Контрольная работа по "Римскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 11:18, контрольная работа

Краткое описание

Работа содержит задания по дисциплине "Римское право" и ответы на них

Прикрепленные файлы: 1 файл

титул РП.doc

— 98.00 Кб (Скачать документ)

Предметом договора могли  являться как юридические действия, так и какие либо услуги. Поверенный обязан был исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Лишь в некоторых случаях поверенному давалось право отступать в интересах доверителя от его указаний.

Доверитель был обязан возместить поверенному понесенные издержки и обеспечить его средствами, необходимые для исполнения поручения. Подлежал возмещению также ущерб, понесенный поверенным по вине самого доверителя.

Договор поручения прекращался: если поверенный уже исполнил поручение; в случае отказа поверенного от исполнения договора; в случае смерти доверителя или поверенного.

Договор заключался на определенный и неопределенный срок, доверитель был вправе отменить поручение, а  поверенный отказаться от него в любое  время.

 

 

Задание 2. Какие институты  существовали в римском праве.

 

В системе римского права  Римские юристы выделяли две крупнейшие области римского права: публичное (ius publicum) и частное (ius privatum) право. За основу деления был взят характер защищаемых интересов.

Публичному праву противостоит частное. К области ius privatum принадлежат нормы, ограждающие имущественные интересы отдельных лиц. В частном праве преобладает диспозитивный метод регулирования. Субъекты частных правоотношений равны как в своем праве вступать в эти отношения, так и в своем праве самим определять их. Развитие римского частного права не было однородным, а происходило одновременно по нескольким направлениям. Поэтому по термином "ius privatum" обыкновенно подразумевается совокупность трех параллельных систем: цивильного права (ius civile) , права народов (ius gentum) и права преторского (ius praetorium) . Римское частное право делилось на несколько основных институтов: семейное право, наследственное право, вещное право и обязательственное право.

Вещное  право-  случай, когда лицо имеет право на вещь, которое предоставляет его носителю возможность непосредственного воздействия на вещь. К вещным правам относится право собственности (в связи с которым изучается также фактическое владение вещью) и право на чужие вещи. В последнюю группу входят: сервитутное право, залоговое право (или право залога), а также эмфитевзнис (вещное право долгосрочного, отчуждаемого, наследственного пользования чужим сельскохозяйственным участком за вознаграждение) и суперфиций (вещное долгосрочное, наследственное и отчуждаемое право пользоваться за вознаграждение строением на чужом земельном участке).

Сервитут (servire) можно определить как вещное право пользования чужой вещью в том или ином отношении. Позднее на ряду с сервитутами, возникшими на почве соседских поземельных отношений, появилась другая категория сервитутных прав, уже не обязательно в пользу соседа и не обязательно на пользование землей, а на любое имущество и в пользу какого-либо другого лица, не являющегося соседом. Отсюда получилось деление сервитутов на две категории: так называемые предиальные (praedium) и личные. Это различие проводилось по субъекту права: личный сервитут принадлежал определенному лицу персонально; предиальный сервитут принадлежал лицу как собственнику земельного участка. Так как предиальный сервитут принадлежал лицу не персонально, а как собственнику господствующего участка, то смена господствующего участка автоматически вызывала и смену субъекта предиального сервитута.

Залоговое право- представляет собой разновидность прав на чужие вещи. Назначение этого права состоит в обеспечении исполнения обязательств. Такое право обращения взыскания (в случае неисполнения обязательств) на определенную заранее вещь: 1) независимо от того, продолжает она принадлежать должнику или нет, и 2) предпочтительно перед всеми другими требованиями, называется залоговым правом.

Та черта залогового права, что вещь, заложенная собственником, продолжает оставаться предметом залога и тогда, когда она перешла  в собственность другого лица, означает, что залоговое право пользовалось абсолютной защитой (т.е. против всякого, у кого заявленная вещь окажется). В развитом римском праве содержание залогового права состояло в праве субъекта залогового права в случае неудовлетворения обязательства, в обеспечение которого установлено залоговое право, вытребовать заложенную вещь из рук всякого третьего лица, продать ее и из вырученной суммы удовлетворить себя по обязательству предпочтительно перед всеми другими взыскателями.

Так как залоговое  право предназначено к тому, чтобы обеспечивать какое-то обязательство, то оно являлось правом придаточным и существовало лишь постольку, поскольку существовало обеспечиваемое залогом обязательство.

Первоначальной формой залога была сделка, состоявшая в следующем. Посредством манципации должник передавал в обеспечение долга вещь на праве собственности с оговоркой, что в случае удовлетворения по обязательству, обеспеченному залогом, заложенная вещь должна быть передана обратно в собственность должника.

