Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2014 в 20:47, контрольная работа
Актуальность исследования. Институт наследования возник несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др.
Как известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка наследования. Однако современная реальность в конце 90-х годов привела к высокой степени несовместимости новых общественно-экономических условий и старых правовых норм
Введение…………………………………………………………………….. 3
1 Источники наследственного права
2. Особенности наследственных правоотношений …………….…………..5
3. Правомочия наследника ………………………. ………………………. . 8
3.1 Правомочие принятия наследства ...……………………………………. 8
3.2 Способы принятия наследства …..……….…………………………….. 12
4. Правомочия наследодателя…………………..………………………….. 21
4.1 Право завещания…………………………………………………………. 21
4.2 Ограничение свободы завещания………………………………………..27
5.Порядок наследования выморочного имущества.
Заключение ………………………………………………………………….. 30
Список использованных источников и литературы......………….………..
Введение…………………………………………………………
1 Источники наследственного права
2. Особенности наследственных
правоотношений …………….…………..5
3. Правомочия наследника ……………………….
………………………. . 8
3.1 Правомочие принятия наследства
...……………………………………. 8
3.2 Способы принятия наследства
…..……….…………………………….. 12
4. Правомочия наследодателя…………………..……………………
4.1 Право завещания………………………………………………………
4.2 Ограничение свободы завещания………………………………………..27
5.Порядок
наследования выморочного
Заключение …………………………………………………………………..
30
Список использованных источников
и литературы......………….……….. 32
Введение
Актуальность
исследования. Институт наследования
возник несколько тысячелетий назад с
появлением частной собственности. Упоминание
о наследовании можно найти в самых первых
письменных источниках: глиняных табличках
Шумера, египетских папирусах и др.
Как известно, наследственное
право занимает одну из лидирующих позиций
среди наиболее консервативных институтов
права. Это подтверждается почти сорокалетним
сроком существования прежнего порядка
наследования. Однако современная реальность
в конце 90-х годов привела к высокой степени
несовместимости новых общественно-экономических
условий и старых правовых норм. Общественно-экономический
ход развития наследственных правоотношений
обусловил уход от правил, установленных
еще в советские времена, уже не способных
сегодня в должной степени содействовать
нормальному развитию гражданско-правовых
отношений.
Принятие Государственной Думой
Российской Федерации 1 ноября 2001 года
третьей части Гражданского Кодекса РФ,
содержащей нормы наследственного права,
явилось ответом на требование времени,
общественно-политической и экономической
ситуации в нашей стране и стало очевидным
ключевым звеном реформирования российского
гражданского законодательства. Положения
части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно
изменяют ранее действовавший порядок
наследования: расширен круг наследников
по закону, введены новые формы завещательных
распоряжений, но новому урегулированы
отдельные процедурные вопросы принятия
наследства, включены дополнительные
положения о порядке наследования и разделе
некоторых видов наследственного имущества
и т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается
преемственность основных положений и
принципов ранее действовавшего законодательства
РФ, которое регулировало наследственные
правоотношения.
Таким образом, степень интереса к наследственному
праву в настоящее время резко повысилась,
достигнув наивысшей точки своего развития.
Важность наследственного права,
базирующегося на основах частной собственности,
его роль на современном общественно-экономическом
этапе развития нашей страны, актуальность
темы, определяют цель курсовой работы,
связанной с изучением института наследования
в Российской Федерации.
Основная цель настоящей работы
заключается в изучении теоретических
вопросов, касающихся участников наследственных
правоотношений.
Объектом исследования являлись
общественные отношения, связанные с переходом
(наследованием) после смерти гражданина
принадлежавших ему на праве частной собственности
вещей, имущества, а также имущественных
прав и обязанностей к одному или нескольким
лицам (наследникам).
Предметом исследования служили
особенности, закономерности и сущность
наследственных правоотношений.
В задачи исследования входило:
1. Изучение действующего гражданского
законодательства России, в частности
части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых
актов;
2. Изучение наследственных
правоотношений;
3. Рассмотрение правомочий
участников наследственных правоотношении.
Источники наследственного права
Источники наследственного права - нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения по наследованию.
Наследственное право входит в число основных прав человека, гарантируемых Конституцией РФ. Вопросы наследственного права регулируются Конституцией РФ:
Гарантируется право наследования (п. 4 ст. 35);
Право частной собственности охраняется законом (п. 1 ст. 35);
Каждый вправе иметь в собственности имущество (п. 2 ст. 35);
Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда (п. 3 ст. 35).
Необходимо отметить, что эти принципы полностью соответствует Всеобщей Декларации прав человека и Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Конституционная норма ограничивается лишь общей формулировкой, подробная же регламентации права наследования содержится в специально посвященных этому институту нормах гражданского законодательства.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим наследственные отношения, является Гражданский кодекс РФ. Наследственное право как совокупность правовых норм регулируется не только разделом V части третьей ГК РФ, но и другими нормами ГК РФ, регулирующими отдельные положения наследственного права (например, о порядке перехода по наследству долей и паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ).
В соответствии с п. 2 ст. 1110 ГК РФ наследования регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Это касается не только законов, принятых после введения действие части третьей ГК РФ, но и законов, принятых до его введения и продолжающих действовать на территории Российской Федерации.
