Наследование по закону

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 11:19, курсовая работа

Краткое описание

цель данной дипломной работы – исследовать наследование по закону. Исходя из вышеобозначенной цели, мы ставим перед собой следующие задачи:
- рассмотреть развитие законодательства о наследовании в гражданском праве РФ;
- проанализировать правовое регулирование наследования по действующему законодательству;
- рассмотреть общие положения наследования по закону;
- выделить субъектов наследования по закону;
- проанализировать порядок приобретения наследства по закону.

Содержание

Введение
Глава 1. Правовая система наследования по закону
1.1. Понятие наследования по закону
1.2. Источники наследования по закону
1.3. Функции наследования по закону
1.4. Сравнительный анализ наследования по закону 26
Глава 2. Порядок наследования по закону
2.1. Очередность призвания наследников к наследованию. Наследники 1 по 8 очередей.
2.2. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
2.3. Право на обязательную долю в наследовании
2.4. Доказательства на право наследования по закону. Выморочное имущество
Глава 3. Порядок вступления в наследство
3.1. Время и место принятия наследства
3.2. Способы принятия наследства
Глава 4. Отказ от наследства
4.1. Недостойные наследники
Заключение
Список используемых источников
Перечень принятых терминов
Приложения

Прикрепленные файлы: 1 файл

Наследование по закону(2).docx

— 181.59 Кб (Скачать документ)

Согласно ст.1149 части третьей  ГК РФ на обязательную долю имеют право  несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе  и усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы  умершего.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся части наследственного  имущества, даже если оно приведет к  уменьшению прав других наследников  по закону на эту часть имущества, а при наследовании не завещанной части имущества для осуществления  права на обязательную долю – из той части имущества, которая  не завещана.

В обязательную долю засчитывается  все, что наследник, имеющий право  на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе  стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права  на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность  передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право  на обязательную долю, при жизни  наследодателя не пользовался, а  наследник по завещанию пользовался  для проживания (жилой дом, квартира, дача и т.п.) или использовал в  качестве основного источника получения  средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих  право на) обязательную долю, уменьшить  размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Для определения всей наследственной массы наследник по завещанию  или наследник, имеющий право  на обязательную долю, вправе просить  нотариуса о принятии мер к  охране наследственного имущества.

Например, наследодатель  завещал брату автомашину стоимостью 60000 руб. и дочери – паенакопление  в ЖСК в сумме 80000 руб. Единственная наследница по закону дочь наследодателя, будучи инвалидом 3 группы, обратилась в нотариальную контору с просьбой выделить ей обязательную долю в автомашине. В свою очередь наследник по завещанию  просил принять меры к охране наследственного  имущества в квартире умершего, в  результате чего нотариусом были описаны  предметы домашней обстановки и обихода  на сумму 40000 рублей. В данном примере  дочери положена обязательная доля в  сумме 90000 рублей, т.е. половина от 180000 рублей. Между тем по завещанию ей причитается  паенакопление 80000 рублей, а также  к ней перешло имущество на сумму 40000 рублей, находящееся в квартире, в корой она проживала совместно  с наследодателем. Таким образом, ей обеспечена обязательная доля, и  нотариус в данной ситуации должен выдать наследникам по завещанию  свидетельства согласно воле завещателя.

Необходимо учитывать, что  нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь известного ему завещанного  имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выдаются не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например, автомашина или жилой дом) Поэтому  нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из другой части  наследственного имущества он может  самостоятельно и непосредственно  истребовать от наследников по завещанию  либо предъявить иск в судебном порядке  о выделении этой доли.

Вторым важным критерием  при определении размера обязательной доли в наследстве нотариус должен учитывать число всех наследников  по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был  изменен завещателем (в том числе  учитывать и внуков имеющих право  на наследство по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как  наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю указать в своих наследственного  имущества, даже если это приведет к  уменьшению прав других наследников по закону на данную часть имущества, а при недостаточности, не завещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю будет  засчитываться все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию.

В том случае, если осуществление  права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым  наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя  не пользовался, а наследник по завещанию  пользовался для проживания (квартира, жилой дом и т.д.) либо использовал  в качестве основного источника  получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд вправе, учитывая имущественное  положение наследников, имеющих  право на обязательную долю, уменьшить  размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Выморочное имущество.

Согласно статье 1151 третьей  части Гражданского кодекса РФ выморочное имущество – имущество, переходящее  к государству по праву наследования (по закону) в случае, когда:

- нет других наследников  ни по закону, ни по завещанию;

- все наследники лишены  права наследования в завещании;

- все наследники не  приняли наследство;

- все наследники отказались  от наследства в пользу государства;

- наследники по закону  отсутствуют, а завещание касается  только части имущества, остальная  часть переходит к государству;

- все наследники признаны  недостойными;

- все имущество наследодатель  завещал государству.

Порядок наследования и учета  выморочного имущества, а также  порядок передачи его в собственность  субъектов Российской Федерации  или в собственность муниципальных  образований определяется законом.

Если кто-нибудь из наследников  отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит  причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества  наследодателя, остальная часть  переходит к государству. При  этом не нужно осуществлять никаких  действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству  нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого  имущества и свидетельство о  праве государства на наследство.

Входящее в состав наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся наследнику право  на долю в авторском вознаграждении прекращается.

При наследовании выморочного  имущества отказ от наследства не допускается статья 1157 третьей части  Гражданского кодекса.