Другой формой залога служил pignus, называемый нередко «ручным закладом». При этом в форме залога вещь передавалась не в собственность, а только во владение; при этой передаче добавлялось условие, что в случае удовлетворения по обязательству вещь должна быть возвращена обратно.

Обязательственное право. Общее различие вещных и обязательственных прав обычно проводят по объекту права: если объектом является вещь, то право считается вещным; если объектом права служит действие другого лица, связанное с возможностью субъекта права требовать совершения данного действия (или воздержания от него), то тогда налицо обязательственное право. Однако некоторые ученые считали, что объектом обязательства является свободное лицо, равноправное в гражданском отношении с самим субъектом, а уже субъект (веритель) имеет юридическую власть потребовать от объекта совершения каких-либо заранее определенных действий.

Защита обязательства  как правовой связи считается  существенным элементом. Поэтому иногда говорят, что при отсутствии исковой  защиты нет обязательства. Обязательство основывается на доверии, имеет кредитную природу, так как представляет собой отношение, рассчитанное на будущее время. Поэтому объект обязательства является мыслимым, то есть условленное действие должно быть совершено в будущем.

Обязательство включает право кредитора требовать и соответствующую этому праву обязанность должника исполнить требование.

В свою очередь обязательства  делятся на несколько видов в  зависимости от источника их возникновения, то есть события, способного создать обязательственные отношения. Таким образом, в римском праве периода Юстиниана была признана четырехчленная классификация обязательств:

- деликтные;

- договорные;

- как бы деликтные;

- как бы договорные.

Многие исследователи  указывают на то, что четырехчленное деление обязательств содержит два неясных термина: quasi ex delicto и quasi ex contractu. Из этих понятий явствует лишь то, что речь идет о сходстве ответственности, то есть должник по quasi ex delicto должен обсуждаться как должник по деликту (то же самое с quasi ex contractu). Договор считается наиболее распространенным источником обязательства в Древнем Риме. Это обстоятельство позволяет говорить о целом правовом массиве, который именуется договорным правом.

Понятие договора, как  правило, определяется как дозволенное римским правом соглашение воль двух или нескольких лиц, направленное на установление обязательства. Наиболее важным источником обязательств в Риме был договор. Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных аспектов договорных отношений простых товаровладельцев. Таким образом, договорное право выполняло служебную роль. Договоры иногда даже мешали прогрессированию торгового оборота, становясь предметом консерватизма, что в конечном счете приводило к изменениям в договорном праве. Непосредственное, приоритетное и определяющее влияние изменений в хозяйственной жизни на договорное право проявляется, во-первых, в процессе постепенного отказа от древнего формализма и придания юридической силы неформальным договорам. Во-вторых, изменилась и процедура толкования договоров. Если в древнем праве господствовали сделки строгого права (stricti iuris) , при интерпретации которых судья учитывал не действительное намерение сторон, а буквальное волеизъявление, то по мере совершенствования экономики на форму стали смотреть как на средство выражения мысли. Поэтому при договорных спорах сделки истолковывались "по доброй совести", то есть с учетом реальной воли сторон. Такие сделки стали называться negotia bonae fidei. Все новые неформальные договоры были сделками bonae fidei. В-третьих, если древние формальные договоры строгого права были односторонними, то все новые неформальные договоры являлись двусторонними или синналагматическими (то есть каждый участник, приобретая как права, так и обязанности, выступал одновременно должником и кредитором).

Формализм олицетворяет целую эпоху в развитии договорного  права в Риме. В сущности, формализм как явление в праве так и не сошел окончательно со сцены римской юриспруденции вплоть до последних веков существования Рима. Но обычно все-таки формализм считают характерной чертой древнейшего периода.

Система договоров в  Древнем Риме была своеобразной и  достаточно сложной. Дело в том, что  в римском праве в силу его  консерватизма принципиальное признание коснулось только определенных договорных типов. Поэтому для юридической силы договоров была необходима не только согласная воля сторон, но и соответствие договоров определенному типу. Из этого возникло основное деление договоров на контракты (договоры, признанные цивильным правом, типичные) и пакты (неформальные соглашения, неподходящие ни под какой тип и, стало быть, немеющие исковой защиты). При проведении классификации контрактных обязательств римляне подразделяли их на 4 группы, возникающие посредством передачи вещи (res), путем произнесения слов (verba), на письме (litterae) и путем соглашения (consensus).