К наследственным правоотношениям применимы отдельные нормы Семейного кодекса РФ (ст. ст. 36, 60), Земельного кодекса, Гражданского процессуального кодекса РФ, Трудового кодекса РФ (ст. 141).
Кроме того, нормы наследственного права содержатся в следующих нормативно правовых актах, регулирующих деятельность юридических лиц различной организационно-правовой формы:
Федеральном законе РФ "Об акционерных обществах";
Федеральном законе РФ " Об обществах с ограниченной ответственностью"
Законе РФ " О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации;
Федеральном законе " О производственных кооперативах".
Среди других важных законов, регулирующих наследственные отношения, необходимо указать Основы законодательства РФ о нотариате, которые закрепляют правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены (ст. ст. 57 и 58).
Наряду с законодательными актами к наследственным правоотношениям применяются подзаконные нормативные акты.
Положение " О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. № 683.
Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 350 " Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом".
Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 351 " Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках".
Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации от 15 марта 2000 г. Утвержденные Приказом Министерства юстиции РФ от 15 марта 2000 г. № 91.
Необходимо отметить, что регулирование наследственных правоотношений подзаконными нормативными актами допустимо исключительно в случаях, предусмотренных законом. На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, прибегают к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ. Определения и постановления Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ не являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т.е. постановления и определения носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то, что разъяснение данных судов не являются источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешений спорных ситуаций при применении норм наследственного права. Таким образом, акты высших судебных органов имеют важное значение и направлены на правильное единообразное применение актов регулирующих наследственные отношения. К числу таких актов относятся Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение". Вопросы наследования регулируются не только нормами национального законодательства, но и международными соглашениями, например, Вашингтонский Конвенций о форме международного завещания от 26 октября 1973 г., а также двухсторонними договорами о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенными РФ с другими государствами.
2.Особенности наследственных
правоотношений
Действующее российское законодательство
определяет субъектами наследственных
правоотношений наследодателя (завещателя)
и его наследников, призываемых к наследованию
в силу закона или завещания. Кроме того,
в данных правоотношениях участвуют нотариус
или иные лица, уполномоченные совершать
соответствующие нотариальные действия, отказополучатель,
исполнитель завещания (душеприказчик),
свидетели.
Наследодатель - это живой гражданин,
после смерти которого его права и обязанности
на имущество и иные блага переходят по
наследству к другим лицам (наследственное
правопреемство). Право на наследство
не зависит от гражданства наследника.
Им может быть любой гражданин Российской
Федерации, в том числе недееспособные
и ограниченно дееспособные лица, иностранный
гражданин или физическое лицо, не имеющее
гражданства.
Круг наследников соответствует
принципу равенства участников гражданских
правоотношений. С момента рождения и
до наступления смерти все граждане могут
быть наследниками. Важно, что правом наследования
по закону также обладают лица, находящиеся
в местах лишения свободы, лица, признанные
судом недееспособными вследствие душевной
болезни или слабоумия. Наряду с этим закон
признает наследниками и лиц, еще не родившихся
ко дню открытия наследства. Этими лицами
при наследовании по закону являются дети
наследодателя, зачатые при его жизни
и родившиеся после его смерти.
К наследованию
по завещанию могут призываться также
указанные в нем юридические лица, существующие
на день открытия наследства. К наследованию
по завещанию могут призываться Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования, иностранные
государства и международные организации,
а к наследованию по закону - Российская
Федерация.
Часть 3 Гражданского Кодекса
РФ значительно расширила круг возможных
наследников по закону, предусматривая
восемь очередностей наследования. Наследники
каждой последующей очереди наследуют
при отсутствии наследников предшествующих
очередей. В основу очередности положена
степень родства, которая определяется
числом рождений, отделяющих родственников
друг от друга. Все призываемые к наследованию
наследники одной степени родства наследуют
в равных долях. К кровным родственникам
(родственникам по происхождению) приравниваются
усыновленный и его потомство, с одной
стороны, и усыновитель и его родственники,
с другой стороны.
Иначе решается
вопрос при наследовании по завещанию.
Завещатель вправе по своему усмотрению
завещать имущество любым лицам, любым
образом определять доли наследников
в наследстве, лишить наследника одного,
нескольких или всех наследников по закону,
не указывая причин такого лишения, а также
включить в завещание иные распоряжения,
предусмотренные гражданским законодательством
о наследовании, отменить или изменить
совершенное завещание. Однако, круг граждан,
имеющих право быть наследниками, законодательно
ограничен. Существуют несколько категорий
лиц, которые лишаются права наследования
в силу своего недостойного поведения
в отношении наследодателя. Ни наследуют
ни по закону, ни по завещанию граждане,
которые своими умышленными противоправными
действиями, направленными против наследодателя,
кого-либо из его наследников или против
осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании, способствовали
или пытались способствовать призванию
их самих или других лиц к наследованию
либо способствовали или пытались способствовать
увеличению причитающейся им или другим
лицам доли наследства. Недостойность
поведения гражданина во всех случаях
должна быть подтверждена в судебном порядке.
Вторая категория наследников
- юридические лица (отдельные государственные,
кооперативные и общественные организации),
которые, в отличие от граждан, могут быть
наследниками только по завещанию.
