы каждому из необходимых наследников при наследовании по закону. Уменьшение размера обязательной доли действующим ГК РФ свидетельствует о некотором расширении свободы завещания в современной России.8 Ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только наследника по завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.9
Таким образом, наследственное право является одним из более старых правовых институтов. Появление наследственного права поставило перед юристами и обществом множество вопросов: что делать с имуществом после смерти человека, кому оно обязано принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений. Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строиться на общих принципах, законодательство разных стран имеет значительные различия в правовом регулировании наследственного права. Основным законодательным актом, регулирующим наследование является третья часть Гражданского Кодекса Российской Федерации.
1.2 Понятие и основания наследования
Согласно ст. 1110 ГК РФ наследование - это переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Наследственное правопреемство является универсальным (общим) и это означает, что наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору - отказаться.
Как для наследования по закону, так и по завещанию характерна универсальность правопреемства. Единственным исключением является случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается, в этом случае правопреемство каждого из наследников будет сингулярным (частным).
При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя считать отказополучателя (ст. 1137 ГК) наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.10
Гражданским Кодексом РФ предусмотрены два основания наследования: по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, т.е. основной случай наследования по закону - отсутствие завещания. Но, в то же время, наследование по закону может наступить и при наличии завещания. Это может произойти в следующих случаях:
- если наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц;
- если наследодатель распорядился в завещание лишь частью своего имущества;
- если завещание признано в целом, либо в части недействительным;
- если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В наследство могут входить
вещи, принадлежавшие наследодателю
на праве собственности или ином
вещном праве (квартира, жилой дом, дача,
земельный участок, находившиеся в
собственности наследодателя
Однако не все имущественные
права и обязанности
Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (например, ст. 1185 ГК).
Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112 ГК, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.
Также следует отметить, что сказанное выше об исключении из состава наследства алиментов, платежей в возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для этих сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой.
Как отмечалось, закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода такого права к иному лицу. По общему правилу допустимость правопреемства и, следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе применительно к конкретным личным неимущественным.