Семейно-правовые отношения. В семейно - правовых отношениях римского государства существовало четыре основных направления:

1) Римская семья;

2) Брак;

3) Личные и имущественные  отношения между супругами;

4) Отцовская власть.

Римская семья представляет законченный тип промежуточной  патриархальной семьи, объединявшей под  властью главы семьи (домовладыки), жену, детей, других родственников, кабальных, а также рабов.

При браке жена поступала  под власть мужа на одинаковых основаниях с его детьми . Первоначально власть мужа была неограниченной, но по мере развития хозяйственной жизни и на ее основе общего культурного развития власть мужа была введена в известные рамки. Но принцип главенства мужа и подчинения жены проводился последовательно в течении всего того времени, пока существовала практика браков cum manu. При браке sine manu жена остается под властью своего отца, т.е. остается в составе прежней семьи, а если до брака женщина была самостоятельна то она сохраняла самостоятельность и после вступления в брак. Тем не менее главенство мужа сказывалось и при браке sine manu. Жена получала имя и сословное положение мужа; местожительство мужа было обязательным местожительством и для жены; муж мог исковым порядком истребовать жену от всякого третьего лица у которого она находилась, и т.п. При браке cum manu все имущество жены поступало в полную собственность мужа, сливаясь нераздельно с имуществом, принадлежавшим ему до брака. Даже в случае прекращения брака имущество, принесенное женой, не возвращалось ей; она получала лишь известную долю в порядке наследования в случае смерти мужа. При браке sine manu имущество супругов оставалось раздельным. Даже простое управление имуществом жены принадлежало мужу при браке sine manu только тогда, когда жена сама передаст ему имущество для этой цели; в таком случае отношения между супругами определялось на основании договора - поручения. Отцовская власть возникает с рождением сына или дочери от данных родителей в законном браке, а также путем узаконения или усыновления.

 

 

 

Задание 3. Сформулируйте  развернутое определение понятий:

Proprietas, usucapio, obligation, vis maior.

 

Proprietas (право собственности)- право собственника распоряжаться принадлежащей ему вещью по своему усмотрению вплоть до уничтожения. Первоначально римское право не знало термина собственность (proprietas). В древнейший период собственность обозначалась словами «моя вещь», «наша вещь» (pleno iure), т. е. «в полном праве». Когда речь идет о правомочиях собственника, то обычно имеется в виду известная триада: владение, пользование, распоряжение. Право собственности принципиально не ограничивается. Собственность рассматривалась римскими юристами как наиболее полное право лица на вещь. Отдельный собственник всевластен. Тем не менее, до какой-то степени право собственности ограничивалось так называемыми сервитутами, известными уже Законам XII таблиц. Полномочия собственника могли ограничиваться по двум основаниям: по закону и по волеизъявлению самого собственника. Законодательные ограничения устанавливались в интересах других собственников. Ограничения бывают негативные, т. е. это обязанность лица (собственника) воздерживаться от каких-либо действий (in non faciendo), и позитивные (in patiendo), т. е. обязанность собственника терпеть действия других лиц.

Usucapio (приобретательная давность)- приобретение права собственности в силу давности фактического владения, а также само давностное владение. Чтобы собственность на какие-либо вещи надолго или навсегда не оставалась неизвестной, была введена приобретательная давность, как способ приобретения собственности лицом, владеющим вещью, но не являющимся ее собственником, если он выполнял определенные условия, предусмотренные правом. Условия приобретения собственности путем постоянного владения в течение одного или двух лет были следующими: для движимого имущества — один год, для недвижимого — два года. Приобретательная давность не распространялась на украденные предметы, на предметы, отнятые силой, на res mancipi женщины под опекой агнатов, если они были отчуждены без согласия агнатов, и на участки с погребениями.

Obligation (обязательство)- по определению позднейшего римского права представляет собой юридическое отношение между двумя лицами, в силу которого одно из них - creditor - имеет право требовать от другого - debitor - исполнения чего-либо в свою пользу. Содержание обязательств может быть чрезвычайно разнообразно. Обязательство есть та юридическая форма, посредством которой люди удовлетворяют свои нужды. Обязательственные отношения появляются из различных источников. Многие из них устанавливаются самим законом - obligatio ex lege; большинство, однако, является результатом частных действий, причем эти действия будут или правонарушениями, деликтами (кража, уничтожение или повреждение чужого имущества и т.д.), или же юридическими актами (например, договор купли-продажи и т.д.). Всякое обязательство, каково бы ни было его содержание, создает известную юридическую связь между его сторонами, кредитором и должником.

Информация о работе Контрольная работа по "Римскому праву"