Третий случай, когда наследником
является само государство. Наследование
всего имущества имеет место в случаях:
1) когда все наследственное имущество
завещано государству и нет оснований
для признания завещания недействительным
полностью или в части; 2) когда нет наследников
ни по закону, ни по завещанию; 3) когда
все наследники лишены завещателем права
наследования либо не имеют такого права
в силу установленных законом оснований
(статья 1117 ГК РФ); 4) когда ни один из наследников
не принял наследства, либо все отказались
в пользу государства.
Порядок наследования и учета
такого имущества, считаемого вымороченным,
определяется законом.
Не наследуют по закону родители
после детей, в отношении которых первые
лишены в судебном порядке родительских
прав и не восстановлены в этих правах
ко дню открытия наследства. Однако, в
силу принципа свободы завещания сами
дети могут завещать свое имущество таким
родителям.
2 Правомочия наследника
2.1 Правомочие принятия наследства
Правовое значение принятия
наследства состоит в получении наследником
статуса приобретателя и триады правомочий,
присущих такому приобретателю, как собственнику
. Исключением является наследование выморочного
имущества, когда государство признается
приобретателем наследства, не принимая
его.
Субъективное право на принятие
наследства возникает на основании события
- открытия наследства, т.е. смерти физического
лица, и не зависит от волеизъявления субъекта,
а вызвано объективными обстоятельствами.
Право на принятие наследства реализуется
в двух правомочиях наследника: принять
наследство или отказаться от него. Это
право является абсолютным, т.к. все прочие
субъекты гражданского права обязаны
не препятствовать наследнику в осуществлении
его правомочий, а на некоторых из них
возлагаются обязанности помогать и содействовать
наследнику. Акт принятия наследства носит
универсальный характер. Принятие наследником
части наследства означает принятие всего
причитающегося ему наследства, в чем
бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.
Наследник может не знать всего круга
наследников, призываемых к наследству.
В этом случае принятие наследства одним
или несколькими наследниками не означает,
что и все остальные, призываемые к наследованию
наследники, также приняли наследство.
Таким образом, принятие наследства по
своим правовым последствиям и характеру
- односторонняя сделка, где для возникновения
или прекращения (изменения) прав и обязанностей
наследника достаточно только его волеизъявления.
Вводить в наследование, принимать наследство
можно различными способами. Первый способ
заключается в подаче наследником или
его представителем в письменной форме
заявления о принятии наследства либо
заявления о выдаче свидетельства о праве
на наследство нотариусу в месте открытия
наследства или должностным лицам консульских
учреждений России . Этот способ достаточно
подробно урегулирован законодателем
и существенных вопросов не вызывает.
Второй способ - это совершение наследником
конклюдентных действий. При этом законодательством
установлена презумпция, по которой признается,
пока не доказано иное, что наследник принял
наследство, если он совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии
наследства. В частности, если наследник:
- вступил во владение или в
управление наследственным имуществом
(например, проживая в жилом помещении
наследодателя, передал по коммерческому
найму комнату, либо взял вещи наследодателя
(швейную машинку, одежду, книги из личной
библиотеки и пр.) и использует их как свои
собственные, и пр.);
- принял меры по сохранению
наследственного имущества, защите его
от посягательств или притязаний третьих
лиц (например, нанял охрану земельного
участка с целью сохранения урожая и пр.);
- произвел за свой счет расходы
на содержание наследственного имущества
(например, осуществил ремонт квартиры
или оплатил коммунальные расходы, приобрел
запчасти и отремонтировал автомобиль
и пр.);
- оплатил за свой счет долги
наследодателя или получил от третьих
лиц причитавшиеся наследодателю денежные
средства (выплатил проценты по договору
займа или, наоборот, выдал расписку в
получении долга и пр.).
Ранее примеры конклюдентных
действий, свидетельствующих о принятии
наследства наследником, вырабатывались
путем обобщения судебной практики . В
настоящее время к этому способу принятия
наследства прибегают те наследники, которые
по каким-либо причинам не воспользовались
первым способом и своевременно не обратились
к нотариусу. Следует отметить, что большинство
таких случаев связано с пропуском шестимесячного
срока, установленного для принятия наследства.
Поэтому такая проблема может быть также
разрешена судебным решением о восстановлении
срока, пропущенного по уважительным причинам,
либо, при наличии согласия наследников,
принявших наследство, во внесудебном
порядке. Что касается фактов совершения
конклюдентных действий, то практика идет
по пути судебного установления большинства
из них. Исключение представляет единственный
случай - фактическое принятие наследства
в виде жилого помещения признается и
устанавливается органами нотариата,
если наследник проживал до открытия наследства
совместно с наследодателем и продолжает
проживать в этом жилом помещении после
смерти наследодателя.