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод:

Право на наследование по закону получают в равных долях дети наследодателя (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) наследодателя. К числу наследников первой очереди  относятся также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

На основании анализа  норм ГК РФ делается вывод о том, что в рамках первой очереди к  наследованию могут быть призваны не только родственники наследодателя (чье  родство основано на происхождении  или призванные на основании записи о рождении), но и те граждане, которые  находились с умершим в супружеских  отношениях и отношениях, возникших  из усыновления (удочерения).

Включение в число наследников  третьей очереди двоюродных братьев  и сестер наследодателя является ошибкой законодателя. Двоюродные братья и сестры не могут призываться  и как самостоятельные наследники, и как лица, представляющие своих  умерших родителей. В связи с  этим вносится предложение об исключении двоюродных братьев и сестер из числа  наследников по закону третьей очереди.

В четвертую очередь право  на наследование по закону в РФ получают другие родственники наследодателя  до шестой степени родства включительно, причем, родственники более близкой  степени родства имеют преимущественное право на наследство относительно родственников  более далекой степени родства. В этой связи в диссертации  обращается внимание на неопределенность формулировки "имеют преимущество". Это преимущество может проявляться  как в возможности самого наследования, так и в размере наследственной доли. Кроме того, на практике достаточно сложно, а иногда и невозможно доказать шестую степень родства.

Анализ правоприменительной  практики показывает, что трудности  вызывает отсутствие в законодательстве такого понятия, как "степень родства", а также перечня лиц, которые  относятся к каждой из них.

На основании исследования норм законодательства о наследовании можно сделать вывод о том, что критериями отнесения граждан  к наследникам по закону являются запись о рождении, состояние в  браке, усыновлении и нахождение на иждивении. К иждивенцам, кроме  того, предъявляются и дополнительные требования, а именно: субъективные характеристики наследника (возраст, нетрудоспособность, срок нахождения на иждивении и факт совместного проживания), которые  влияют на возможность призвания  к наследованию и размер наследственной доли.

Мнение о том, что именно запись о рождении, а не рождение является критерием отнесения граждан  к наследникам по закону, обосновывается тем, что само по себе рождение не имеет  юридического значения до тех пор, пока не будет произведена соответствующая  запись. Так, в качестве родителей  ребенка, рожденного суррогатной матерью  или в результате искусственного оплодотворения, будут записаны супруги, давшие согласие на применение такого метода искусственной репродукции  человека, но не сама суррогатная мать (при ее согласии) или донор. Наличие  генетического родства в случае смерти суррогатной матери не делает ребенка ее наследником. Ребенок, в  отношении которого не установлено  отцовство, не сможет быть призван к  наследованию после смерти своего генетического отца, если органами записи актов гражданского состояния не будет произведена соответствующая запись.

3. Приобретение  наследства по закону

3.1. Время и место  открытия наследства

Наследство открывается  со смертью наследодателя. Со временем открытия наследства закон связывает  определение:

1) круга наследников, призываемых  к наследству;

2) состава наследственного  имущества;

3) начала исчисления, сроков  на принятие наследства или  отказа от него наследниками;

4) начала исчисления сроков  на предъявление претензий кредиторами;

5) момента возникновения  права наследников на наследственное  имущество;

6) срока для выдачи  свидетельства о праве на наследство;

7) законодательства, которым  следует руководствоваться (к  наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия  наследства, если иное не предусмотрено  законом).

Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. При объявлении судом общей юрисдикции безвестно  отсутствующего лица умершим, в соответствии с положениями главы 28 ГПК РСФСР, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в  законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя  умершим. Если факт смерти наследодателя  достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В  случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание  предполагать его гибель от определенного  несчастного случая, суд может  признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

По действующему законодательству РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его  постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение  пяти лет, а если он пропал без вести  при обстоятельствах, угрожавших смертью  или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного  случая, – в течение шести месяцев.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести  в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерством обороны или решением суда. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести или безвестно  отсутствующий в связи с указанными обстоятельствами, должен быть объявлен умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного  лица (супруга, родителей, родственников, кредиторов и др).

В исковом заявлении о  признании лица умершим заинтересованные лица должны указать фамилию, имя  и отчество, год рождения и место  рождения этого лица; последнее известное  им его место жительства и место  работы; для какой цели необходимо признание лица умершим (например, для  получения наследства). В подтверждение  факта заявитель указывает свидетелей, которых следует опросить в судебном заседании, а также представляет другие доказательства безвестного  отсутствия.

Для определения времени  открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной  смерти наследодателей, связанных между  собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день оформление наследственных прав должно производиться раздельно  по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками).

Факт и день смерти наследодателя  подтверждаются свидетельство органов  загса о смерти наследодателя, извещением или иным документом о его гибели, выданным органом Министерства обороны (в случае гибели наследодателя в  связи с военными действиями). Решения  народного суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации  смерти либо факта смерти лица в  определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты  нотариусом в подтверждение факта  смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получения  свидетельства о смерти, в последствии  представляемого наследниками нотариусу. В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о  смерти нотариус вправе самостоятельно потребовать из органов загса  копию актовой записи о смерти наследодателя. Необходимо учитывать, что если в свидетельстве о  смерти Наследодателя указан только месяц или год его смерти, то временем открытия наследства, по аналогии со ст. 192 ГК РФ, следует считать соответственно последний день указанного месяца или 31 декабря указанного года.

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества  или его основной части.

Информация о работе Наследование по закону