Проблемой, которую хотелось
бы затронуть, является частое смешивание
на практике понятий "факт принятия
наследства" и "включение имущества
в наследственную массу", которые имеют
ряд существенных различий. В первом случае
предусмотрено особое производство, а
во втором - налицо спор о праве, т.к. доказывается
принадлежность имущества наследодателю
на момент смерти. В первом - устанавливается
факт, касающийся только одного конкретного
наследника и, как правило, связанный с
пропуском срока принятия наследства
этим наследником первым способом (подачей
заявления). Во втором случае удовлетворение
искового заявления наследника влияет
на права и обязанности всех остальных
наследников, т.к. влечет увеличение наследственной
массы либо ее уменьшение. Удовлетворение
заявления об установлении факта принятия
наследства не определяет судьбы наследства,
а является основанием для включения наследника
в круг наследников, призываемых к наследованию.
Признание имущества включенным в наследственную
массу является основанием для выдачи
нотариусом свидетельства о праве на наследство
(в виде этого имущества) всем наследникам.
Приходится констатировать тот факт, что
не только суды, но и нотариусы не придают
большого значения указанным различиям,
и могут выдать свидетельство о праве
на наследство в отношении имущества,
не принадлежавшего наследодателю, на
основании решения суда, установившего
лишь факт принятия наследства (пусть
и в виде данного имущества) конкретным
наследником .
2.2 Способы принятия наследства
В момент открытия наследства
у лица, призванного к наследованию, возникает
право на принятие наследства (так это
право названо в ст. 1156 ГК РФ) или право
наследования (так оно названо в ст. 1117,
1150, 1161 ГК РФ). Поскольку для возникновения
у лица этого права необходимо не только
открытие наследства, но и призвание лица
к наследованию, а призвание зависит от
многих обстоятельств (обнаружения завещания,
непринятия наследства другими наследниками
и т.д.), право на принятие наследства может
возникать у разных наследников в разное
время .
Содержанием права на принятие
наследства является возможность наследника
выбрать один из двух вариантов поведения:
принять наследство или не принять его.
Как выразился В.Т. Серебровский, содержание
этого права исчерпывается предоставленным
законом наследнику "альтернативным
правомочием" .
Оба правомочия осуществляются
либо совершением односторонней сделки
(подачей заявления о принятии наследства
или об отказе от него), либо совершением
конклюдентных действий. Если наследник
воспользуется правомочием принять наследство,
он приобретает право на наследство, т.е.
субъективное гражданское право на наследственное
имущество (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Акт принятия
наследства имеет обратную силу: принятое
наследство считается принадлежащим наследнику
с момента открытия наследства (п. 4 ст.
1152 ГК РФ).
Право на принятие наследства
необычно. С одной стороны, оно возникает
у лица на основании самого факта открытия
наследства и, казалось бы, в противоречии
с принципом, закрепленным в п. 2 ст. 1 ГК
РФ (лица приобретают субъективные гражданские
права своей волей). С другой стороны, оно
появляется именно ради соблюдения указанного
принципа. Исключение права наследования
из структуры наследственного правоотношения
привело бы к тому, что субъективное право
на наследственное имущество возникало
бы у наследника помимо его воли, в силу
открытия наследства. Чтобы не допустить
этого, законодатель и помещает между
открытием и приобретением наследства
"промежуточное звено" - право на
принятие наследства. Поэтому справедливо
утверждение Ю.К. Толстого о том, что природа
этого права позволяет отнести его "к
числу так называемых Gestaltundsrecht, т.е. прав,
содержание которых сводится к образованию
другого права (прав на правообразование),
что в какой-то мере сближает его с элементами
правоспособности" .
Наследство принимается (и соответственно
не принимается) только целиком, на что
указывают п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК
РФ. Наследник не может ограничить принятое
им наследство отдельной вещью или частью
имущества, не может отказаться от части
наследства, оставив себе другую. Единственное
исключение из этого правила предусмотрено
указанными выше статьями ГК РФ: наследник
может выбрать, по какому основанию он
принимает наследство или отказывается
от него. Статья 1111 ГК РФ называет в качестве
оснований наследования всего два: наследование
по завещанию и наследование по закону.
Выделение двух указанных оснований традиционно
для наследственного права.
Несмотря на изменения в законодательстве,
справедливым остается утверждение В.И.
Серебровского: "Говоря о наследовании
по закону и по завещанию, следует всегда
помнить, что это деление имеет значение
только в плоскости призвания данного
лица в качестве наследника" . Категория
"основание наследования" позволяет
установить логическую связь между общим
учением о гражданском правоотношении
и положениями о наследственном правопреемстве.
Б.Л. Хаскельберг называет наследование
в порядке наследственной трансмиссии
(наряду с наследованием по праву представления)
специальным основанием наследования
. К сожалению, в указанной работе автор
не приводит аргументы в пользу этой позиции.
Если она основана на том, что для наследования
в порядке трансмиссии необходимо наступление
особого условия - смерти трансмиттента
до принятия им наследства, то специальными
основаниями наследования следует признать
и наследование всеми очередями наследников,
кроме первой: вторая и последующие призываются
при особом условии - отсутствии принявших
наследство наследников предыдущих очередей.
Представляется, что во всех указанных
случаях речь идет об одном основании
- наследовании по закону, основании, которому
можно противопоставить только наследование
по завещанию.
Таким образом, оснований наследования
только два: наследование по завещанию
и наследование по закону . Увеличивать
число оснований наследования нецелесообразно,
поскольку это усложнит упорядочение
наследственных отношений, а потому ослабит
защиту интересов участников оборота.
В то же время нельзя не отметить, что формулировки
п. 2 ст. 1152 ГК РФ (п. 3 ст. 1158 ГК РФ) и п. 3 ст.
1156 ГК РФ некорректны, и законодатель должен
их изменить.
Первым способом принятия наследства
является подача заявления нотариусу
по месту открытия наследства (п. 1 ст. 1153
ГК РФ). Поскольку подача такого заявления
- действие, целью которого является выражение
воли на принятие наследства, его следует
рассматривать как одностороннюю сделку.
Поэтому к принятию наследства путем подачи
заявления применяются правила ГК РФ о
сделках.
Наследство должно быть принято
без условий и оговорок. Сделка считается
совершенной под условием, если наследник
указал обстоятельство, в зависимости
от наступления (не наступления) которого
он принимает наследство (ст. 157 ГК РФ).
Принятие наследства - сделка,
для которой установлена простая письменная
форма. Нотариус к которому обращается
наследник, не удостоверяет сделку, а принимает
заявление, т.е. информацию о сделке. Сделка
по принятию наследства может быть совершена
лично или через представителя. Доверенность
на принятие наследства должна включать
специальное указание на это полномочие.
Для устранения сомнений на
практике законодатель специально оговорил
возможность совершения сделки с помощью
фактического посредника или нунция (nuntius
- посыльный) (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Нунций
- это лицо, призываемое для передачи объявленной
воли, поэтому в отличие от представителя
его воля и волеизъявление не имеют правового
значения для совершения сделки. Единственное,
что он должен уметь, - передать волю лица,
совершившего сделку
Часто наследник, не сделав
явных заявлений, ведет себя по отношению
к наследственному имуществу, как если
бы он был его собственником (пользуется
имуществом, заботится о его сохранении
и т.п.). Со времен римского права такие
действия (pro herede gestio - действие в роли наследника)
рассматриваются как действия, свидетельствующие
о намерении наследовать . Подобный способ
принятия наследства - фактическое принятие
- предусмотрен и российским законодательством
(п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Особенностью фактического
принятия наследства является то, что
действия наследника не направлены непосредственно
на принятие наследства, они имеют самостоятельные
цели, но их характер позволяет прийти
к выводу о выражении в них воли наследника
на приобретение наследственного имущества.
Действия такого рода в цивилистике называются
конклюдентными (facta concludentia) . Поскольку
воля наследника в конклюдентных действиях
лишь предполагается, пусть и с высокой
степенью вероятности, законодатель устанавливает
презумпцию фактического принятия наследства.
Важно подчеркнуть, что в данном случае
предполагается воля на принятие наследства.
Воля наследника на совершение действия
в отношении наследственного имущества
(вступление во владение, управление и
т.д.) должна быть не предполагаемой, а
очевидной.
При фактическом принятии наследства
речь не идет о наделении лица имуществом
помимо его воли, поскольку презумпция
действует только до тех пор, пока не доказано
иное. Специальных требований к доказыванию
иного не установлено, поэтому наследнику,
чтобы опровергнуть презумпцию, достаточно
заявить о непринятии наследства.
По ГК РСФСР 1964 г. фактические
действия, свидетельствующие о принятии
наследства, определялись как "вступление
во владение" (ст. 546 ГК РСФСР). Под "владением"
в данном случае понималось отнюдь не
только фактическое господство над вещью
(тем более, что в состав наследства могли
входить не только вещи, но и иные объекты
гражданских прав, в отношении которых
использовать понятие "владение"
невозможно). Выражение "вступление
во владение" наследственным имуществом
трактовалось практикой расширительно
и включало, по сути, любые действия наследника
в отношении имущества. Такое толкование
содержалось в п. 12 Постановления Пленума
ВС РФ от 23 апреля 1993 г. N 2 "О некоторых
вопросах, возникающих у судов по делам
о наследовании": "Под фактическим
вступлением во владение наследственным
имуществом, подтверждающим принятие
наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь
в виду любые действия наследника по управлению,
распоряжению и пользованию этим имуществом,
поддержанию его в надлежащем состоянии
или уплату налогов, страховых взносов,
других платежей, взимание квартплаты
с жильцов, проживающих в наследственном
доме по договору жилищного найма, производство
за счет наследственного имущества расходов,
предусмотренных ст. 549 ГК РСФСР, или погашение
долгов наследодателя и т.п. При этом следует
иметь в виду, что указанные действия могут
быть совершены как самим наследником,
так и по его поручению другими лицами
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства".
Толкование, данное в свое время
Верховным Судом РФ, воспринято законодателем
в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. При этом понятие "вступить
во владение" используется наряду с
такими, как управление, сохранение имущества,
оплата долгов наследодателя и т.д. Таким
образом, по действующему законодательству
понятие "вступление во владение"
наследством не требует расширительного
толкования и должно толковаться буквально,
как осуществление фактического господства
над входящими в наследство вещами, сопряженное
с отношением к ним как к своим. Следует
помнить и о том, что приведенный в ст.
1153 ГК РФ перечень действий, свидетельствующих
о принятии наследства, открыт.
Наследник может не принять
наследство, совершив одностороннюю сделку
- отказ от наследства. К такому отказу
применяются правила о сделках. Как и при
принятии наследства, право на отказ принадлежит
лицу в том случае, если имели место факт
открытия наследства и призвание наследника
к наследованию. Отказ возможен независимо
от того, принял наследник наследство
или нет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Иначе говоря,
даже приняв наследство, наследник может
"передумать" и отказаться от него.
Сам же отказ не может быть впоследствии
изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК
РФ). Отказ, как и принятие, осуществляется
в отношении всего наследства целиком,
однако наследник имеет право отказаться
от наследства только по одному из оснований:
по закону либо по завещанию (п. 3 ст. 1158
ГК РФ). Как и принятие наследства, отказ
от него должен быть безусловным (п. 2 ст.
1158 ГК РФ). Отказ осуществляется путем
подачи заявления об отказе. Порядок подачи
такого заявления совпадает с порядком,
установленным для подачи заявления о
принятии наследства (ст. 1159 ГК РФ).
Отказ от наследства ведет к
невозможности приобретения наследственного
имущества, поэтому воля наследника на
отказ должна быть выражена. Для защиты
имущественных прав несовершеннолетних,
недееспособных или ограниченно дееспособных
граждан отказ от наследства, когда они
являются наследниками, допускается с
предварительного разрешения органов
опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК РФ).
Традиционным для наследственного
права является положение о том, что отказ
от наследства может быть совершен с указанием
лиц, в пользу которых он осуществляется
(направленный отказ) и без указания таковых
(обезличенный отказ). Отказ в пользу конкретного
лица означает, что у этого лица возникает
право на принятие наследства в доле, приходившейся
на отказавшегося наследника (ст. 1161 ГК
РФ). А поскольку из закона следует, что
отказ может быть совершен в пользу нескольких
лиц, доля, которая приходилась бы отказавшемуся
наследнику, будет поделена между ними
(конечно, при условии, что они примут наследство).
При этом нет оснований отказать наследнику
в праве "распределить" свою долю
между лицами, в пользу которых он отказался
от наследства.
В силу п. 1 ст. 1158 ГК РФ отказ
допускается в пользу лиц "из числа
наследников по завещанию или наследников
по закону любой очереди, не лишенных наследства
(п. 1 ст. 1129), в том числе в пользу тех, которые
призваны к наследованию по праву представления
или в порядке наследственной трансмиссии
(ст. 1156)".
Непринятие наследства имеет
место при бездействии наследника (отсутствии
волеизъявления, направленного на принятие
наследства, и фактических действий, свидетельствующих
о принятии наследства). Кроме того, оно
может быть установлено и в силу опровержения
презумпции фактического принятия наследства
(п. 2 ст. 1153 ГК РФ).
Сравним непринятие наследства
с отказом от него. Отказ - сделка, заявление
о непринятии наследства лишь подтверждение
определенных обстоятельств. Отказ бесповоротен,
в то время как не принявший наследство
наследник имеет право принять его впоследствии.
Отказ от наследства прекращает право
наследника на принятие наследства, а
потому смерть наследника не создает отношений
наследственной трансмиссии; смерть наследника,
не принявшего наследство, по определению
имеет последствием наследственную трансмиссию.
По истечении срока для принятия наследства
отказ может быть совершен только в судебном
порядке, а для опровержения презумпции
принятия наследства этого не требуется.
Следует подчеркнуть, что смешение
непринятия наследства и отказа от него
особенно опасно, если соответствующее
заявление поступило от наследника по
истечении срока для принятия наследства:
ведь в этом случае отказ возможен только
в судебном порядке (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).
Обратимся к несколько иной
ситуации: требование признать, что наследник
фактически не принял наследство, заявляют
третьи лица. Следует согласиться с мнением
К.Б. Ярошенко о том, что такое требование
может быть заявлено ими только после
смерти наследника. "Воля наследника
на непринятие наследства точно так же,
как и на отказ от него, как уже отмечалось,
должна быть при жизни подтверждена им
лично. В силу ст. 263 ГПК РФ требовать установления
юридического факта допустимо при невозможности
получения заявителем в ином порядке надлежащих
документов. Исходя из того, что наследник
при жизни сам вправе выразить свою волю
и доказывать факт непринятия наследства,
можно прийти к выводу, что у других заинтересованных
лиц такое право возникает только после
смерти наследника" .
Право наследника на принятие
наследства может перейти к другому лицу
в силу закона (ст. 1156 ГК РФ). Если наследник,
имеющий право на принятие наследства,
умер, не успев им воспользоваться, это
право переходит к его наследникам. Такой
переход называется наследственной трансмиссией,
наследник, право которого переходит,
называется трансмиттентом, наследник,
к которому право переходит - трансмиссаром.
Право на принятие наследства
в порядке наследственной трансмиссии
переходит к трансмиссару, а потому является
производным от права трансмиттента. Это
означает, что: 1) трансмиссар получит его
только в том случае, если трансмиттент
к моменту смерти имел это право (не был
лишен его по закону или по завещанию и
не отказался от него), 2) трансмиссар получит
не более того, что мог получить трансмиттент.
Если право на принятие наследства в порядке
трансмиссии перейдет к нескольким трансмиссарам,
то они вместе смогут наследовать только
то, что причиталось бы трансмиттенту.
Наследственную трансмиссию следует отличать
от случаев: 1) возникновения у наследника
самостоятельного права наследования
(что имеет место в результате открытия
наследства, непринятия или отказа от
наследства со стороны других наследников,
отстранения их от наследования); 2) наследования
по праву представления; 3) возникновения
у наследника права на наследство .
Право на принятие наследства,
переходящее в порядке трансмиссии, не
входит в состав наследства, открывшегося
после смерти трансмиттента (последнее
предложение п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Иначе говоря,
трансмиссар получает два независимых
друг от друга права на принятие двух самостоятельных
наследственных масс.
Если завещатель (трансмиттент)
выразил волю на то, чтобы все, что он имел,
перешло конкретным лицам, то переход
к этим лицам и права на принятие наследства
будет более соответствовать его воле,
чем переход этого права наследникам трансмиттента
по закону .
3. Правомочия наследодателя
3.1 Право завещания
Наследственное право традиционно
занимает в системе гражданского права
особое место. В отличие от прежнего законодательства
в ГК РФ нормы наследования по завещанию
предшествуют положениям о наследовании
по закону. Указанное положение логически
вытекает из важнейших принципов частного
права – неприкосновенности собственности,
недопустимости произвольного вмешательства
в частные дела (ст. 1 ГК РФ), с ними перекликается
и такой элемент метода гражданского права,
как автономия воли участников гражданских
правоотношений, которые нашли свое отражение
в других положениях ГК РФ. Право наследовать
и завещать имущество входит в содержание
правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ).
Такое положение норм оправдано
и с точки зрения юридической техники,
поскольку наследование по закону имеет
место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием. Таким образом, положения
о наследовании по завещанию закреплены
в новом гражданском законодательстве
на первом плане не случайно .
Впервые в российском законодательстве
в третьей части Гражданского кодекса
РФ содержится легальное определение
завещания. Согласно П.5 ст. 1118, завещание
является односторонней сделкой, которая
создает права и обязанности после открытия
наследства.
В юридической литературе термин
«завещание» рассматривается в двух значениях:
завещанием называется как сам документ,
в котором находит свое выражение воля
завещателя, так и акт выражения воли завещателя
который по своему содержанию является
сделкой.
Следует отметить, что в соответствии
со ст. 153 ГК РФ, сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
Таким образом, для того чтобы
данное распоряжение гражданина на случай
смерти могло быть признано завещанием,
оно должно отвечать ряду признаков и
быть совершено в форме, предписанной
законом.
При рассмотрении завещания
как сделки необходимо выделить наиболее
важные юридические признаки.
По своей юридической природе
завещание является сделкой (первый признак),
поскольку представляет собой правомерное
действие, направленное на возникновение
права на имущество, принадлежавшее завещателю,
у лица, выбранного им в наследники. Поскольку
завещание представляет собой одностороннюю
сделку, то в соответствии с п.2 ст. 154 ГК
РФ для ее совершения необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны. Таким образом,
действительность завещания не зависит
от согласия наследников с его содержанием
или возражений против него.
Наряду с этим, принято считать,
что завещание является последней волей
гражданина. Но данное утверждение не
означает, что завещание обязательно должно
составляться перед смертью завещателя,
оно может быть составлено задолго до
его смерти. Закон предоставляет завещателю
право по своему усмотрению в любой момент
отменить или изменить составленное им
завещание, не указывая при этом причины
его отмены или изменения. Если наследодатель
выразил в завещании, законным образом,
свою волю и не отменили или не изменил
его, выраженная им воля должна считаться
последней волей, даже если она была выражена
за много лет до смерти
Заключение
Действующее гражданское законодательство
направлено на обеспечение и защиту выражения
воли наследодателя, на преодоление устоявшейся
за десятилетия тенденции, когда составление
завещания является скорее исключением,
чем обыкновением.
В работе разграничиваются
такие категории как "наследственное
правоотношение" и "наследственное
правопреемство". Наследственное правоотношение
возникает в момент смерти лица, обладавшего
имуществом. Правопреемство происходит
в момент принятия наследства. При этом
наследственные отношения могут появиться
лишь при наличии возможности совершения
правопреемства. Возможность правопреемства
- это необходимая предпосылка и, одновременно,
цель наследственных правоотношений.
Таким образом, право наследования
включает в себя не только возможность
приобретения имущества умершего гражданина
другими лицами (возможность наследовать),
но и возможность для обладателя имущества
распорядиться им на случай смерти по
своему усмотрению (возможность завещать).
Право наследования содержит
в своем развитии два этапа. Первый этап
наступает со времени открытия наследства,
когда у наследника, призванного к наследованию,
возникает право на принятие наследства
(отказ от него). Второй этап правоотношения
продолжается до истечения срока на принятие
наследства.
Рассмотрев способы осуществления
наследственного правопреемства по гражданскому
закону РФ, можно сделать вывод, что институт
наследования в настоящее время, требует
глубокого теоретического осмысления,
для уяснения изменений наследственного
законодательства и дальнейшего прогнозирования
наследственных правоотношений.
В завершении работы по этой
теме хотелось бы отметить, что, гарантируя
право наследования, Конституция РФ не
закрепляет абсолютной свободы наследования.
Как и некоторые другие права и свободы,
свобода наследования может быть ограничена
законодателем в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства.
Иными словами, такие ограничения допустимы,
если они носят обоснованный и соразмерный
характер. Одним из наиболее ярких примеров
является предусмотренное действующим
законодательством правило об обязательной
доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), ограничивающее
свободу завещания.
3.5. Наследование выморочного имущества
«Выморочное имущество» представляет собой юридический термин, который получил легальное закрепление в части третьей ГК РФ. В ГК РСФСР 1964 г. термин «выморочное имущество» не использовался, но переход имущества умершего к государству по праву представления по закону практически в тех же случаях был предусмотрен (ст. 552 ГК РСФСР).
Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования) могут быть призваны к наследованию по закону согласно части третьей ГК в одном лишь случае – при выморочности имущества. По ГК РСФСР 1964 г. государство, не будучи наследником по завещанию, могло быть призвано к наследованию по закону, помимо перечисленных выше случаев, еще и при отказе от наследства в его пользу наследника по закону или по завещанию. Из п. 1, 2 ст. 1158 ГК РФ следует, что отказ от наследства в пользу Российской Федерации возможен, только если она является наследником по завещанию.1
Наследственное имущество признается выморочным, если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1151 ГК РФ).
Таким образом, имущество становится выморочным, если полностью отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию либо никто из наследников по тем или иным основаниям не может принять наследство.
Выморочным может быть как имущество в целом, так и часть наследственного имущества в случае, когда наследников по закону нет, а завещание касается только отдельной части имущества. Следовательно, выморочным будет признаваться часть имущества, не охваченная завещанием.
В ГК РФ не регулируется вопрос о выморочном имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. Так, по мнению Гришаева С.П., можно предположить, что в таких случаях выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации.2 Однако наследство должно перейти к тому государству, на территории которого находится выморочное имущество на момент открытия наследства. Так, если имущество российского гражданина находится на территории иностранного государства и наследников нет, то Российская Федерация не может на него претендовать. Поэтому выморочное имущество должно перейти в таких случаях к тому государству, чьим гражданином был наследодатель в момент своей смерти. Именно такой подход был, в частности, закреплен в ГК РСФСР 1922 г.
Прежде всего представляется необходимым определить правовую природу выморочного имущества.
Государство – это особый наследник по закону, не относящийся ни к одной из очередей наследников.3 Хотя существует и другая точка зрения. Так, например, Зайцева Т.И. и Крашенинников П.В. указывают, что Российскую Федерацию с определенной долей условности можно поставить в девятую очередь наследников по закону. Вместе с тем, по мнению вышеназванных ученых, возможно предположить, что с введением восьми очередей наследников по закону государство или иные публичные образования будут призываться к наследованию достаточно редко.4 Особенность наследования выморочного имущества заключается в том, что Российская Федерация как наследник выразила свою волю в законе на принятие любого выморочного имущества.
Право наследования по закону признается за Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями. Ранее до принятия и введения в действие Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ данное право признавалось только за Российской Федерацией, а субъекты РФ и муниципальные образования могли призываться к наследованию только по завещанию (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).
Иностранные государства не могут наследовать по закону выморочное имущество. В соответствии с п. 2 ст. 1116 ГК РФ иностранные государства могут призываться к наследованию по завещанию.
Принятие выморочного имущества, как отмечает Эрделевский А.М., следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, т. е. государство не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия.5 Следовательно, государство, выступающее в качестве наследника по закону выморочного имущества, наделено особым статусом, который в некоторых отношениях отличает его от положения других наследников по закону. В частности, на Российскую Федерацию не распространяются правила о принятии и отказе от наследства, о сроке на принятие наследства, нормы, предусматривающие принятие наследства после истечения установленного срока, а также нормы, допускающие наследственную трансмиссию.
Таким образом, федеральным законом предусмотрена возможность наследования по закону выморочного имущества в виде жилых помещений не только Российской Федерацией, как это устанавливалось ранее, но и муниципальными образованиями либо субъектами РФ – городами федерального значения, на территории которых расположены указанные жилые помещения. Выморочное жилое помещение включается в соответствующий фонд социального использования. Иное выморочное имущество, как и прежде, переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Возможность наследования выморочного имущества в виде жилых помещений муниципальными образованиями и городами федерального значения поможет частично решить проблему нехватки жилья, предоставляемого муниципальными образованиями по договору социального найма гражданам, состоящим на учете по улучшению жилищных условий.
Выморочность имущества устанавливается после истечения срока принятия наследства.
Особенность положения государства как наследника по закону выморочного имущества заключается в применении к нему большинства гражданско-правовых норм, установленных для всех наследников по закону.
Государство, будучи наследником по закону, попадает под действие нормы п. 1 ст. 1175 ГК РФ и несет ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Кроме того, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию как наследнику по закону. При этом Российской Федерации, субъектам РФ и муниципальным образованиям, как и любому наследнику, дается процессуальная льгота. Согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ суд обязан приостановить рассмотрение дела, возбужденного в связи с предъявлением кредиторами исков к выморочному имуществу, до перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию.
Информация о работе Особенности наследственных правоотношений